Наследование по закону по гражданскому кодексу рсфср

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Наследование по закону по гражданскому кодексу рсфср». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

(в ред. — Указов Президиума ВС РСФСР от 04.08.66, от 30.05.69, от 22.06.70, от 12.12.73, от 01.03.74, от 18.12.74, от 18.10.76, от 03.02.77, от 14.06.77, от 20.02.85, от 28.05.86, от 24.02.87, от 05.01.88, от 15.04.88, от 16.01.90; Закона РСФСР от 21.03.91 N 945-1; Законов РФ от 04.03.92 N 2438-1, от 24.06.92 N 3119-1, от 24.06.92 N 3119/1-1, от 24.12.92 N 4215-1; Федеральных законов от 30.11.94 N 52-ФЗ, от 26.01.96 N 15-ФЗ, от 14.05.2001 N 51-ФЗ, от 26.11.2001 N 147-ФЗ)

Преамбула утратила силу. (в ред. Федерального закона от 30.11.94 N 52-ФЗ)

Авторское право распространяется на произведения науки, литературы или искусства независимо от формы, назначения и достоинства произведения, а также от способа его воспроизведения.

Авторское право распространяется на произведения, выпущенные в свет или не выпущенные в свет, но выраженные в какой-либо объективной форме, позволяющей воспроизводить результат творческой деятельности автора (рукопись, чертеж, изображение, публичное произнесение или исполнение, пленка, механическая или магнитная запись и т. п.).

Предметом авторского права могут быть:

устные произведения (речи, лекции, доклады и т. п.);

письменные произведения (литературные, научные и др.);

произведения драматические и музыкально-драматические, а также музыкальные с текстом или без текста;

переводы;

сценарии, сценарные планы;

кинофильмы, телевизионные фильмы, радио- и телевизионные передачи;

произведения хореографические и пантомимы, в отношении постановки которых имеются указания, изложенные письменно или иным способом;

произведения живописи, скульптуры, архитектуры, графического и декоративно-прикладного искусства, иллюстрации, рисунки, чертежи;

планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к науке, технике или к постановке на сцене драматического или музыкально-драматического произведения; географические, геологические и т. п. карты;

фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии;

произведения, выраженные с помощью механической или иной технической записи;

другие произведения.

Авторское право на фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии, признается, если на каждом экземпляре произведения указаны имя автора, место и год выпуска произведения в свет. (в ред. Указа ПВС РСФСР от 01.03.74)

Авторское право на произведение, впервые выпущенное в свет на территории СССР либо не выпущенное в свет, но находящееся на территории СССР в какой-либо объективной форме, признается за автором и его наследниками независимо от их гражданства, а также за иными правопреемниками автора. (в ред. Указа ПВС РСФСР от 01.03.74)

Авторское право признается за гражданами РСФСР и других союзных республик, произведения которых впервые выпущены в свет или находятся в какой-либо объективной форме на территории иностранного государства, а равно за их правопреемниками.

За другими лицами авторское право на произведение, впервые выпущенное в свет или находящееся в какой-либо объективной форме на территории иностранного государства, признается в соответствии с международными договорами СССР. При предоставлении охраны в соответствии с международными договорами факт выпуска произведения в свет на территории иностранного государства определяется согласно положениям соответствующего международного договора.

За иностранными правопреемниками авторов — граждан РСФСР и других союзных республик авторское право признается на территории РСФСР в случаях передачи им этого права в порядке, установленном законодательством Союза ССР. (в ред. Указов ПВС РСФСР от 01.03.74, от 24.02.87)

Раздел VII. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО. — Утратил силу

При издании, публичном исполнении или ином использовании произведения воспрещается без согласия автора вносить какие бы то ни было изменения как в само произведение, так и в его название и в обозначение имени автора.

Воспрещается также без согласия автора снабжать произведение при его издании иллюстрациями, предисловиями, послесловиями, комментариями и какими бы то ни было пояснениями.

Согласие автора, данное при заключении авторского договора, не может быть отозвано в одностороннем порядке. (в ред. Указа ПВС РСФСР от 01.03.74)

Автор вправе в том же порядке, в каком назначается исполнитель завещания (статья 544), указать лицо, на которое он возлагает охрану неприкосновенности своих произведений после своей смерти. Это лицо осуществляет свои полномочия пожизненно.

При отсутствии таких указаний охрана неприкосновенности произведений после смерти автора осуществляется его наследниками, а также организациями, на которые возложена охрана авторских прав. Эти организации осуществляют охрану неприкосновенности произведений также, если наследников нет или их авторское право прекратилось (статья 496).

По свидетельству дореволюционных исследователей, «первое известие о порядке наследования в русских памятниках встречается под 912 годом, в договоре Олега с греками», «в первом же столетии от образования Русского государства мы встречаем известие о Русском законе наследования. В этом известии нам представляются два вида наследования: наследование по завещанию и наследование по закону без завещания, с прямым указанием, что наследование второго вида допускается только за неимением завещания».

Постепенно при выделении семьи из рода, включая обособление имущественное, возникает регулирование наследования. Огромное влияние на освобождение семьи оказала церковь, и под ее влиянием, а также под влиянием греков и византийского права сформировались «зачатки» наследственного права, нашедшие свое отражение в Русской Правде и в более поздних документах. Земля и другое недвижимое имущество еще не были в гражданском обороте и по наследству также не передавались. «Из ближайшего рассмотрения существа нашего древнего семейства, устройства домашнего быта и, наконец, постановлений Русской Правды», как указывал В. Никольский, следует, что:

«1. Умершему наследуют прежде всего его нисходящие дети, внуки и т.д., при этом женский пол вовсе устраняется мужским от наследства. Сестра при брате не вотчинница, она получает только приданое.

2. Если не было сыновей, то в семейном имуществе, т.е. принадлежащем отцу семейства, следовательно, движимом, наследовали дочери. Ограничение женского пола в наследстве недвижимых имуществ есть дело позднейшего времени, ибо в настоящее время земля не входила в состав частной собственности, а потому и не переходила по наследству.

3. Если не было нисходящих детей и внуков, то наследство поступало к боковым родственникам, по степени близости к умершему. Причем также женский пол исключался мужским.

Переходя к новой экономической политике, руководители РСФСР понимали, что без собственности, хотя бы даже без приставки «частной», поднимать экономику государства невозможно. И, конечно же, совершенно логично, что, пусть и в урезанном виде, наследственное право стало восстанавливаться.

Декретом ВЦИК от 22 мая 1922 г. «Об основных частных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами РСФСР» наследственное право было восстановлено: возвращено наследование по завещанию и по закону.

Гражданский кодекс РСФСР, принятый 31 октября 1922 г. и введенный в действие с 1 января 1923 г., законодательно закрепил существенное изменение подхода к наследственному праву. В его нормах говорится о возможности наследования, но оно ограничивается 10 тыс. рублей. В частности, ст. 416

указывала на то, что допускается наследование по закону и по завещанию в пределах общей стоимости наследственного имущества не свыше 10 тыс. рублей, за вычетом всех долгов умершего. При этом если стоимость наследства превышала указанную сумму, то производился раздел и часть имущества, превышающая предельную сумму, переходила государству.

Гражданский кодекс 1922 г. ограничивал круг наследников только близкими родственниками (супруг умершего, его дети, внуки, правнуки), а также нетрудоспособными иждивенцами. Причем такое ограничение распространялось на наследников как по закону, так и по завещанию. При наследовании по закону имущество делилось между названными лицами.

Завещанием признавалось сделанное лицом распоряжение на случай смерти о предоставлении имущества одному или нескольким лицам. Завещание представлялось в нотариальный орган для внесения в актовую книгу. При этом выписка из актовой книги могла заменить завещание.

Постановлением ЦИК и СНК Союза ССР от 29 января 1926 г. «Об отмене ограничения размера имущества, могущего переходить в порядке наследования и дарения» с 1 марта 1926 г. было отменено ограничение, соответственно корректировался ГК РСФСР.

Отмена максимума наследования идеологически объяснялась «общими успехами социалистического строительства, решающими успехами политики социалистической индустриализации страны, когда в области промышленности вопрос «кто кого» уже был предрешен в пользу социализма, когда быстро вытеснялся частник из торговли».

В 1928 г. обязанность выдачи свидетельств о праве на наследство была возложена на нотариальные органы, ранее этим занимались народные суды (Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 18 января 1928 г.). В апреле того же года в круг возможных наследников были включены и усыновленные дети (Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 6 апреля 1928 г.).

10 февраля 1930 г. функция принятия мер по охране наследственного имущества возлагается на нотариальные конторы, до того этим занимались финансовые органы.

«Положением бесспорным, уже не требующим в настоящее время доказательств, — писал в 1916 г. В.Б. Ельяшевич, — является мысль, формулированная еще Фридрихом Великим, — «штыками можно выиграть сражения, но результат войны решает хозяйство». Конечно же, гражданско-правовое регулирование как во время, так и после военных действий должно обеспечивать охрану прав граждан и стимулировать насыщение в материальных ресурсах военного назначения. «Экстраординарные законодательные мероприятия необходимы, — считал В.Б. Ельяшевич, — чтобы прийти на помощь лицам, призванным под знамена».

Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. внесла значительные изменения в жизнь государства и каждого гражданина. Трагедия затронула всех: и военных, и гражданских. Гибель военнослужащих и лиц, проживающих на охваченных военными действиями и оккупированных территориях, массовые передвижения граждан в связи с эвакуацией не давали возможности в нормальном порядке решать огромное количество проблем, в том числе осуществлять наследование.

15 сентября 1942 г. СНК СССР принял Постановление «О порядке удостоверения доверенностей и завещаний военнослужащих в военное время», которым разрешалось удостоверять завещания командованию воинских частей и начальникам госпиталей. Н.В. Рабинович в 1949 г. писал: «Упрощенный порядок оформления завещательных распоряжений был продиктован самой жизнью. В условиях военной обстановки на фронте, перед боем, в лечебном учреждении, разумеется, не могла быть обеспечена воинам нашей армии возможность участия нотариальных органов в засвидетельствовании их завещаний и распоряжений. Участие командования или начальника госпиталя в засвидетельствовании завещания являлось в этих случаях вполне достаточной гарантией достоверности и правильности последнего».

На практике приостанавливалось течение шестимесячного срока для принятия наследства «впредь до прекращения соответствующих обстоятельств» (невозможности явки наследников вследствие призыва в армию, эвакуации и т.п.).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 января 1943 г. освобождались от налога с имущества, переходящего в порядке наследования, наследники лиц, погибших при защите Родины.

14 марта 1945 г. был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «О наследовании по закону и завещанию», где расширялся круг наследников и устанавливались очереди призвания к наследованию по закону.

Гражданский кодекс РСФСР, принятый 11 июня 1964 г., вступивший в силу с 1 октября 1964 г. и действовавший в части наследственного права с некоторыми изменениями и дополнениями более 35 лет (до 1 марта 2001 г.), расширил круг возможностей наследования по закону и по завещанию, установленный ГК 1922 г. Вместе с тем в нем законодатель продолжал исходить из потребительского назначения имущества, находящегося в личной собственности граждан.

Здесь, наверное, уместно отметить, что советское законодательство прямо запрещало извлекать доходы, не относящиеся к трудовым (ст. 13 Конституции Союза ССР 1977 г., ст. 13 Конституции РСФСР 1978 г., ст. 111 ГК РСФСР 1964 г.). Земля принадлежала только государству. Исключительность права государственной собственности на землю была закреплена в Основных законах как Союза ССР, так и всех его республик (например, ст. 10 Конституции Союза ССР и ст. 11 Конституции РСФСР).

Законодательство не допускало «использование имущества для частной хозяйственной деятельности, систематического извлечения нетрудовых доходов». Для примера приведем только название Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 июля 1962 г. «О безвозмездном изъятии домов, дач и других строений, возведенных или приобретенных гражданами на нетрудовые доходы».

Кроме того, Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. предусматривал ответственность за использование жилого дома для получения нетрудовых доходов: такой жилой дом подлежал безвозмездному изъятию в фонд местного Совета народных депутатов.

Помимо запрета на извлечение «нетрудовых доходов» советское законодательство устанавливало пределы количества и размеров объектов, находящихся в собственности одного гражданина. Так, ст. 106 ГК РСФСР указывала на то, что у гражданина или совместно проживающих супругов на праве собственности мог находиться только один жилой дом (или его часть). Кроме того, названная статья устанавливала предельный размер жилого дома (или его части), принадлежащего гражданину на праве личной собственности: жилая площадь дома не должна была превышать 60 кв. м (исключение могло быть сделано только для некоторых категорий граждан с разрешения исполнительного комитета городского Совета народных депутатов). В тех случаях, когда гражданин, например, по наследству получал второй жилой дом, то «собственник вправе по своему выбору оставить в своей собственности любой из этих домов. Другой дом (дома) должен быть собственником в течение одного года продан, подарен или отчужден иным способом» (ст. 107 ГК РСФСР). Указанные ограничения не имели под собой никаких, кроме идеологических, оснований и, по выражению Е.А. Суханова, «были крайне неэффективны и даже вредны для общества».

Одним из самых последних нормативных актов, касающихся данного вопроса, было Постановление Совета Министров РСФСР от 22 июля 1986 г. «О мерах по усилению борьбы с нетрудовыми доходами», которым перед органами государственного управления прямо ставилась задача усиления контроля за использованием гражданами жилых домов и помещений исходя из того, что они не могут использоваться для личной наживы и в других корыстных целях.

С началом экономических преобразований в нашей стране законодательство, регулирующее отношения собственности, предусмотрело значительное сокращение экономически необоснованных пределов осуществления права собственности. Законы «О собственности в СССР», «О собственности в РСФСР» расширили возможности осуществления права собственности. Ныне действующий Гражданский кодекс РФ, развивая и упорядочивая нормы, содержащиеся в названных Законах, в первой части (вступившей в силу 1 января 1995 г.) установил право собственника по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые интересы других лиц действия, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом (п. 2 ст. 209 ГК РФ).

Современное гражданское законодательство предоставляет гражданам право иметь в собственности любое имущество, за исключением отдельных объектов, которые в соответствии с федеральными законами не могут принадлежать гражданам (например, нельзя иметь атомную бомбу). При этом в отличие от законодательства, действовавшего до начала 90-х гг. прошлого века, количество и стоимость имущества, находящегося в собственности граждан, действующими законами не ограничиваются.

Одним из самых распространенных оснований возникновения права собственности граждан является наследование. Конституция РФ в гл. 2, посвященной правам и свободам человека и гражданина, указывает на то, что «право наследования гарантируется» (ч. 4 ст. 35). В свою очередь ГК РФ в п. 2 ст. 218 устанавливает, что в случае смерти гражданина право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом.

Те, кто интересуется историей разработки и принятия современного Гражданского кодекса, знают, что первоначально не планировалось разбивать и принимать Кодекс по частям. Был подготовлен текст всего документа. Однако впоследствии по разным причинам было принято решение принимать его по частям: первоначально его разделили на две, потом на три, а затем на четыре части.

Безусловно, каждое «деление» откладывало решение проблем сотен тысяч граждан, сталкивающихся с принятием наследства или решения о передаче имущества по наследству. Думается, особенно несправедливым было наличие только двух очередей граждан — наследников по закону, а при их отсутствии и отсутствии завещания — переход наследуемого имущества государству.

В начале 2001 г. при доработке (очередной) и согласовании проекта части третьей ГК РФ рабочей группой по подготовке проекта было принято решение внести поправки в ст. 532 «Наследники по закону» ГК РСФСР (автором данной поправки выступил автор этих строк). Изменения увеличивали количество очередей по закону до четырех. Цели такого решения были три. Первая (основная) — возможность наследования дядей, тетей (третья очередь), а также прабабушками и прадедушками наследодателя (четвертая очередь).

Вторая цель, которую условно можно назвать «разведка боем», — готовить парламент, другие ветви власти, правоприменителей и общественное мнение к необходимости изменения наследственного права.

Третья цель — проанализировать практику применения новых норм.

Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР» был принят Государственной Думой 11 апреля 2001 г. и опубликован в «Российской газете» 17 мая 2001 г.. Цель была достигнута, и власть и общество «ждали» существенного изменения регулирования наследственных отношений. Что касается анализа практики применения норм, то и здесь при принятии Федерального закона «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» была учтена необходимость придания обратной силы нормам, относящимся к кругу наследников, если срок принятия наследства не истек на день введения в действие части третьей ГК (1 марта 2002 г.) либо если указанный срок истек, но наследство не было принято, свидетельство о праве на наследство не было выдано Российской Федерацией, субъектом Федерации или муниципальным образованием.

В июне 2001 г. Президент РФ внес проект части третьей ГК РФ на рассмотрение в Государственную Думу. Первое чтение, т.е. утверждение концепции законопроекта, состоялось 12 июля 2001 г.; с докладами и ответами на вопросы выступили первый заместитель министра юстиции РФ А.Б. Карлин, председатель Комитета Госдумы по законодательству (автор данной работы),

заведующий кафедрой Московского государственного университета Е.А. Суханов и первый заместитель председателя Совета Исследовательского центра частного права при Президенте РФ А.Л. Маковский. Абсолютным большинством голосов проект был принят в первом чтении.

Практически сразу же после принятия документа в первом чтении Исследовательский центр частного права (в котором сосредоточена основная часть работы над ГК РФ) опубликовал текст проекта.

Ко второму чтению поступило более 50 поправок, из которых половину Комитет по законодательству на заседании рекомендовал к принятию. Затем состоялось второе чтение, которое утвердило рекомендованные Комитетом поправки и текст законопроекта.

На основании Регламента Государственной Думы процедура третьего чтения любого законопроекта предполагает правовую и лингвистическую экспертизу и, как правило, не вызывает каких-либо затруднений. Однако применительно к части третьей ГК РФ трудности возникли. Ряд депутатов высказались за переход по наследству личных неимущественных прав автора тех или иных произведений. Думается, что это было просто недоразумение, которое не смогли развеять депутаты, принимавшие участие в заседании, а докладчик — председатель Комитета в зале отсутствовал (самолет, на котором он должен был прилететь, по метеоусловиям был задержан на полдня). В итоге пришлось второй раз возвращаться к рассмотрению документа в третьем чтении.

Недоразумения были устранены, и 1 ноября Государственная Дума приняла часть третью ГК РФ.

В Совете Федерации обсуждения прошли без осложнений, и 14 ноября 2001 г. закон был одобрен.

26 ноября 2001 г. Президент РФ подписал Федеральный закон «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации», в соответствии с которым часть третья ГК РФ введена в действие 1 марта 2002 г.

специфики права / Малахов В.П. Концепция философии права: Науч. изд. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. — С. 340.

6 См.: Малахов В.П. Философия права: формы теоретического мышления. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. — С. 16.

7 Малахов В.П. Право как феномен культуры / Малахов В.П. Концепция философии права: науч. изд. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. — С. 212.

8 См.: Комлев Н.Г. Компоненты содержательной структуры слова. 3-е изд., стереотипное. —М.:КомКнига,2006.—С. 105

9 См.: СуперанскаяА.В., ПодольскаяН.В., Васильева Н.В. Общая терминология: Вопросы теории. — М.: Изд-во ЛКИ, 2007. — С. 42.

10 Гаджимова Ф.М. Предпосылки многозначности понятия «источник права» / Малахов В.П. Концепция философии права: Науч. изд. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. — С. 596.

11 Малахов В.П. Философия права. Идеи и предположения. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. — С. 178.

12 См.: Фролов С.Н. Связь концепций происхождения права и типов право-понимания: Дис… канд. юрид. наук. — М., 2007. — С.69.

13 См.: Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка / Под ред. Б.А. Серебренникова. — М., 1970. — С. 118, 195—196.

14 Поскольку у представителей разных наук слово «термин» трактуется неоднозначно, считаем необходимым дать его определение: термин — это языковой знак, в словесной форме обозначающий понятие, входящее в систему понятий определенной области профессиональных знаний и употребляющийся в специальном значении.

15 Будагов Р.А. Язык, история и современность. — М., 1971. — С. 62, 68, 99,

131—133, 267—274.

16 Лейчик В.М.Терминоведение: предмет, методы, структура. 3-е. изд. — М.: Изд-во ЛКИ, 2007. — С. 101.

17 Малахов В.П. Проблема определения специфики права…

18 Теория государства и права: Учебник / Под ред. Р.А. Ромашева. — СПб.: Изд. Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2005. — С. 479.

19 Теория государства и права: Учеб. пособие / А.А. Иванов, В.П. Иванов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2007. — С. 165.

2.

Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана. 3. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

Согласно последней редакции (2016 г.) статьи 1149, правом на обязательную долю в наследстве обладают лица, указанные в законе, а также в форме, предусмотренной соответствующим нормативом:

  • Несовершеннолетние и нетрудоспособные наследники первой очерёдности. К таким лицам относятся: дети, родители, супруги. Независимо от существования завещания и последнего волеизъявления покойного, обязательные наследники по закону должны получить не менее 50 % от всего имущества, которое они бы унаследовали в обстоятельствах получения имущества при наследовании по закону.
  • Если существует завещание, обязательная доля распределяется из части имущества, принадлежавшей наследодателю, но не упомянутой в завещании. Если завещатель распределил все имущество между родственниками и/или приемниками, эта часть вычитается из завещанной собственности, даже если это влечёт уменьшение долей указанных в документе лиц.
  • К имуществу, положенному в неизменном порядке таким наследникам, причисляется любая собственность, в том числе та, что должна отойти к приемникам или другим наследникам по закону усопшего завещателя или наследодателя.
  • Если наследник, реализующий право на положенную ему долю, претендует на имущество, которым уже пользуется другое лицо, в том числе, приемник завещателя, потребуется судебное урегулирование такого вопроса.
    В случае фигурирования жилья или средств получения дохода, имущество может быть передано приемнику наследодателя. Лицу, претендующему на гарантированную часть имущества, будет сделана выплата из других видов собственности покойного.
  • Обязательная наследственная доля является минимальной социальной и материальной гарантией наиболее незащищенным категориям лиц в государстве.

    Соответственно ст. 1148 ГК РФ, на обязательную долю в наследстве могут претендовать только определённые группы лиц:

  • Несовершеннолетние дети покойного, включая усыновлённых
  • Биологические и усыновлённые дети, достигшие совершеннолетия, но являющиеся нетрудоспособными, недееспособными или имеющие инвалидность любой группы
  • Нетрудоспособные, недееспособные, или имеющие инвалидность родители
  • Нетрудоспособные, недееспособные или имеющие инвалидность супруги
  • Иждивенцы, проживавшие с покойным и находившиеся на его полном материальном обеспечении (не во всех случаях должны быть родственниками первого круга, либо вообще состоять в кровном родстве с наследодателем).
  • Согласно ГК, обязательная доля в наследстве причитается тем категориям граждан, которые наиболее нуждаются в материальной поддержке покойного из-за пожилого возраста или неблагоприятного состояния здоровья, а также обеспечивались им при жизни. Степень родства в данном случае является второстепенной.

    Ещё одной важной особенностью данного вида наследования является то, что граждане, способные стать наследниками гарантированной доли, будут претендовать и на законную часть имущества (с использованием степени родства или завещания).

    Если же по каким-то обстоятельствам их право на собственность наследодателя переходит к другим лицам (более ранней очереди или в связи с завещательным документом), тогда наступает момент реализации права на гарантированную государством долю.

    В статьях об обязательной доле наследства также содержится информация о том, что иждивенцы, которые не относятся к первому кругу наследования или не являются несовершеннолетними, могут претендовать на свою часть имущества только в случаях нахождения на полном иждивении у покойного дольше 1 года.

    Размеры обязательной доли равны половине всего, что лицо унаследовало бы в случае перехода имущества по закону. Но эта сумма может быть уменьшена решением суда, если гражданин имеет некоторый доход на момент вступления в наследство.

    Снова согласно ст. 1148 об обязательной доле в наследстве, даже лица, обладающие правом на обязательную часть собственности покойного, при определённых обстоятельствах, могут быть лишены реализации данного права:

  • если гражданин пытался увеличить или забрать свою долю незаконными способами
  • если это лицо совершало противоправные действия в отношении покойного наследодателя
  • если гражданин приходился наследодателю родственником, обязанным выплачивать алименты, но уклонялся от этого обязательства при жизни покойного
  • родители наследодателя, лишённые родительских прав (если права были восстановлены, это правило отменяется).
  • В РФ обязательная доля в наследстве – практически неоспоримое право, закреплённое за наиболее незащищёнными финансово гражданами, отменить которое можно только в суде и при наличии веских доказательств.

    Любой из наследников вправе совершить самовольный отказ от своей доли в имуществе наследодателя. Также по положениям ГК РФ об обязательной доли в наследстве при завещании, возможен отказ от неё наравне с прочими видами наследования.

    Для осуществления отказа, лицо, обладающее правом на обязательную долю, должно составить соответствующее заявление и направить его в нотариальную контору, занимающуюся распределением и оформление наследственных прав.

    Как оформляется отказ от наследства подробнее здесь .

    Дополнительная информация о праве наследников на обязательную долю в этом видео:

    Обязательная доля в наследстве призвана обеспечить граждан, лишённых полноценного заработка, материальными ценностями и имуществом после смерти близкого человека. Для реализации данного права, наследникам достаточно обратиться к нотариусу, ведущему дело о наследстве с заявлением и обязательным пакетом документов.

    Вступление в наследство длится в течение 6-ти месяцев. Наследники обращаются к нотариусу, который осуществляет свою деятельность на той территории, где сконцентрирована основная часть наследственного имущества. Каждый наследник заявляет о своем намерении в форме заявления.

    Со дня обращения к нотариусу начинается сбор документации. На этот период нотариус должен определить круг лиц-наследополучателей и обеспечить сохранность имущества умершего лица. Для этого назначается управляющий.

    Нотариус имеет право завершить свою работу раньше положенного срока, если у него есть полная уверенность в том, что наследником является один человек. Это бывает редко. Чем больше имущественная масса, тем больше споров вызывает наследственное дело. Поэтому нотариус обязан выполнить свою миссию в соответствии с буквой закона.

    В ходе работы нотариуса проверяется:

    • была ли отражена воля умершего в письменном виде, в форме завещания;
    • Завещание должно быть согласовано с нотариусом, написано в полном здравии, при отсутствии угроз и вмешательства третьих заинтересованных лиц. При необходимости проводится экспертиза почерка. Иначе – подлинность этой бумаги ставится под сомнение.
    • какое количество родственников первой очереди претендуют на наследственную массу;
    • При отсутствии родственников первой очереди нотариусы обращают внимание на вторую очередь и т.д..
    • присутствуют ли среди потенциальных наследополучателей те, кто имеет привилегированные права;

    Привилегированные права означают получение наследства, выделение доли из общей имущественной массы во внеочередном порядке.

    Гражданский кодекс 3 часть (Наследственное право)

    • Права пациентов на бумаге и в жизни Саверский А.В.
    • Права авторов литературных произведений Камышев В.Г.
    • Постатейный комментарий к Федеральному закону «Об обществах с ограниченной ответственностью» Батяев А.А.
    • Настольная книга судьи по гражданским делам Толчеев Н.К.
    • Настольная книга адвоката Искусство защиты в суде Джерри Спенс
    • Наследственное право Махмутова М.М.
    • Международное публичное право Шевчук Д.А.
    • Международное право Глебов И.Н.
    • Криминология.Избранные лекции Антонян Ю.М.
    • Криминалистическая энциклопедия Белкин Р.С.

    1. Общие положения

    Это институт гражданского права, который регулирует общест­венные отношения по переходу имущества умершего к другим лицам.

    Значение наследственного права — в его тесной связи с институтом

    права частной собственности граждан, оно гарантирует переход имуще-

    > гва, принадлежащего физическому лицу, после его смерти согласно

    ю воле либо, если она не будет выражена, согласно закону близким

    Гуманитарная роль наследственного права имеет не только иму­щественный социальный аспект как стимул к труду и приумножению .оей собственности, материальной заботе о своих близких, но и нрав- I :

    В соответствии с Конституцией РФ (ч.4 ст. 35) право наследова­ния гарантируется.

    Основным нормативным актом в сфере наследственного права является Гражданский кодекс. Однако до принятия Третьей части Гра­жданского кодекса РФ наследование регулируется нормами ГК РСФСР 1964 г.

    Приоритет перед ГК 1964 г. имеют нормы ГК РФ, касающиеся пра­ва частной собственности гражданина, наследования прав участников юридических лиц и ряд других норм частей Первой и Второй ГК РФ.

    Источником наследственного права являются также Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г. (ст. 153-155).

    Содержатся нормы о наследовании и в ряде отдельных законов Российской Федерации (Об авторском и смежных правах, Об акцио­нерных обществах, Об обществах с ограниченной ответственностью, Основы законодательства о нотариате и др.).

    2. Основные понятия наследственного права

    Наследование — переход имущества умершего к другим лицам. По своей правовой природе оно является гражданским правопреемством, универсальным и непосредственным.

    Наследство — это имущество, принадлежавшее умершему, которое переходит по наследству. Оно охватывает совокупность имуществен­ных прав и обязанностей.

    Во-первых, в состав наследства входит право частной собственно­сти, круг объектов которого может включать в соответствии со ст. 35 Конституции РФ и ст. 213 ГК как движимое, так и недвижимое имущест­во, как предметы потребления, так и средства производства независимо от количества объектов определенного вида и стоимости имущества.

    Во-вторых, в состав наследственного имущества входят некото­рые другие, кроме права собственности, вещные права: право пожиз­ненного наследуемого владения земельным участком, сервитут.

    1. Наследственное право – институт гражданского права, в котором сосредоточены нормы, регулирующие переход имущества и некоторых неимущественных прав граждан после их смерти к другим лицам – их наследникам. Нормы наследственного права содержатся в Основах, ГК РСФСР 1964 г. в Законе РФ «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате»*, Законе РФ «О государственной пошлине» от 9 декабря 1991 г.** с изменениями, Законе РФ «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения» от 12 декабря 1991 г.*** с изменениями и др.

    * ВВС. 1993. № 10. Ст. 357.

    Гражданский кодекс РСФСР от 11 июня 1964 г.

    (с изменениями от 22 июня 1970 г. 12 декабря 1973 г. 1 марта, 18 декабря 1974 г.

    18 октября 1976 г. 3 февраля, 14 июня 1977 г. 20 февраля 1985 г. 28 мая 1986 г.

    24 февраля 1987 г. 5 января 1988 г. 16 января 1990 г. 21 марта 1991 г.

    4 марта, 24 июня, 24 декабря 1992 г. 30 ноября 1994 г. 26 января 1996 г.

    14 мая, 26 ноября 2001 г.) Если нет наследников ни по закону, ни по завещанию, либо ни один из наследников не принял наследства, либо все наследники лишены завещателем наследства, имущество умершего по праву наследования переходит к государству.

    Наследственное право. Комментарий к ГК РФ

    Понятие нетрудоспособности применительно к наследственным правоотношениям до настоящего времени со держится в единственном документе — постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 года № 6 «О судебной практике по делам о наследовании» к нетрудоспособным относятся женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет (нетрудоспособные по возрасту), а также инвалиды I, II, III групп (нетрудоспособные по состоянию здоровья), независимо от того, назначены ли этим лицам пенсия по старости или инвалидности.

    1.

    Договор контрактации опосредует отношения по заготовке сельскохозяйственных продуктов и сырья для их последующей переработки или продажи.

    Сильная зависимость сельскохозяйственного производства от погодных условий и других случайных факторов, влияющих на результат, делает производителя сельскохозяйственной продукции экономически более слабой стороной (в отличие, напр. от продавца по договору поставки).

    Источник: http://myeconomist.site/statja-535-grazhdanskogo-kodeksa-rsfsr-19287/

    • Типовые бланки, договоры
    • Законодательство РФ
    • Законодательство Москвы
    • Законодательство Московской области
    • Законодательство Санкт-Петербурга и Ленинградской области
    • Постановления и Указы
    • Медицинское законодательство
    • Законопроекты
    • Документы СССР
    • Международное законодательство
    • Комментарии к законам
    • Общая судебная практика
    • Судебная практика: Москва и Московская область
    • Судебная практика: Поволжье
    • Судебная практика: Северо-Кавказский регион
    • Судебная практика: Северо-Запад
    • Судебная практика: Урал
    • Судебная практика: Волговятский регион
    • Судебная практика: Восточная Сибирь
    • Судебная практика: Западная Сибирь
    • Юридические статьи
    • Бухгалтерские консультации
    • Финансовые консультации
    • Статьи бухгалтеру

    Основаниями наследования по закону являются следующие юридические факты: во-первых, кровное родство с наследодателем, которое дает возможность наследовать детям, родителям, братьям, сестрам, бабушке и дедушке; во-вторых, основанием призвания к наследованию является заключение брака в порядке, предусмотренном семейным законодательством; в-третьих, основанием является усыновление и иждивение, которые можно рассматривать как исключения из принципа кровного родства при наследовании по закону.

    Гражданско-правовая теория и практика дореволюционной России особое внимание уделяли родственному союзу как важнейшему основанию наследования по закону. Подчеркивая, что основой наследования является воля наследодателя, выраженная в завещании, А. Гойхбарг писал: «Лишь при отсутствии такого завещания, закон презюмирует тех лиц, которым наследодатель, имея он возможность составить завещание, предоставил бы свое имущество, в силу тех родственных чувств, какие наследодатель к означенным лицам питает. Эти родственные чувства имеют свое начало в кровном родстве, и чем это родство ближе, тем теснее родственные связи, соединяющие определенных лиц. Закон, таким образом, старается только восполнить волю наследодателя, случайно им не выраженную»48.

    В подтверждении концептуальной значимости родственного союза в праве говорит и тот факт, что одна из глав книги 1 т. X Свода законов посвящена родственному союзу. Глава состоит из 16 статей, в которых законодательно сформулированы общие положения.

    Дореволюционное гражданское право выработало стройное учение о родстве. Однако единой классификации родства в юридической литературе мы не обнаружили. Так, С. Григоровский выделял четыре вида родства: 1. родство кровное или плотское (по браку); 2. родство духовное; 3. родство по усыновлению; 4. родство физическое — (внебрачное)49.

    Н. Смирнов выделял два вида родства — «плотское», основывающееся на естественном происхождении (рождении) и «духовное», образуемое благодатным возрождением в купели крещения при участии отца и матери по духу (крестных родителей)». В свою очередь плотское родство он делил на однородное (кровное родство, ограниченное числами одного рода или семьи, имеющий одного общего родоначальника) и разнородное родство (свойство, образуемое несколькими родами в результате брачных союзов)50.

    По утверждению А. Рабиновича существовали родство: кровное, духовное и гражданское. Духовным родством он признавал связь лиц, возникающую при «таинстве крещения». Основанием гражданского родства являлось усыновление. Свойство он не относил к видам родства51.

    Подводя итог выше сказанному, можно утверждать, что для российского дореволюционного права характерно было деление родства на кровное (плотское) родство, духовное родство и гражданское родство. Кровное родство можно классифицировать в зависимости от наличия или отсутствия брака родите

    Любопытно объяснение С. Григоровского о существенном отличии свойства от кровного родства. По его мнению, оно заключается в том, что в кровном родстве все родственники принадлежат к одной фамилии, к одному роду, в свойстве -же путем брака сближаются, делаются «своими», лица двух или нескольких самостоятельных, отдельных родов, имеющих каждый своего особого родоначальника»52. Следовательно свойство не являлось основанием наследования по закону.

    Наследственными правами при наследовании по закону обладали только те лица, которые были связаны кровным и гражданским родством с наследодателем.

    Основанием родственного кровного союза являлась, по мнению Г.Ф. Шершеневича «физиологическая связь», единство крови и наследственных черт53.

    В гражданско-правовой доктрине учеными давались разные определения понятия «родственный союз», практически не отличающиеся от законодательной дефиниции (ст. 196, ч.1 т. X Свода законов). Так, А. Рабинович определяет, что «родственным союзом называется круг лиц, связанных между собой фактом происхождения друг от друга или от одного родоначальника»54.

    Членами рода, кровными родственниками признавались лица, связанные преемством крови от лиц мужского и женского пола, происходящие от одного общего родоначальника, «хотя бы и не все из них носили его имя или прозвище» (ст. 1112 ч. 1 т. X Свода законов). Например, внук не носит фамилию деда, а женщина, вступив в брак, теряет родовую фамилию, но они никогда не разрывают родственных связей с родоначальником и членами того рода, к которому они принадлежат по своему происхождению (рождению).

    В определении правовой роли родственного союза ученые-цивилисты были едины. Все они подчеркивали громадное значение родственных связей еще в первобытном обществе, «когда род составлял политическую единицу»55 и «не будь тогда родственной связи, господствовала бы всеобщая война, люди стали бы истреблять друг друга56. Профессор М.Ф. Владимирский -Буданов , изучая происхождение права наследования и основные периоды его развития со времен Русской Правды до периода империи первой половины XIX в. , писал: «Историческим основанием права наследства служат союзы лиц, устраиваемые самой природой, — семьи и рода»57.

    Что же касается практического применения законодательно закрепленного порядка наследования, то несомненно он вызывал массу сложных проблем. Так как в первую очередь необходимо было определить линию родства наследодателя и претендующего на наследство наследника. Затем закон требовал просчитать степень родства. При этом использовалось основное правило наследования в линиях родства: ближайшая степень исключала дальнейшую, например, «сын при отце не может наследовать деду» (ст. 1122 ч. 1 т. X Свода законов).

    Именно это позволило Г.Ф. Шершеневичу подчеркнуть, что «имеющие наследованное право родственники призываются к наследованию последовательно, в порядке постепенности кровного родства, а не совместно. Ближайшие родственники устраняют дальнейших совершенно, а не различаются только на-следственной долей.

    Более того, для определения порядка наследования необходимо было учитывать многочисленные разъяснения Правительствующего Сената, дополнения к нормам, исключения из общих правил. Все это вместе, по мнению Я. Канторовича, представляло собой «такой лабиринт, что даже профессиональному юристу нередко приходится встречать не мало затруднений и тратить не мало времени и труда для отыскания чего-нибудь».

    Именно эту, сложившуюся ситуацию пыталась изменить редакционная комиссия по составлению Проекта ГУ. Подход редакционной комиссии состоял в том, чтобы, используя общие универсальные правила Свода законов и зарубежную практику, максимально упростить и приблизить к действительности нормы гражданского и наследственного права, в частности наследование по закону.

    Раздел второй, книги четвертой проекта ГУ назывался «Наследование по закону» и содержал в себе 5 глав, регулирующих порядок призвания наследников по закону. Отдельная глава была посвящена наследованию родственников. В ней редакционная комиссия сохранила основной принцип наследования по закону: призывались только лица, соединенные с наследодателем родственным союзом. Однако если раньше законный характер родства подчеркивался только в решениях Правительствующего Сената, то проект ГУ предлагал это закрепить законодательно. Таким образом признавалось, что юридическим фактом, являющимся одним из оснований наследования по закону должно быть законное родство, т.е., родство возникающее посредством рождения в браке.90

    Проект ГУ традиционно, не предоставлял свойственникам право наследования. Звучащее неоднократно в юридической литературе в к. XIX в. мнение о необходимости законодательного изменения наследственных прав женщин нашло свое отражение в проекте ГУ. Редакционная комиссия предлагала закрепить следующее принципиально важное положение: «лица женского пола наследуют наравне с лицами мужского пола». Существенно изменялся порядок наследования «законных родственников». Во-первых, предлагалось, шесть разрядов наследников по закону; во-вторых, лица каждого последующего разряда призывались к наследству, только в том случае если не было наследников предыдущих разрядов. В-третьих, наследственными правами обладали только те лица, которых проект ГУ включил в указанные шесть разрядов. В принципе, редакционная комиссия сохранила линейно-градуальный порядок наследования, основанный в первую очередь на определении линии родства. Однако права наследования предоставлялись в отличие от прежнего порядка, не только нисходящей, но и восходящей линии. А лица, относящие к боковым линиям родства, могли наследовать только в том случае, если не было прямых восходящих и нисходящих.

    Проект выделял шесть разрядов наследников: первый разряд составляли сыновья и дочери и их нисходящие (прямая нисходящая линия); второй разряд — отец и мать наследодателя и их нисходящие, т.е. прямая восходящая и первая боковая линия (братья и сестры наследодателя, его племянники);

    Ст. 14 проекта ГУ. третий разряд — деды и бабки и их нисходящие, т.е. прямая восходящая и 2 степень родства, а также вторая боковая линия (тети и дяди, двоюродные братья и сестры, двоюродные племянники и племянницы наследодателя); четвертый разряд — прадеды и прабабки и их нисходящие, т.е. родственники по прямой восходящей линии 3 степени родства и родственники наследодателя третьей боковой линии и их нисходящие (двоюродные дед и бабки и их нисходящие); пятый разряд — прапрадеды и прапрабабки и их нисходящие, т.е. 4 степень родства прямая восходящая и 4 боковая линия и их нисходящие; шестой разряд — восходящие пятой степени и их нисходящие.

    Таким образом идея родственного союза имела место в проекте ГУ, при этом предлагалось не ограничивать степени родства по нисходящей, а по восходящей предел обозначен пятой степенью родства.

    Редакционная комиссия очень четко обозначила круг лиц, которых можно было считать «законными родственниками». Мы можем утверждать, что к ним относили лиц, связанных кровным родством, происходящим из законного брака. Это могли быть прямые восходящие и нисходящие родственники, независимо от степени родства, а так же те лица, которые находились на боковых линиях родства по отношению к наследодателю. Проект ГУ исключал из законных родственников внебрачных детей и усыновленных.

    Очерк о развитии законодательства о наследовании

    В дореволюционном гражданском праве основными наследниками по закону являлись прямые нисходящие наследодателя, то есть его дети, внуки и т.д. Ст. 1127 ч 1 т X Свода Законов определяла, что ближайшими наследниками являлись не вообще дети, а только сыновья, внуки, то есть лица мужского пола. Это положение объясняется историческим развитием наследственного права. Еще в период действия Русской Правды при наследовании по закону наследство переходило только детям в собственном смысле слова, то есть лицам мужского пола: «если же их нет, а есть дочери, то эти последние, не получал и наследства, получают лишь выдел приданного».ь9

    Такой порядок наследования детей с несущественными изменениями просуществовал в России с XII века до начала XX в.

    Преимущественное право наследования имели только сыновья и их нисходящие. «Каждая дочь при живых сыновьях, т.е. сестра при брате, получает из всего наследственного недвижимого имения 14 часть, а из движимого восьмую часть» (ст. 1130 ч 1 т X Свода законов). Дочери наследодателя получали указную часть, размер которой определялся по величине указной части вдовы, «на основании обычая, по которому дочери лица, умершего на государевой службе, из поместных его земель всегда давалась на прожиток половина того, что назначалось вдове».160

    Сравнивая указные части дочери и вдовы наследодателя, можно выделить черты, присущие указной части дочери:

    1. Основанием права на указную часть дочери являлось кровное родство с наследодателем.

    2. Имущество, полученное дочерью в указную часть, считалось родовым имуществом. 3. Указная часть дочери выделялась только тогда, когда после открытия наследства оставались и сыновья и дочери. Если же у наследодателя не было сыновей и их нисходящих, а были только дочери, то в наследство вступали дочери или их нисходящие и делили его поровну (1132 ч. 1 т. X Свода законов).

    4. Указная часть дочери могла быть изменена, в том случае, если было несколько дочерей и их доли в совокупности, были больше наследственной доли сына; тогда ст. 1131 ч. 1 т. X Свода законов закрепляла следующий порядок, — после выдела указной части супруга, оставшееся имущество делилось между сыновьями и дочерьми поровну.

    Указная доля дочери выделялась вместе с указной частью вдовы в первую очередь, и только оставшееся имущество сыновья делили между собой поголовно (ст. 1128 ч. 1 т. X Свода законов).

    Право на указную часть являлось именно наследственным правом. Такой позиции придерживался Н.Н. Толстолс. Он писал: «самое право на указные части должно быть ничем иным, как правом на наследство, но только в особой по своей численности части, могущей иногда равняться и каждой из сыновних частей».161

    С этой точкой зрения не соглашались другие дореволюционные юристы, подчеркивающие, что указная часть дочери не являлась наследственной долей.

    Однако и те, и другие были едины в том, что положение дочерей было крайне сложным. Закон ярко демонстрировал свое предпочтение сыновьям при наследовании, а возможность дочерей на получение наследства ставил в зависимость от различных обстоятельств.

    Такое положение А. Гойхбарг определял как «бесправное положение женщины в сфере наследственного права».

    Закон от 3 июня 1912, изменивший его, имел свою длительную и богатую предысторию. Еще во времена Екатерины Великой наиболее передовая часть русского общества подчеркивала неудовлетворенность законодательства о наследственных правах женщин.

    А в проекте ГУ, составленным М.М. Сперанским, и который в 1810 г. рассматривался Государственным Советом 43 раза(!),163 было предложено допустить совместное наследование братьев и сестер во всех линиях (однако при неравенстве долей в пользу братьев).164

    Эти, несомненно, прогрессивные взгляды уникального государственного деятеля начала XIX века, каким был М.М. Сперанский, были реализованы только почти сто лет спустя. 3 февраля 1909 г. 33 депутата внесли в Государственную Думу законопроект, в нем предлагалось в качестве основного принципа наследования по закону провозгласить равенство лиц женского и мужского пола во всех линиях и степенях родства. Правительство выработало свой проект. Составленный министром юстиции, он был построен на начале полного уравнения прав при наследовании как в движимом, так и недвижимом, благоприобретенном, так и родовом имуществе. А для того, чтобы избежать возможного дробления недвижимости, владельцу родового имущества предоставлялось возможность распределить по своему усмотрению родовое имущество между детьми и завещать его полностью одному из нисходящих родственников. Другие же нисходящие имели право получить часть из другого недвижимого имущества, либо взамен родового имущества требовать выплаты денежно суммы из стоимости родового имения.165

    Правительственный законопроект был передан на рассмотрение комиссии Государственной Думы по судебным реформам, которая соглашаясь с принципом уравнения прав, не поддержала предлагаемый порядок наследования родового имущества. Комиссия отвергла всякие ограничения относительно завещания родовых имений и признала, что они подлежат завещанию на общем основании.

    Дореволюционное гражданское право уделяло особое внимание регулированию порядка наследования супругами.

    «Наследственное право пережившего супруга, — по мнению A.M. Гуляева, — есть право на определенную долю имущества ранее умершего супруга…».

    Доля в наследстве после смерти супруга именовалась «указной частью». Единственным основанием права на указную часть являлось наличие брака, то есть супружеских отношений между наследодателем и наследником. Закон под супружеством понимал только «такой союз лиц разного пола, который освящен браком, установленным порядком, совершенным согласно вероисповеданием лиц, в него вступающих».279

    Лица, брак которых был расторгнут или признан недействительным (ст. 37-45 кн. 1 ч. 1 т. X Свода законов) не наследовали друг после друга. В теории гражданского права по вопросу о наследственных правах супругов существовали различные подходы ведущих ученых-цивилистов. В общем, все дискуссии касались следующих основных проблем, имеющих принципиально важное практическое значение: во-первых, спорным был вопрос о правовой природе указной части; во-вторых, дискуссионным являлось правило об имуществе, образующим указную часть. И наконец, вызывал теоретические разногласия порядок выделения указной части из имущества свекра или тестя. Рассмотрим их подробнее. Взгляды на предмет правовой сущности указной части не отличались единообразием. Наследственные права супругов определялись не кровным родством, которое признавалось основанием наследования по закону, а диктовались «необходимостью обеспечить существование вдовы».280 Это положение было универсальным, имело доктриальный характер, признаваемое всеми авторами. Однако, для одних именно оно было доминирующим и определяющим имущественные отношения супругов, а другими исполь 139 зовалось только для объяснения специфики наследственных прав супругов. В результате, в теории гражданского права сложились две абсолютно противоположные точки зрения. Представители первой точки зрения утверждали, что супруги, получая указную часть, не являются наследниками, а указная часть не представляет собой наследование. В соответствии со второй — указная часть определялась именно как наследование. Достаточно назвать ученых, моделирующих эти теории, для того чтобы понять насколько горячими были теоретические поединки. Представителем первой теории был Д.И. Мейер, а его оппонентом Г. Ф. Шершеневич. Вывод о том, что указную часть нельзя рассматривать как наследование вытекал из сопоставления указной части и наследственной доли. Отличия сводились к следующему: 1. Указная доля, полученная супругом, признавалась благоприобретен ным имуществом, даже в том случае, если она была выделена из родового имущества, в то время, когда при наследовании, родовое имущество, переходя к прямым наследникам, сохраняло свою родовую характеристику. Именно это свойство указной части, подтверждаю, что супруг не является прямым наследником после смерти другого супруга. 2. Право на указную часть считалось пожизненным правом, не перехо дящим по наследству, то есть наследники овдовевшего супруга не имели права на указную часть, если сам супруг при жизни не требовал ее выдела. Наследственное же право, приобретенное лицом с момента открытия на 281 следства, переходило в свою очередь к его наследникам. 3. Право наследования подчинялось общим правилам о земской давности, поэтому могло быть осуществлено только в течении 10 лет, а право на указную часть супруга давностью не прекращалось (ст. 1152 ч. 1 т. X Свода законов).

    4. Наиболее существенное отличие заключалось в том, что по наследству передавалось только то имущество, которое принадлежало наследодателю, а указная часть выделялась не только из наличного имущества умершего супруга, но и из будущего, которое досталось бы умершему, если бы он в момент открытия этого наследства находился в живых, — это так называемая указная часть из имущества тестя или свекра (ст. 1149, 1151,1153 ч. 1 т. X Свода законов). Из этого положения мы можем сформулировать еще одно отличие. Наследование открывалось только после смерти лица. А так как право на указную часть в имуществе мужа реализовалось после смерти супруга, а в имуществе тестя или свекра при их жизни, то в последнем случае, речь об открытии наследства идти не могла.

    Абсолютно иной взгляд на правовую природу указной части высказывали Г.Ф. Шершеневич, К. Анненков, Н.Н. Товстолс и др. Соглашаясь с тем, что наследственная доля и указная часть различны, они тем не менее были твердо убеждены, что переживший супруг обладал именно наследственными правами в отношении имущества умершего супруга. К. Анненков писал по этому поводу: «Право супруга на получение указной части из имущества другого супруга следует по нашему закону считать за право наследования_после умершего супруга, притом, как в том случае, когда оно установлено в виде права на получение непосредственно из имущества супруга указной части, так и в том, когда оно установлено в виде права на получение ее из имущества свекра или тестя, при жизни их».

    Завершением теоретических споров ученых-цивилистов явилось решение Правительствующего Сената. В нем разъяснялось, что супруги, получая указную часть, получают ее именно по праву законного наследования, «ибо ни по какому другому законному способу приобретения права на имущество они получить не могут».284

    Этот вывод был сделан в результате глубокого анализа ст. 1148 и 1152 ч. 1 т. X Свода законов. Кроме того, правильность решения Правительствующего

    Сената подтверждалось и тем, что нормы, предоставляющие супругам право на получение указной доли из имущества умершего были помещены имен��о во вторую главу «О порядке наследования по закону», в раздел «О порядке наследования супругов». Таким образом, сам закон признавал супругов наследниками друг после друга.

    ПЕРВЫЙ СТОЛИЧНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

    Принятие наследства
    путем совершения фактических действий

    Часто наследник, не сделав явных заявлений, ведет себя по отношению к наследственному имуществу, как если бы он был его собственником ( пользуется имуществом, заботится о его сохранении и т.п.). Со времен римского права такие действия (pro herede gestio действие в роли наследника) рассматриваются как действия, свидетельствующие о намерении наследовать. Подобный способ принятия наследства фактическое принятие предусмотрен и российским законодательством ( п. 2 ст. 1153 ГК РФ). Особенностью фактического принятия наследства является то, что действия наследника не направлены непосредственно на принятие наследства, они имеют самостоятельные цели, но их характер позволяет прийти к выводу о выражении в них воли наследника на приобретение наследственного имущества. Действия такого рода в цивилистике называются конклюдентными (facta concludentia). Поскольку воля наследника в конклюдентных действиях лишь предполагается, пусть и с высокой степенью вероятности, законодатель устанавливает презумпцию фактического принятия наследства. Важно подчеркнуть, что в данном случае предполагается воля на принятие наследства. Воля наследника на совершение действия в отношении наследственного имущества ( вступление во владение, управление и т.д.) должна быть не предполагаемой, а очевидной.

    Анализ практики, связанной с фактическим принятием наследства, выявил несколько проблем. Обратимся к их рассмотрению.
    1. В силу буквального смысла ст. 1152 ГК РФ вступление наследника во владение любой вещью из состава наследства, управление любой его частью рассматривается на практике как принятие наследства. Это правило должно строго исполняться, поскольку оно является проявлением одного из принципов наследственного права принципа универсальности наследственного правопреемства ( ст. 1110 ГК РФ). Например, при разрешении наследственного спора суд счел, что нельзя говорить о фактическом вступлении А. во владение наследственным имуществом, поскольку принятые А. личные вещи отца не являлись наследственным имуществом, наследство же состояло лишь из дома и надворных построек. Верховный Суд РФ отменил решение, указав, что оно противоречит требованиям закона, поскольку к наследственному имуществу относится любое принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество, включая вещи, имущественные права и обязанности ( Определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 20 октября 2003 г. N 22-В03-5). В то же время присутствие наследника на похоронах и поминках не признается на практике обстоятельством, свидетельствующим о принятии наследства

    2. Если наследник проживает в месте нахождения наследства, а зарегистрирован по месту жительства в ином месте, для признания его принявшим наследство имеет значение фактическое вступление во владение, а не место регистрации. Н. будучи зарегистрирована по месту жительства в поселке Горская, фактически проживала в Санкт-Петербурге с сыном в квартире, принадлежавшей ему на праве собственности. После его смерти Н. считается принявшей наследство, поскольку она действительно вступила во владение наследственным имуществом. Фактическое вступление во владение наследством доказывается справками жилищно-эксплуатационных организаций и т.д.
    3. Регистрация по месту жительства создает презумпцию фактического принятия наследственного имущества, если оно находится в указанном месте. Презумпция может быть опровергнута в установленном порядке.
    По истечении 6 месяцев после смерти О. выяснилось, что ее муж Д. зарегистрирован по месту жительства в Калининграде в доме, принадлежавшем О. но уже 10 лет постоянно проживает у дочери в Московской обл. и в Калининграде не появлялся. Можно ли признать его принявшим наследство только на основе факта регистрации? Регистрируясь по месту жительства, гражданин указывает место, в котором он постоянно или преимущественно проживает. В силу принципа добросовестности участников гражданского оборота, пока не доказано иное, следует считать, что гражданин проживает по месту регистрации, а значит, вступил во владение находящимся в этом месте наследственным имуществом. Поэтому нотариус обоснованно признает наследника принявшим наследство в том случае, если тот представит справку о регистрации по месту нахождения наследственного имущества.

    Даже если наследник, принявший наследство путем совершения конклюдентных действий, не является к нотариусу лично, но в наследственном деле есть документы, подтверждающие принятие им наследства, нотариус обязан при оформлении наследства другими наследниками учесть его долю ( как принято говорить, оставить ее открытой). Если наследник не сможет представить нотариусу документы, подтверждающие принятие наследства, этот факт может быть установлен судом в порядке особого производства. Спор о праве гражданском, возникший при принятии наследства, разрешается в исковом порядке.

    Итак, юристы нашего центра ( адвокаты Москвы, Московской области) предлагают своим клиентам следующие услуги:

    Наследование по закону имеет место в следующих случаях:

    — когда не совершено завещание или оно полностью или в части признано недействительным либо завещание учинено только в отношении части имущества;

    — когда наследники по завещанию отрекутся от наследства или будут признаны недостойными наследниками либо не примут наследство.

    В этих случаях к наследству призываются наследники в порядке очередности, установленной законом.

    Существует мнение, что основанием наследования по закону является кровное родство. Представляется, что такая позиция является неверной. В частности, кровное родство невозможно между наследодателем и государством (наследование вымороченного имущества), кровное родство отсутствует между супругами, кровное родство отсутствует между наследодателем и усыновленным. В связи с изложенным необходимо признать, что кровное родство не является единственным основанием наследования по закону. Основаниями наследования по закону являются кровное родство, семейное родство, иждивение и указание закона (наследование государства).

    1. В соответствии с принципом свободы завещания нормы о наследовании по закону применяются, когда имеет место одно или несколько из указанных условий:

    1) завещание отсутствует, в завещании определена судьба лишь части имущества (ст. 1111 ГК РФ) или в завещании указано лишь на лишение наследства части наследников по закону (ст. 1119 ГК РФ);

    2) завещание признано недействительным полностью или в части (п. 5 ст. 1131 ГК РФ);

    3) наследники, указанные в завещании, отсутствуют, отказались от наследства вообще (ст. 1157 ГК РФ) или в пользу лиц из числа наследников по закону (ст. 1158 ГК РФ), не имеют права наследовать либо отстранены от наследования как недостойные наследники (см. коммент. к ст. 1117);

    4) во всех случаях при наличии лиц, признаваемых наследниками в силу принадлежащего им права на обязательную долю (ст. 1149 ГК РФ);

    5) имущество признано выморочным (см. коммент. к ст. 1151).

    Новая редакция Ст. 1143 ГК РФ

    1. Если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери.

    2. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления.

    В общем виде наследственные очереди можно представить в виде таблицы. При этом наследников одной очереди можно условно назвать поголовными, а наследников по праву представления — поколенными.

    Очередность призвания к наследованию наследников по закону

    Очередь Поголовные наследники Поколенные
    наследники
    первая дети, супруг и родители наследодателя внуки наследодателя
    и их потомки наследуют
    по праву представления
    вторая полнородные и неполнородные братья
    и сестры наследодателя, его дедушка
    и бабушка как со стороны отца, так и
    со стороны матери дети полнородных и
    неполнородных братьев
    и сестер наследодателя
    (племянники и племянницы
    наследодателя)
    третья полнородные и неполнородные братья и
    сестры родителей наследодателя
    (дяди и тети наследодателя) двоюродные братья и
    сестры наследодателя
    четвертая прадедушки и прабабушки наследодателя
    пятая дети родных племянников и племянниц
    наследодателя (двоюродные внуки и
    внучки) и родные братья и сестры его
    дедушек и бабушек (двоюродные
    дедушки и бабушки)
    шестая дети двоюродных внуков и внучек
    наследодателя (двоюродные правнуки и
    правнучки), дети его двоюродных
    братьев и сестер (двоюродные
    племянники и племянницы) и дети его
    двоюродных дедушек и бабушек
    (двоюродные дяди и тети)
    седьмая пасынки, падчерицы, отчим и мачеха
    наследодателя

    1. При отсутствии наследников первой очереди к наследованию по закону после смерти наследодателя призываются братья и сестры умершего (наследники по боковой линии второй степени родства) независимо от того, являются они полнородными или неполнородными (между ними должно быть кровное родство). Иными словами, наравне с родными братьями и сестрами, имеющими обоих общих родителей с наследодателем, наследовать по закону в порядке второй очереди могут братья и сестры, имеющие с наследодателем только одного общего родителя. К неполнородным братьям и сестрам относятся единоутробные (братья и сестры, происходящие от одной матери) и единокровные (братья и сестры, происходящие от одного отца).

    При наследовании по закону законодательством не установлен приоритет в пользу полнородных или неполнородных братьев и сестер. Они призываются к наследованию один после другого на равных и независимо от того, имеются ли одновременно полнородные и неполнородные братья и сестры.

    Сводные братья и сестры наследодателя (т.е. не имеющие ни одного общего родителя) к наследованию не призываются.

    В соответствии с п. 1 ст. 137 СК и п. 1 ст. 1147 ГК усыновленные и их потомство приравниваются в своих личных неимущественных и имущественных правах к кровным родственникам не только в отношении усыновителя, но и в отношении его родственников. Наследовать после умершего могут не только его родные братья и сестры, но и лица, усыновленные матерью или отцом умершего, на правах его брата (сестры).

    Вопрос о количестве очередности в праве наследования, в том числе и порядок вступления в наследство четко регулируется статьями 1142-1146 главы 63 Гражданского кодекса РФ.

    Статья 1147 регулирует отношения наследодателей, усыновивших детей.

    При этом необходимо отметить, что действующим законодательством все разновидности родственных взаимоотношений систематизированы в подгруппы в зависимости от того, какая именно степень родства у того или иного родственника.

    Гражданский кодекс рсфср 1964 года о наследовании

    • Федеральный закон от 22.12.2020 г. № 435-ФЗ «О публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
    • Федеральный закон от 6.02. 2020 г. № 13-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации»

    Применительно к наследству, открывшемуся до введения в действие части третьей Гражданского кодекса РФ, круг наследников по закону определяется в соответствии с правилами части третьей Гражданского кодекса РФ, если срок принятия наследства не истек на день введения в действие части третьей Гражданского кодекса РФ либо если указанный срок истек, но на день введения в действие части третьей Гражданского кодекса РФ наследство не было принято никем из наследников, указанных в статьях 532 и 548 Гражданского кодекса РСФСР, свидетельство о праве на наследство не было выдано Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию или наследственное имущество не перешло в их собственность по иным установленным законом основаниям. В этих случаях лица, которые не могли быть наследниками по закону в соответствии с правилами Гражданского кодекса РСФСР, но являются таковыми по правилам части третьей Гражданского кодекса РФ (статьи 1142 — 1148), могут принять наследство в течение шести месяцев со дня введения в действие части третьей Гражданского кодекса РФ (Федеральный закон от 26.11.2001 N 147-ФЗ).

    Статья 1141. Общие положения

    1. Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142 — 1145 и 1148 настоящего Кодекса.

    Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования (статья 1117), либо лишены наследства (пункт 1 статьи 1119), либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства.

    2. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления (статья 1146).

    Статья 1142. Наследники первой очереди

    1. Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя.

    2. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.

    Статья 1143. Наследники второй очереди

    1. Если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери.

    2. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления.

    Статья 1144. Наследники третьей очереди

    1. Если нет наследников первой и второй очереди, наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя).

    2. Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.

    Статья 1145. Наследники последующих очередей

    1. Если нет наследников первой, второй и третьей очереди (статьи 1142 — 1144), право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей.

    Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит.

    2. В соответствии с пунктом 1 настоящей статьи призываются к наследованию:

    в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степени родства — прадедушки и прабабушки наследодателя;

    в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства — дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);

    в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства — дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

    3. Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

    Статья 1146. Наследование по праву представления

    1. Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1142, пунктом 2 статьи 1143 и пунктом 2 статьи 1144 настоящего Кодекса, и делится между ними поровну.

    2. Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства (пункт 1 статьи 1119).

    3. Не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать в соответствии с пунктом 1 статьи 1117 настоящего Кодекса.

    Статья 1147. Наследование усыновленными и усыновителями

    1. При наследовании по закону усыновленный и его потомство с одной стороны и усыновитель и его родственники — с другой приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам).

    1. Комментируемая статья устанавливает основные положения наследования по закону, т.е. когда нет завещания или когда завещана только часть имущества. Конечно же «наследование по закону» — термин достаточно условный, так как наследование по завещанию и по закону осуществляется в соответствии с ГК РФ. Следует иметь в виду, что наследниками по закону могут быть граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся после его смерти.

    2. Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. предусматривал две очереди призвания наследников к наследованию по закону. 17 мая 2001 г. в связи с внесенными в ст. 532 Кодекса изменениями и дополнениями круг родственников наследодателя, имеющих право наследования при отсутствии завещания, был значительно расширен: количество очередей наследников по закону было увеличено до четырех.

    ———————————
    См.: Федеральный закон от 14 мая 2001 г. N 51-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР» // Собрание законодательства РФ. 2001. N 21. Ст. 2060.

    3. Часть третья ГК РФ, вступившая в силу 1 марта 2002 г., устанавливает восемь очередей наследников по закону.

    Расширение круга наследников по закону является, несомненно, прогрессивным шагом на пути совершенствования наследственных правоотношений, поскольку ГК РСФСР 1964 г. не в полной мере обеспечивал права и законные интересы граждан. Возможность сокращения случаев призвания государства к наследованию при наличии родственников наследодателя в значительной степени способствует становлению гражданского общества в нашей стране, а также укреплению и развитию основных начал гражданского законодательства.

    4. Наследственное имущество делится поровну между наследниками призываемой очереди. Исключением из этого правила является наследование по праву представления (см. ст. 1146 ГК и комментарий к ней).

    1. При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное.

    2. Наследование регулируется настоящим Кодексом и другими законами, а в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами.

    Советское наследственное право по ГК РСФСР 1922 г.

    В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

    Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается настоящим Кодексом или другими законами.

    Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

    1. Днем открытия наследства является день смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 45 настоящего Кодекса днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, – день смерти, указанный в решении суда.

    2. Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них.

    Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя (статья 20).

    Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества – место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.

    1. К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.

    К наследованию по завещанию могут призываться также указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства.

    2. К наследованию по завещанию могут призываться Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации, а к наследованию по закону – Российская Федерация в соответствии со статьей 1151 настоящего Кодекса.


    Похожие записи:

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *