Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Диплом наследники по закону». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Призвание к наследованию по закону осуществляется в порядке очередности, основанной на приоритете очереди, состоящей из более близких родственников наследодателя. Определение очередности наследования в соответствии со степенью родства можно считать одним из принципов наследования по закону.
По мнению А.М. Эрделевского, под родством понимается кровная связь лиц, происходящих от общего предка. Выделяют прямую и боковую линии родства. Родство по прямой линии означает происхождение одного лица от другого. При этом, прямая линия родства может быть восходящей — от потомков к предкам (внуки, дети, родители) либо нисходящей, то есть идущей от предков к потомкам (родители, дети, внуки). Боковая линия родства основана на происхождении разных лиц от общего предка[53].
По мнению М.В. Телюкиной, такое разделение статей, представляется юридико-техническим недостатком Гражданского кодекса[54]. С этой оговоркой можно констатировать, что возможные наследники по закону исчерпывающе перечислены в ГК РФ.
Следует отметить, что изменения, произошедшие в российском гражданском законодательстве в части определения очередей наследования, существенные. Если ранее в ст.532 ГК РСФСР предусматривалось только две очередности наследования (первая — дети, супруг и родители, вторая — братья и сестры, дед и бабка; позже право наследования было предоставлено дядям и тетям наследодателя (третья очередь), а также прадедам и прабабкам (четвертая очередь)), то согласно части третьей ГК РФ число наследников увеличивается вплоть до шестой степени родства, а наследники всех очередей по закону образуют восемь очередей наследования[55]. Эти восемь очередей наследников охватывают супругов, родственников до шестой степени родства, предоставляют право наследования пасынкам, падчерицам, отчиму и мачехе наследодателя, а также лицам, не входящим в круг наследников по закону в силу ст. 1142 — 1145 ГК РФ, но находящимся на иждивении наследодателя. Наследником выморочного имущества выступает государство (ст. 1151 ГК РФ). В основном не имеет значения, проживали ли наследники совместно с наследодателем или нет. Это обстоятельство принимается во внимание только в определенных законом случаях.
Расширение круга наследников по закону — прогрессивный шаг на пути совершенствования наследственных правоотношений. Сокращение случаев призвания к наследованию государства при наличии родственников либо нетрудоспособных иждивенцев наследодателя способствует укреплению и развитию основных начал гражданского законодательства в целом.
Согласно ч.1 ст. 1141 ГК РФ наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142 — 1145 и 1148 ГК РФ. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования (статья 1117), либо лишены наследства (пункт 1 статьи 1119), либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства. Это универсальное правило существовало в ГК РСФСР и сохранилось в ГК РФ.
В соответствии с ч.2 ст. 1141 наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления (статья 1146). Согласно ч.1 ст.1146 доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1142, пунктом 2 статьи 1143 и пунктом 2 статьи 1144 третьей части Гражданского кодекса РФ, и делится между ними поровну. Таким образом, законодательством строго определен круг лиц, наследующих по праву представления: это внуки наследодателя и их потомки (ч.2 ст.1142, дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) (ч.2 ст.1143), а также двоюродные братья и сестры наследодателя (ч.2 ст.1144).
Право представления применяется только при наследовании по закону. При наследовании по завещанию, в случае смерти до открытия наследства кого-либо из детей завещателя, указанных в завещании, его доля по завещанию не перейдет в порядке права представления к его детям (т.е. внукам завещателя).
Не наследуют по праву представления (ч.ч.2,3 ст. 1146 ГК РФ):
— потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства (п. 1 ст. 1119 ГК РФ);
— потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать в соответствии с п. 1 ст. 1117 ГК РФ[56].
К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (ч.1 ст.1116 ГК РФ).
Наследственные правоотношения имеют длящийся характер (с учетом установленного срока для принятия наследства наследниками) и прекращаются в момент оформления соответствующего свидетельства, подтверждающего право на наследство. С вступлением в силу части третьей ГК РФ применительно к рассматриваемому вопросу в рамках уже открытого наследства право наследования приобретают новые субъекты наследственных правоотношений, наделенные правом на принятие наследства.
Дипломная работа: Наследование по закону
Вопрос о принятии наследства является одним из самых сложных правовых вопросов и с точки зрения регулирования его нормами ГК РФ, и с точки зрения понимания этих норм.
Приобретение наследственного имущества – необходимое действие в цепочке наследственных отношений. Приобретение наследства представляет собой осознанный акт поведения каждого в отдельности наследника, совершаемый путем принятия наследства, в результате которого наследник замещает наследодателя во всей совокупности имущественных прав и обязанностей, иных имущественных состояний, участником которых при жизни был наследодатель. Право на наследство (право наследования) возникает у каждого из наследников по завещанию или по закону на основании предусмотренных ГК РФ юридических составов, независимо от воли наследников[60].
Порядок приобретения наследства урегулирован в рамках гл.64 ГК РФ. В соответствии с п.1 ст.1152 ГК РФ для приобретения наследства наследник должен его принять. Для этого наследник должен: а) ясно и однозначно изъявить волю на то, что он приобретает наследство (м в части прав, и в части вещей, и в части обязанностей); б) принять наследство одним из способов, предусмотренных в ст. 1153 ГК РФ; в) принять наследство в сроки, установленные законом (ст. 1154, 1155 ГК РФ)[61].
Для приобретения выморочного имущества (статья 1151) принятие наследства не требуется.
Принятие наследства является юридическим значимым действием, означающим, что наследник изъявляет свое желание вступить в права владения, пользования и распоряжения наследственным имуществом. Есть и другие определения принятия наследства – «это, подобно завещанию, односторонняя сделка»[62].
Принятие обязательно для всех наследников без исключения, однако при этом имеются некоторые правовые тонкости, которые обязательно нужно принимать во внимание.
Во-первых, принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось (п. 2 ст. 1152 ГК РФ). Это очень важный момент. Наследник должен знать, что можно либо принять наследство целиком, либо отказаться от него — но тоже целиком. Единственное исключение состоит в том, что при призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и тому подобное) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям. Это означает, что если у наследника несколько оснований, по которым он призывается к наследованию, то вопрос о принятии наследства или отказе от наследства он может решать отдельно в отношении имущества, достающегося ему по каждому из оснований.
Во-вторых, не допускается принятие наследства под условием или с оговорками. Это значит, что наследник, решая вопрос о принятии наследства или отказе от него, не вправе ставить кому бы то ни было какие-либо условия соответственно принятия наследства или (что чаще) отказа от него, и никто не обязан соглашаться выполнять его условия. Аналогичным образом наследник не должен быть связан условиями, которые ставят ему другие лица, — он должен выражать свою волю на принятие наследства или отказ от него совершенно свободно. Каждый наследник по общему правилу действует только сам за себя, он вправе высказывать только свою волю, и, соответственно, нотариус или другие органы, принимающие выражение его воли, должны принимать это выражение только в отношении него самого. В связи с этим в пункте 3 статьи 1152 ГК РФ установлено, что принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками.
В связи с этим нужно отметить одну нередко встречающуюся ситуацию, обычно имеющую место в отношении домов в сельской местности, дач и земельных участков, наследниками которых являются несколько детей умершего собственника. Наследники договариваются о том, что один из них принимает наследство, оформляет его на себя (как единственный наследник, принявший наследство), продает наследственное имущество и делит полученные деньги между всеми наследниками. Если все происходит так, как было предусмотрено договоренностью, то ничего противозаконного в этом нет. Однако иногда наследник, оформивший наследство, после оформления своих прав отказывается продавать унаследованное имущество либо после продажи наследственного имущества отказывается делиться полученными деньгами с другими наследниками (хотя чаще всего это его родные братья и сестры). В таком его поведении, бесспорно, есть нарушение морали, но нет никакого нарушения закона — он, как единственный наследник, принявший наследство, становится единственным же собственником унаследованного имущества и, следовательно, вправе распоряжаться им по своему усмотрению. При этом по закону формально он не имеет никаких обязательств перед другими наследниками; если они обратятся в суд, то доказать наличие такой договоренности им будет предельно трудно. Довод о том, что наследник, принявший наследство, действовал от имени всех наследников, суд может принять только в том случае, если один из наследников действовал на основании доверенности, выданной ему другими наследниками, — но тогда наследство оформлялось бы на всех наследников, как лично действовавших, так и доверивших совершение действий одному из них. Поэтому любые имеющиеся договоренности наследникам, призываемым к наследованию, нужно оформлять письменно[63].
В части третьей ГК нашли свое отражение все выработанные ко времени ее принятия доктриной и судебной практикой условия наделения усыновленных наследственными правами как в отношении своих родителей и других кровных родственников, так и в отношении усыновителя и его кровных родственников.
В ст. 1147 ГК РФ прямо установлено, что при наследовании по закону усыновленный и его потомство с одной стороны и усыновитель и его родственники — с другой приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам) (п. 1). Данная норма не устанавливает нового правила правового регулирования общественных отношений, а лишь детализирует положения ст. 137 Семейного кодекса РФ, что усыновленные дети и их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам, а усыновители и их родственники по отношению к усыновленным детям и их потомству приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях к родственникам по происхождению.
С другой стороны, усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства, за исключением случаев, указанных в п. 3 ст. 1147 ГК РФ (п. 2 ст. 1147 ГК РФ), что соответствует общей норме семейного законодательства: усыновленные дети утрачивают личные неимущественные и имущественные права и освобождаются от обязанностей по отношению к своим родителям (своим родственникам) (п. 2 ст. 137 СК РФ). Таким образом, усыновленные могут наследовать по праву представления после родителей, братьев и сестер, племянников и племянниц усыновителей и не могут наследовать после кровных родителей, их братьев и сестер, племянников и племянниц[89].
По нашему мнению, в институте наследования усыновленных и усыновителей в настоящее время существует ряд спорных вопросов и коллизий.
Во-первых, рассмотрим проблемные вопросы, связанные с последствиями сохранения усыновленным правовых отношений с одним из своих родителей.
Ссылка гражданского закона на Семейный кодекс в части оснований и условий сохранения усыновленным отношений со своими родственниками по происхождению, позволяющего усыновленному наследовать после этих родственников (п. 3 ст. 1147 ГК), означает ссылку на п. 3 и 4 ст. 137 СК РФ, в соответствии с которыми инициаторами сохранения отношений с усыновленным могут выступать его отец или мать, а в случае их смерти — родители умершего родителя (дедушка или бабушка ребенка).
В соответствии с п. 3 ст. 137 СК РФ «при усыновлении ребенка одним лицом личные неимущественные и имущественные права и обязанности могут быть сохранены по желанию матери, если усыновитель — мужчина, или по желанию отца, если усыновитель — женщина». В силу п. 3 ст. 1147 ГК в этом случае усыновленный сохраняет право наследования по закону после своей матери или своего отца. Семейный закон, как видим, допускает сохранение отношений усыновленного с одним из родителей по его желанию, но не с родственниками этого родителя.
Таким образом, буквальное толкование п. 3 ст. 137 СК РФ приводит к выводу о том, что юридические отношения с другими родственниками усыновленного со стороны соответствующего родителя не сохраняются и ребенок не может наследовать после своих родных братьев и сестер, бабушки и дедушки, дяди и тети и т.д.
В доктрине семейного права упоминание в п. 3 ст. 137 СК РФ о сохранении усыновленным отношений только с отцом или только с матерью всегда толковалось расширительно и понималось как сохранение соответствующих прав и обязанностей и в отношении всех родственников данного родителя[90]. Данный подход позволяет призвать усыновленного к наследованию по закону после любого из родственников со стороны родителя, с которым у него по решению суда были сохранены отношения.
Сторонником иного, буквального толкования п. 3 ст. 137 СК РФ выступает А.Л. Маковский, считающий, что «закон совершенно определенно устанавливает возможность сохранения родственных отношений с родителями ребенка, но не с родственниками по линии этого родителя», а потому наследование усыновленного и его потомков в таких случаях возможно «после смерти родителя (но не других его кровных родственников)»[91]. Эту позицию в литературе разделяют З.Г. Крылова и Т.Д. Чепига, признающие наследственные права усыновленного только в отношении «одного из родителей, сохранившего отношения с ребенком»[92]. По-видимому, буквального толкования п. 3 ст. 137 СК РФ придерживается и Ю.К. Толстой, признающий право просить о сохранении отношений за родителями (дедушкой или бабушкой усыновленного) того родителя, «за которым были сохранены родительские права», что означает отсутствие у бабушки или дедушки отношений с усыновленным в силу сохранения этих отношений с происходящим от них родителем усыновленного[93].
Какой же смысл закладывал законодатель в положения п. 3 ст. 137 СК РФ, какой цели он стремился достичь? От ответа на эти вопросы во многом зависит и положительная оценка допускаемого доктриной буквального или расширительного толкования этой нормы.
Авторское право – это сочетание прав, как имущественных, так и духовных (интеллектуальных), которые принадлежат человеку, создавшему своим творческим трудом произведение литературы, искусства или науки.
Например, человек написал книгу, получил на нее авторские права или создал уникальное изобретение, запатентовал его, то есть стал исключительным обладателем этого предмета и технологии. В будущем он сможет передать это «детище» своим детям по наследству.
Не будем забывать, что любое изобретение или творение, как правило, приносит прибыль. Это уже вторая сторона интеллектуальной собственности.
Важно! Статья 1283 ГК РФ о наследовании авторских прав гласит: исключительное право на произведение переходит по наследству.
Наследование по закону в Российской Федерации
Какие из авторских прав не переходят по наследству можно узнать, если внимательно ознакомится со статьей 1142-1148 ГК РФ. По большому счёту, законодательном закреплен лишь один пункт, который наследники не смогут использовать. Запрещается менять имя автора на результате интеллектуального труда.
Пример: роман, киноленту или музыкальный сборник нельзя подписать именем нового владельца. Неизменно автором будет считаться тот человек, который этот труд создал.
В некоторых случаях в роли автора может выступать наследодатель, но если он также выкупал интеллектуальную собственность, автором будет значиться истинный создатель.
Наследование проходит по общим нормам. Если объект передаётся не одному, а нескольким наследникам, они именуются соавторами и будут наследовать все в равных долях.
Наследником может быть и физическое, и юридическое лицо. Ведь зачастую интеллектуальная собственность отходит музеям, государству, творческим сообществам или предприятиям. Если оно состоит в организации, то в наследство переходят оба, комплектом.
Сроки вступления, как для любого наследства, общие и составляют 6 месяцев. Если имеются веские причины пропустить этот срок, он может быть продлен.
Если все наследники отказываются от наследства или их нет вовсе, имущество отходит государству ровно на 70 лет.
Важно! Смена имени автора строго запрещена.
Любое авторское произведение – это достояние нашей страны. Наша гордость. В России во все времена были и есть огромное количество талантов в любой сфере. Будь то искусство, литература или новые технологии. К трудам этих людей нужно относиться бережно. Это наше национальное достояние.
Ели вдруг посчастливилось быть родственником автора и унаследовать его творчество, продвигайте и совершенствуйте его. Это наследство, которое можно будет передавать из поколения в поколение.
Чтобы защитить свое детище или труд, авторство которого получили по наследству, нужно знать всего несколько моментов.
Получить на произведение индивидуальный номер, заверить нотариально или опубликовать его.
Источник: https://zakonoved.expert/naslednikam/vstuplenie-v-nasledstvo/avtorskie-prava.html
Авторскими работами являются литературные, драматические, хореографические произведения; театральные постановки; музыкальные творения; дизайнерские разработки и художественные работы; фотографии, фильмы, телепроизведения; карты, эскизы, геологические разработки и многие другие продукты творческого и интеллектуального труда.
Говоря о наследовании авторского права, необходимо различать 3 его составляющие.
Наследование по закону как гражданско-правовой институт
Поскольку наследственное право напрямую связано с имущественными вопросами, судебная практика по нему ведется очень активно.
Чтобы обеспечить максимально корректную трактовку законодательных положений, в 2012 году на пленуме Верховного Суда РФ были запротоколированы пояснения к различным аспектам юридического производства по наследственным делам.
Само понятие обязательных наследников появилось в законе по причине защиты прав различных групп населения с ограниченными возможностями. Наследодатель может по собственной прихоти, личной неприязни или забывчивости не включить этих людей в завещание или вовсе его не оставить, но по законам они обязаны получить свою долю имущества.
В зависимости от наличия или отсутствия завещательного документа, есть разные группы обязательных наследников.
При наследовании права на земельные участки нотариус, прежде всего, запросит документы, определяющие права наследодателя. Не возникает вопросов, если земля принадлежала ему на праве собственности или пожизненного наследуемого владения. Если земельный участок был предоставлен в бессрочное пользование, он не переходит по наследству. В то же время, возведенные на нем дома, сооружения наследуются на общих основаниях.
Согласно ГК РФ (ст.617), если умирает гражданин, использующий недвижимое имущество на правах аренды, его права и обязанности по договору переходят к наследникам. Арендодатель не вправе отказать правопреемникам, если они желают вступить в соглашение на оставшийся срок его действия. Более того, в документы не обязательно вносить изменения, поскольку наследник действует на основании закона.
Общее правило действует, если в соглашении не установлены специальные положения на такой случай, например:
- право аренды прекращается в связи со смертью (ликвидацией) одной из сторон договора;
- арендатор в качестве платы осуществляет реставрацию здания (другие услуги, неразрывно связанные с личностью гражданина);
- арендатор не может передавать свои обязанности любым способом третьим лицам.
Большинство соглашений не содержит подобных ограничительных условий, в результате чего права по договору аренды при наследовании переходят к правопреемникам умершего арендатора. Если земельный участок находится в собственности государственных (муниципальных) органов, наследник вправе подать заявление на выкуп его в собственность в случае, когда на земле стоит дом, перешедший к нему по наследству (ст. 39.3, 39.20 Земельного кодекса). Аналогичный подход действует в отношении перехода прав по договору аренды зданий, сооружений и другой недвижимости.
Согласно действующему законодательству (№214-ФЗ) после смерти гражданина, заключившего при жизни договор долевого строительства (ДДС) многоэтажного жилого дома, его права и обязанности переходят к наследникам. Застройщик не может отказать им в перезаключении документа. При этом в состав наследства включаются права:
- на получение объекта после завершения строительства и ввода в эксплуатацию;
- требования устранения недостатков построенной и переданной по акту квартиры;
- требования на возврат излишне выплаченных сумм при уменьшении площади.
Наследник получает и все обязанности, связанные с такими объектами: внести недостающие средства, принять квартиру по акту и так далее. При этом не имеет значения, каким образом происходит наследование: по завещанию или по закону. Имущественное право по договору участия в ДДС включается в наследственное имущество нотариусом по месту открытия наследства.
Смерть заемщика не прекращает действие кредитного договора. Наследники, принявшие наследство, отвечают по обязательствам умершего в пределах полученного ими наследственного имущества. В его состав входит как основная сумма займа, так и проценты по нему. В период, необходимый для вступления в наследство (6 месяцев) банк не должен начислять штрафные санкции за просрочку платежей.
Наследники не могут принять наследство частично. Например, оформить свидетельство на имущество наследодателя и отказаться от его прав и обязанностей по заключенным при жизни договорам. Если умерший был включен в программу страхования жизни и здоровья, наследники могут обратиться к страховщику и погасить долг за счет страхового возмещения.
Институт наследования по закону
Коммерческий наем жилого помещения отличается от аренды тем, что хотя бы одной сторон договора выступает физическое лицо. После смерти нанимателя квартиры он продолжает действовать на тех же условиях, а правопреемником по нему становится проживавший вместе с впоследствие умершим гражданин. При наследовании (принятии) имущества, он сохраняет право проживания в помещении до окончания срока соглашения. Это правило действует и в случае смерти одиноко проживающего нанимателя.
Права наследников удостоверяет свидетельство на наследство, выданное нотариусом. Они должны обратиться в нотариальную контору со всеми необходимыми документами:
- свидетельство о смерти наследодателя;
- справка о последнем месте его жительства;
- документы, подтверждающие родство с умершим;
- завещание при его наличии;
- документы о составе имущества, его стоимости;
- договоры, заключенные умершим при жизни.
В свидетельстве перечисляются вещи, наличные деньги, ценные бумаги, в том числе имущественные права, вытекающие из договоров, заключенных наследодателем. К ним относятся права: на авторский гонорар, на получение долга, сумм по исполнительному листу, в том числе на аренду.
Существуют некоторые виды договоров, прекращающиеся в связи со смертью гражданина, в соответствии с действующим законодательством. Например, не переходят при наследовании права и обязанности по договорам поручения, независимо от того, кем был наследодатель: поверенным или же доверителем. Также со смертью комиссионера прекращается действие комиссии (ст. 1002 ГК РФ) и безвозмездного пользования, в том числе земельным участком.
Особые отношения возникают по договорам страхования. Страховая сумма не входит в состав наследства, если ее получателем был указан умерший гражданин. Наследники получают ее только в том случае, если они являются выгодоприобретателями. На день своей смерти наследодатель еще не имеет права на получение суммы по страховке.
Договорные отношения отличаются большим разнообразием. Каждый случай наследования прав по договору индивидуален и требует консультации с нотариусом. Наша контора находится в центре Москвы, прием посетителей ежедневный: до 21.00 в будние дни и до 20.00 вечера в выходные. Записаться на прием в удобное время можно по телефону или оставив заявку на сайте.
Свидетельство является единственным документом, удостоверяющим права наследника на имущество, которое досталось ему в порядке наследования.
Хотя обязанности получать документ не предусмотрено, без него не удастся переоформить имущественные, следовательно, возникнут препятствия для реализации прав собственника. Например, в отношении имущества, для владения которым нужна регистрация в Росреестре и иных регистрационных органах.
Речь идет, в первую очередь, о недвижимости и автотранспортных средствах. В случае вхождения этих объектов в наследственную массу получение свидетельства входит в интересы наследника.
При отсутствии таких объектов данный документ не обязателен, но тоже может быть выдан.
При наличии оснований для получения наследственной собственности правопреемник обращается к нотариусу. Тот обязан проверить соблюдение перечня условий для выдачи свидетельства.
Решая вопрос, может ли нотариус выдать свидетельство о праве на наследство, он руководствуется ст. 72 или ст. 73 Основ законодательства РФ о нотариате в зависимости от основания, по которому у преемников возникает право на собственность усопшего.
Напомним, что, согласно ст. 1111 Гражданского кодекса РФ, ими может быть закон или завещание.
Бремя доказывания своих наследственных прав лежит на самих наследниках. Перед тем как получить свидетельство о праве на наследство, им необходимо подготовить ряд аргументов.
Согласно ст. 72 Основ законодательства РФ о нотариате, такие доказательства должны в первую очередь касаться:
- смерти наследодателя;
- времени и места открытия наследства;
- наличия родства или иных оснований для получения статуса наследника;
- объема наследственной массы и ее местонахождения.
Основанием для выдачи свидетельства преемникам, которые лишены возможности доказать наличие прав для получения наследственного имущества, может быть согласие на это других преемников, которые смогли его доказать.
Такое согласие предоставляется нотариусу в письменной форме. Однако это возможно лишь в рамках процесса наследования по закону. Подробнее об этом можно узнать из публикации «Наследование по закону».
Наследование авторских прав: правила по гк рф, порядок и особенности, проблемы
Свидетельство о праве на наследство по закону подтверждает бесспорное право наследников на владение имуществом покойного. По воле преемников нотариус может выписать как один документ для всех новых собственников, так и каждому в отдельности.
Допускается выдача свидетельства на имущество покойного в полном составе или на отдельные объекты. Например, в состав наследственной массы входит квартира, автомобиль и банковский вклад. Нотариус имеет право выдать один бланк свидетельства и вписать все наследие в целом. Однако наследники могут потребовать свидетельства на каждую часть собственности, и тогда нотариус выдаст три бумаги: одну на квартиру, вторую на машину, третью на банковский вклад.
Свидетельство о праве на наследство по завещанию непременно содержит сведения о времени изъявления последней воли усопшего, регистрационный номер, данные уполномоченного лица, которое заверило завещание. Если в информационном реестре содержится информация о нескольких завещаниях, то действующим считается документ, зарегистрированный последним.
Далеко не каждый нотариус или должностное лицо способно выдавать тем или иным преемникам документ, подтверждающий их наследственные права. Такие полномочия разделены между ними по территориальному признаку, привязанному непосредственно к самому наследодателю.
Согласно ст. 1162 ГК, свидетельство о праве на наследство выдается по месту открытия наследства, которым считается последнее место проживания или пребывания усопшего (ст. 1115 ГК).
Сделать это может не любой нотариус нотариального округа, а лишь тот, который открыл наследственное дело. На одно открытое наследство не может быть заведено больше одного дела.
Итак, для вступления в наследство по завещанию претендент должен заполнить и подать заявление. Бумаги подаются нотариусу по месту последнего места прописки/проживания умершего владельца.
Выдача свидетельств зависит от разных факторов – действительность завещания, смерть одного из наследников, наличие зачатого, но не рожденного правопреемника, обязательная доля, указание поднаследника, распорядителя имуществом и т.д.
- Во-первых, Вы приобретаете готовую дипломную работу в несколько раз дешевле, чем такая же работа на заказ.
- Во-вторых, все представленные в нашей коллекции работы уже были сданы и успешно защищены — следовательно, Вы не приобретаете «кота в мешке», а получаете работу, которая ранее была проверена преподавателем. Естественно, любую готовую работу, мы добавляем в Каталог только после окончательной ее защиты.
- В-третьих, если Вы решили писать работу самостоятельно и не знаете с чего начать, то купив у нас готовую дипломную работу, Вы получите отличный каркас для написания своей работы.
Приобретая у нас готовую дипломную работу по наследственному праву, Вы экономите не только деньги, но и время.
Общие моменты процедуры наследования по закону
Наследники второй очереди призываются к наследованию только в том случае, если нет наследников первой очереди. Обстоятельства, при которых считается, что наследников нет, перечислены в п. 1 ст. 1141 ГК.
Полнородные и неполнородные братья и сестры, указанные в п. 1 ст. 1143 в качестве наследников второй очереди, являются родными братьями и сестрами наследодателя. Родные братья и сестры — это лица, имеющие общих отца и (или) мать. Если общие оба родителя, то братья и сестры полнородные. Если общим является лишь один родитель (или мать, или отец), такие братья и сестры тоже родные, но неполнородные. Неполнородные братья и сестры бывают единокровными (если общим является только отец) или единоутробными (если общая лишь мать).
Братья и сестры наследуют по закону друг после друга и тогда, когда их родитель (родители) лишен родительских прав в отношении всех или некоторых из детей. Дело в том, что лишение родителя родительских прав не влияет на правоотношения ребенка с прочими его родственниками по происхождению (ст. 71 СК).
Родных братьев и сестер следует отличать от сводных. Сводными братьями и сестрами считают лиц, не имеющих общего родителя, а «сведенных» в одну семью благодаря браку между их родителями. Сводные братья и сестры, в отличие от родных, в состав наследников второй очереди не входят.
Родство наследодателя и его брата (сестры) подтверждается их происхождением от общего родителя (общих родителей).
Дедушка и бабушка наследодателя со стороны как отца, так и матери призываются к наследованию по закону как наследники второй очереди и в том случае, когда их сын или дочь — родитель наследодателя — является недостойным наследником (п. 1 и 2 ст. 1117 ГК).
Родство, связывающее наследников — дедушку (бабушку) с наследодателем, подтверждается совокупностью доказательств, свидетельствующих о происхождении от дедушки (бабушки) родителя наследодателя (см. п. 4 комментария к настоящей статье).
В п. 2 ст. 1143 предусмотрено наследование по праву представления детей полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянников и племянниц наследодателя) в составе наследников второй очереди. Что касается потомков племянников и племянниц наследодателя, то по праву представления они не наследуют. Дети племянников и племянниц наследодателя (его двоюродные внуки и внучки) наследуют по закону в другом порядке — в составе пятой очереди, а дети двоюродных внуков и правнучек (двоюродные правнуки и правнучки) — в составе шестой очереди (п. 2 ст. 1145 ГК).
Об условиях наследования по праву представления см. ст. 1146 ГК.
Родство между наследодателем и наследующими по праву представления его племянниками (племянницами) доказывается происхождением последних от братьев (сестер) наследодателя. О родстве братьев и сестер и его доказательствах см. п. 4 настоящего комментария.
Наследники третьей очереди призываются к наследованию по закону при условии, что нет наследников ни первой, ни второй очереди (см. п. 1 ст. 1141 ГК).
Состав наследников третьей очереди по закону в п. 1 ст. 1144 не изменен по сравнению со ст. 532 ГК 1964 г. в редакции Федерального закона от 14 мая 2001 г. N 51-ФЗ.
Родство дяди, тети (наследников) и наследодателя (племянника) определяется тем, что дядя (тетя) приходится братом (сестрой) родителю наследодателя.
Двоюродные братья и сестры наследодателя, наследующие по праву представления в составе третьей очереди, — это дети дяди или тети наследодателя. Дети же двоюродных братьев и сестер наследодателя (его двоюродные племянники и племянницы) по праву представления не наследуют, а входят в состав шестой очереди наследников по закону (п. 2 ст. 1145 ГК).
В п. 1 и 2 ст. 1145 объединены правила о наследовании наследников по закону трех очередей — с четвертой по шестую. Общим для этих очередей является то, что, во-первых, они состоят только из родственников наследодателя и, во-вторых, ни в одной из них нет наследников, наследующих по праву представления.
В ГК 1964 г. эти очереди наследников, как и седьмая, о которой идет речь в п. 3 ст. 1145, не были предусмотрены.
Наследники четвертой очереди имеют право наследовать по закону, если нет наследников трех предшествующих очередей, наследники пятой очереди — если нет наследников с первой по четвертую очередь, наследники шестой очереди — если нет наследников с первой по пятую очередь, наследники седьмой очереди — если нет наследников с первой по шестую очередь. Условие «нет наследников» раскрыто в п. 1 ст. 1141 ГК.
При перечислении наследников четвертой, пятой и шестой очередей в комментируемой статье, наряду с общепринятым традиционным названием родственника (например, двоюродный внук), указана еще и степень его родства с наследодателем (в данном случае четвертая степень), хотя в других статьях настоящей главы, в которых говорится о наследниках трех предшествующих очередей (ст. 1142 — 1144 ГК), указание на степень родства наследников с наследодателем отсутствует.
Степень определяет близость родства. Родство — это кровная связь между гражданами, основанная на происхождении. Степень родства устанавливается количеством рождений, связывающих родственников. При определении степени родства рождение одного из них (применительно к наследственным отношениям — рождение наследодателя) не учитывается. Чем дальше биологически родственники отстоят друг от друга, тем большая степень родства их связывает. Так, мать и дочь состоят в первой степени родства, дедушка и внуки — во второй, прабабушка и правнуки — в третьей.
Родство, помимо степени, определяется также линией. Линию образует связь родственников через непрерывные степени (рождения). Различают прямую и боковые линии родства. В прямой линии родственники происходят один от другого. Прямая линия в направлении от потомков к предкам называется восходящей, а от предков к потомкам — нисходящей.
БЕЛОРУССКИЙ ИНСТИТУТ ПРАВОВЕДЕНИЯ
Кафедра гражданского права и процесса
по учебной дисциплине «Гражданское право»
на тему: «Наследование по закону»
Подготовил:
студент VI-го курса
заочно-правового факультета
специализация: Хозяйственное право Лебедев
В.В.
Научный руководитель:
преподаватель
Бадейко Т. В.
В соответствии с п. 1 ст. 1032 Гражданского кодекса Республики Беларусь
наследование осуществляется по завещанию и по закону [2; ст. 1032].
По сравнению с Гражданским Кодексом 1964 г мы видим, что основания призвания
к наследованию поменялись местами. На первое место поставлено наследование по
завещанию, а на второе — наследование по закону. Это не просто техническая
замена, а воплощение в наследственном праве основных начал гражданского
законодательства [50; с. 139].
П. 2 ст. 1032 Гражданского кодекса Республики Беларусь закрепил принципиально
важное положение о том, что наследование по закону имеет место, когда
завещание отсутствует либо определяет судьбу не всего наследства, а также в
иных случаях, установленных Гражданским кодексом Республики Беларусь и
принятыми в соответствии с ним иными актами законодательства [51; с. 14].
При наследовании по завещанию наследники, условия и порядок наследования
определяются наследодателем. Его распоряжения излагаются в завещании, форма
которого должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским
кодексом Республики Беларусь.
Наследовании по закону – это наследование на условиях и в порядке, указанных
в законе и не измененных наследодателем.
При наследовании по закону воля наследодателя в распределении наследства
между наследниками не участвует, а права и обязанности наследодателя
переходят к перечисленным в законе наследникам в соответствии с установленной
очередностью.
Наследование по закону имеет место тогда, когда:
1) наследодатель не оставил завещания;
2) завещана лишь часть принадлежащих умершему лицу прав и обязанностей в силу
чего другая часть достанется наследникам по закону;
3) завещание признано недействительным полностью или в части (в последнем
случае наследование по закону коснется только имущества, к которому относится
недействительная часть завещания);
4) наследник по завещанию отказался принять наследство;
5) наследник по завещанию умер раньше наследодателя, при отсутствии другого
назначенного наследника.
Под открытием наследства понимается наступление юридических фактов, с
которыми закон связывает возникновение права наследования.
Согласно ч. 1 ст. 1035 Гражданского кодекса Республики Беларусь наследство
открывается вследствие смерти гражданина или объявление его судом умершим [2;
ст. 1035].
Вопрос о моменте открытия наследства особенно важен, поскольку:
1) Именно им определяются лица, которые выступят наследниками, а значит и
потенциальные лица, участвующие в деле.
2) Не каждый из наследников сможет в силу определенных причин выступить сам
при принятии наследства. То есть с этого момента определяется, будет ли
наследник сам участвовать в процессе принятия наследства или его интересы
будет представлять иное лицо — представитель (как правило, законный). С
данным фактом связана проблема защиты наследственных прав несовершеннолетних
лиц.
3) Именно этот момент определяет состав наследственного имущества. Только то
имущество, которое принадлежало наследодателю, и возникающие из основания его
принадлежности наследодателю права и обязанности, могут составлять
наследство.
4) Определяет законодательство, применимое к наследственным правоотношениям,
его временной фактор.
5) Именно момент открытия наследства является точкой отсчета течения срока
для предъявления претензий кредиторов, срока для принятия наследниками
наследства, срока для выдачи свидетельства о праве на наследство и, наконец,
производного от него момента возникновения прав и обязанностей (в том числе
права собственности) по наследству.
Таким образом, моментом открытия наследства, а на юридическом языке «временем
открытия наследства», признается согласно п.2 ст. 1035 Гражданского кодекса
Республики Беларусь день смерти наследодателя, а при объявлении его умершим,
как указано в п. 3 ст. 41 Гражданского кодекса Республики Беларусь, — день
вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим.
В соответствии со ст. 41 Гражданского кодекса Республики Беларусь гражданин
может быть признан умершим, если он отсутствует в месте постоянного
жительства и нет сведений о месте его пребывания в течение 3 лет [2; ст. 41].
Если гражданин пропал без вести при обстоятельствах, угрожающих смертью или
дающих основание полегать его гибель от определенного несчастного случая, —
то 6 месяцев. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи
с военными действиями, может быть объявлен умершим не ранее, чем по истечении
2 лет со дня окончания военных действий.
Факт открытия наследства и время открытия подтверждаются свидетельством
органов ЗАГС о смерти наследодателя.
В случае если органы ЗАГС по каким-либо причинам отказывают в выдаче
свидетельства о смерти, лицо, которому было в этом отказано, вправе разрешить
этот вопрос в судебном порядке, заявив требование об установлении факта
смерти лица в определенное время и при определенных обстоятельствах.
Большое практическое значение при возникновении и реализации наследственных
правоотношений имеет понятие «места открытия наследства».
Вопрос о месте открытия наследства является важным, так как по закону страны,
на территории которой открылось наследство, будут решаться все вопросы,
связанные с осуществлением права наследования.
Наследство (наследственная масса, наследственное имущество) — это
имущественные и некоторые личные неимущественные права и обязанности
наследодателя, которые не прекращаются с его смертью, а как одно целое
переходят к наследникам на основании норм наследственного права.
В наследственную массу может входить только то имущество, которое
принадлежало наследодателю на законных основаниях.
«Наследство» – не просто один из многочисленных юридических терминов, это –
конкретное правовое понятие. Важно сразу четко определить, что понимают
юристы под этим словом.
Наследство – совокупность имущественных прав и обязанностей наследодателя,
переходящих к другим лицам (наследникам) в порядке, установленном гражданским
законом. Надо обратить внимание, что идет речь о совокупности не вещей, а
имущественных прав и обязанностей.
Главное место среди имущественных прав занимает право личной собственности
наследодателя. К наследникам переходят права на имущество, собственником
которого был умерший. Именно имущество обычно составляет главную часть
наследства (жилой дом, автомобиль, предметы домашнего обихода и т.д.). О нем
чаще всего и говориться в гражданском законе. Однако следует иметь в виду,
что некоторое имущество не входит в состав наследства.
В состав наследственного имущества (так называют имущество умершего,
переходящее по наследству) не входят те права и обязанности, которые хоть и
являются имущественными, но носят личный характер и тесно связаны с личностью
наследодателя.
Прежде всего, это алиментные права и обязанности, право пользования жилой
площадью, право на членство в кооперативной организации и др.
Однако хотя членство в кооперативной организации и не может быть передано по
наследству, но паенакопления умершего наследуется. Также в состав
наследственного имущества не входит и право на возмещение вреда, причиненного
здоровью наследодателя.
Целесообразно отметить, что в состав наследства не входят некоторые виды
денежных выплат, такие как:
а) пособие на рождение ребенка, не полученное в связи со смертью родителей,
имевших право на это пособие;
б) пособие по временной нетрудоспособности, оставшееся недополученным ко дню
смерти работника. Оно выплачивается совместно проживающим с ним членами
семьи, а также лицам, находившимся вследствие нетрудоспособности на иждивение
умершего;
в) заработная плата, недополученная умершим, также не входит в состав
наследственного имущества, а выдается членам семьи, проживающим совместно с
ним. Если же умерший жил один и не имел нетрудоспособных иждивенцев,
заработная плата включается в состав наследства;
г) сумма пенсий, оставшаяся недополученной в связи со смертью пенсионера, не
включается в состав наследственного имущества и выплачивается тем членам
семьи, которые относятся к кругу лиц, обеспечиваемых пенсией по случаю потери
кормильца.
Предметы обычной домашней обстановки и обихода составляют особую, отдельную
часть наследства, т.к. здесь учитываются интересы тех наследников, которые
проживали совместно с наследодателем, вели с ним общее хозяйство и
пользовались этими предметами. Правило об особом порядке наследования
указанной в части имущества применяется в случае, если наследодатель не
сделал никаких распоряжений относительно ее. Они переходят к наследникам по
закону, проживающим совместно с наследодателем до его смерти не менее одного
года, не зависимо от их очередности и наследственной доли.
Данное положение, в общем является справедливым. Ведь для лиц не проживавших
вместе с наследодателем предметы обычной домашней обстановки и обихода (куда
не входят ценные вещи) не представляет большой ценности, чего нельзя сказать
о людях, которые ежедневно пользовались этими вещами и привыкли к ним.
Установление годичного срока совместного проживания с наследодателем для
получения предметов обычной домашней обстановки и обихода положили конец
недобросовестным действиям наследников, которые ранее не поддерживали никакой
связи с наследодателем и переезжали к нему незадолго до его смерти с целью
получить сверх причитающейся им наследуемой доли его предметов домашней
обстановки и обихода.
Однако, наследники должны не только проживать с умершим в одной квартире, но
и пользоваться вместе с ним предметами домашней обстановки и обихода для
удовлетворения повседневных бытовых нужд.
Поэтому если наследники проживали в одной квартире с наследодателем, но не
вели с ним общего хозяйства, то они не вправе претендовать на наследование
предметов домашнего обихода.
Если наследство состоит лишь из предметов домашней обстановки и обихода, то
оно все переходит только к наследникам, проживающим совместно с
наследодателем.
Если никто из наследников по закону не проживал совместно с умершим, предметы
домашней обстановки и обихода наследуются в общем порядке, то есть переходят
к наследникам той очереди, которая призывается к наследованию.
Факт совместного проживания наследника с наследодателем тщательно проверяется
нотариусом.
На мой взгляд, законодатель не проработал досконально ситуации, когда
наследственная масса состоит исключительно или в основном из предметов
обычной домашней обстановки и обихода, и неправомерно устранил от
наследования категорию необходимых наследников.
Наследование прав и обязанностей по договору
ВВЕДЕНИЕ 3
Глава 1. Общая характеристика наследования по закону 6
1.1 Понятие, значение и правовое регулирование наследования по закону 6
1.2 Возникновение правоотношения наследования по закону 15
1.3 Порядок призвания к наследованию по закону 18
Глава 2. Наследование по закону отдельными категориями наследников 25
2.1 Наследование родителями и детьми 25
2.2 Наследование нетрудоспособными иждивенцами 30
2.3 Наследование выморочного имущества 37
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 52
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 55
Актуальность. В настоящее время имеется ряд неразрешенных теоретических и практических проблем по теме исследования, требующих детального изучения и разрешения. Исторически сложено таким образом, что институт наследования это один из самых древних институтов права, так как его появление и последующее развитие проходили одновременно с развитием человеческого общества.
Правовое урегулирование взаимоотношений, которые появляются, во время перехода имущества от умерших субъектов к их правопреемникам не потеряет актуальности на протяжении долгих веков. Актуальной является данная тема и в наши дни.
Экономические, а также социальные преобразования, изменения в законодательстве в области, видов, объемов и стоимости имущества, которое может принадлежать гражданам, определили надобность се рьезной трансформации наследственного права, дополнение и детализацию механизма перехода и распределения наследственного имущества, расширения прав граждан по распоряжению своей собственностью, в том числе и в случае смерти (свобода завещания).
В данное время действует часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации «Наследственное право», вступившая 1 марта 2002 года. Помимо этого, совместно с частью третьей Гражданского кодекса Российской Федерации продолжают действовать положения иных нормативных актов, которые призваны регулировать наследственные отношения.
Исходя из вышеизложенного, тема работы является актуальной, своевременной и интересной.
Степень изученности темы. Наследование по завещанию в гражданском праве исследовали такие видные ученые юристы как Е.П. Данилов, Ю.Н. Власов, В.В. Калинин и так далее. Юристами, занимающимися данными вопросами, по-разному комментируются положения Гражданского кодекса Российской Федерации, высказываются, время от времени совершенно противоположные мнения на ряд отдельных положений.
Объектом исследования выступают общественные отношения в сфере наследования по закону и их правовое регулирование в соответствии с российским законодательством
Предмет исследования — это положения законодательных актов Российской Федерации, которые призваны регулировать особенности правового регулирования наследования по закону в соответствии с российским законодательством.
Гипотеза исследования состоит в том, что результаты многоаспектного анализа норм текущего законодательства, регулирующего отношения, связанные особенностями правового регулирования наследования по закону в Российской Федерации, могут быть использованы в интересах оптимизации правотворческого процесса в указанном направлении, а также для совершенствования учебно-методической базы соответствующих учебных дисциплин и спецкурсов.
Целью настоящей дипломной работы является комплексное исследование наследования по закону в отечественном праве, выявление сущности данной правовой конструкции, анализ правового регулирования складывающихся в данной сфере отношений, и, как следствие, выявление наиболее важных теоретических и практических проблем в исследуемой области с внесением обоснованных предложений по совершенствованию действующего законодательства.
В рамках поставленной цели в работе должны быть решены следующие задачи:
1. Изучить понятие, значение и правовое регулирование наследования по закону.
2. Рассмотреть возникновение правоотношения наследования по закону.
3. Изучить порядок призвания к наследованию по закону.
4. Рассмотреть наследование родителями и детьми.
5. Проанализировать наследование нетрудоспособными иждивенцами.
6. Рассмотреть наследование выморочного имущества.
Методологическая основа исследования. Метод теоретического анализа: изучение, анализ, синтез и обобщение научной и учебной литературы, которая раскрывает особенности правового регулирования наследования по закону в соответствии с российским законодательством; метод системного анализа, частнонаучные (формально-юридический, сравнительно-правовой) методы исследования, что позволило исследовать заявленную тему и сделать соответствующие обобщения и выводы.
Теоретическая база работы – статьи, монографии, иные работы различных исследователей и ученых по вопросам, являющимся предметом настоящего исследования.
Эмпирическая основа исследования. Материалы судебной практики по теме исследования.
Теоретическая и практическая значимость исследования. Состоит в возможности использования материалов и выводов работы в процессе преподавания курсов и спецкурсов: «Основы права», «Гражданское право». Основные положения данной работы призваны расширить теоретические представления юридической науки по вопросам оптимизации механизмов правового регулирования наследования по закону в соответствии с российским законодательством. Содержащиеся в работе выводы могут быть использованы в дальнейших научных исследованиях для изучения отдельных аспектов заявленной темы.
Структура работы. Структуру работы определяют цели и задачи исследования. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и других источников.
Каленика Андрея Александровича
На тему: Наследование по закону
А.А. Каленик ________________
кандидат юридических наук,
Сорокин Игорь Сергеевич ________________
кандидат юридических наук, доцент
Рузметов Сергей Атаханович ________________
«Допустить к защите»
Дата защиты «____»___________2013 г.
Общая характеристика института наследования по закону
в законодательстве РФ………. 8
Развитие законодательства о наследовании в РФ…………………………8
Понятие и правила наследования по закону………………. 18
Актуальность.Принятие Государственной Думой Российской Федерации 01 ноября 2001 года третьей части Гражданского Кодекса Российской Федерации, содержащей нормы наследственного права, явилось ответом на требование времени, общественно-политической и экономической ситуации в нашей стране и стало очевидным ключевым звеном реформирования российского гражданского законодательства. Положения части третьей Гражданского Кодекса Российской Федерации в ряде вопросов существенно изменяют ранее действовавший порядок наследования: расширен круг наследников по закону, введены новые формы завещательных распоряжений, но новому урегулированы отдельные процедурные вопросы принятия наследства, включены дополнительные положения о порядке наследования и разделе некоторых видов наследственного имущества и т.д.
В части третьей Гражданского Кодекса Российской Федерации четко прослеживается преемственность основных положений и принципов ранее действовавшего законодательства Российской Федерации, которое регулировало наследственные правоотношения.
Наследование по закону — это наследование на условиях и в порядке, указанных в законе и не измененных наследодателем. Наследование по закону является вторым основанием наследования, и в случаях, когда завещания нет или оно является ничтожным, вступает в действие закон (в реальной жизни наследование по закону встречается гораздо чаще, чем наследование по завещанию).
Существуют основные положения, которые предусматривают порядок наследования по закону. Суть наследования по закону весьма удачно выразил С.Н. Братусь: «Наследование по закону основано на предположении, что закон, устанавливающий круг наследников, очередность их призвания к наследству, размеры наследственных долей, соответствует воле наследодателя, не пожелавшего или не смогшего выразить свою волю иначе — путем завещательного распоряжения 1 .
Таким образом, наследование по закону имеет место когда:
завещание не было составлено либо было составлено, но впоследствии отменено завещателем;
завещано не все, а часть имущества (незавещанное имущество наследуется по закону);
наследник по завещанию отказался от наследства либо был признан недостойным наследником;
все наследники предыдущей очереди лишены наследства или не приняли его.
Необходимость написания указанной работы обусловлена изменениями, которые произошли в правовом регулировании ч. 3 ГК РФ, а также в других правовых актах, регулирующих наследственные правоотношения в целом и институт наследования по закону, в частности.
Помимо теоретических вопросов в работе анализируется судебная практика, а также практика применения норм наследственного права в стандартных жизненных ситуациях, анализируются спорные вопросы наследственных правоотношений.
Учитывая вышеизложенное, следует отметить, что данная сфера общественных отношений является достаточно актуальной, поскольку позволяет упорядочить взаимоотношения, одним из основных участников которых выступают физические лица.
В то же время, однозначно говорить о том, что нормативные акты в данной сфере деятельности надлежащим образом и в полной мере регулируют и разрешают все вопросы и проблемы, преждевременно. Существует масса противоречий и пробелов в законодательстве, в связи с чем рассмотрение указанной темы представляется необходимым, своевременным и важным.
Целью исследования является разработка вопросов правового регулирования института наследования по закону в России, выявление уровня реализации прав участников исследуемых отношений в российском гражданском праве, а также возможных путей и способов его совершенствования.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи:
— изучить понятие и правовую природу наследования в России;
— исследовать сущность наследования по закону;
— рассмотреть очередность призвания к наследству;
— выявить особенности наследования отдельными категориями наследников;
— проанализировать институт наследования выморочного имущества;
— раскрыть особенности наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя;
— проанализировать действующую правовую базу, выявить достоинства и недостатки законодательства о наследовании по закону;
— рассмотреть накопившуюся судебную практику в данной сфере;
— внести предложения по совершенствованию правовых норм в области регулирования законодательства о наследовании по закону.
Объектом исследования являются тенденции и перспективы регулирования общественных отношений, возникающих в сфере реализации института наследования по закону в гражданском праве Российской Федерации.
Предметом исследования являются нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок участия лиц в гражданских правоотношениях, связанных с институтом наследования по закону, труды российских ученых в этой области, а также существующая правоприменительная практика.
Методологической основа исследования. В работе используется универсальный диалектический метод познания, позволяющий учитывать взаимосвязи и взаимообусловленность правовых явлений. Также применяются общенаучные (системный, логический, исторический, аналитический) методы, а также частнонаучные приемы – сравнительно-правовой, конкретно-исторический, лингвистический, статистический и др.
Научная новизна исследования заключается в том, что оно представляет собой одно из первых комплексных исследований правового регулирования института наследования по закону в гражданском праве Российской Федерации.
Наряду с исследованием общих положений о наследовании в целом и наследовании по закону, в частности, в настоящей работе переосмысливается накопленный научный материал по разрабатываемой теме, исходя из современных потребностей общества и государства.
Как известно, наследование по праву представления осуществляется не на равных правах с другими призываемыми по закону преемниками – независимо от количества призываемых в особом порядке преемников, они наследуют лишь ту часть наследства, которая предполагалась представляемому ими преемнику. Поскольку указанные наследники получают имущество по праву, принадлежащему им самим, а не по принадлежащему их умершему предку, то во всем остальном, порядок наследования ими мало чем отличается от наследования в общепринятом режиме.
Поскольку право на наследование у таких преемников возникает в общем порядке – в момент открытия наследства, то и срок, в течение которого необходимо пройти всю процедуру составляет шесть месяцев с момента открытия наследства (ст. 1154 ГК). В рамках данного срока потенциальным правопреемникам необходимо совершить следующие шаги:
- Сбор документов. Для удостоверения наследственных прав по заявлению преемника, нотариусу потребуется ряд документов, подтверждающих их наличие у него. Примечательно, что документы могут быть поданы и другими наследниками, в таком случае для реализации права представления достаточно будет подать нотариусу лишь заявление.
- Подача нотариусу заявления о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на него. Одно из указанных заявлений, поданное любому нотариусу по месту открытия наследства (ст. 1115 ГК), будет свидетельствовать о воле правопреемника по представлению на принятие части наследственной массы. Вместе с указанным заявлением подаются и все необходимые документы. Если кто-либо из наследников уже подал подобное заявление, обращение всех остальных, претендующих на наследство, должно осуществляться к тому же нотариусу (при условии правильного определения места открытия).
- Оплата госпошлины. Согласно ст. 333.24 НК, за выдачу свидетельства о праве на наследство, нотариусом взимается госпошлина, размер которой для близких родственников составляет 0,3% (не более 100 тыс. рублей) а для всех остальных наследников – 0,6% (не более 1 млн рублей) от стоимости доли имущества, получаемой заявителем.
- Получение свидетельства о праве на наследство. Указанное свидетельство выдается преемникам по праву представления как до, так и после истечения полугодичного срока для принятия наследства, в зависимости от наличия других наследников (ст. 1163 ГК).
Согласно ст. 1156 ГК, наследственной трансмиссией именуется переход прав призванного к наследованию лица, однако умершего после открытия наследства и не успевшего его принять, к его правопреемникам по закону или в случае оставления им завещания – к преемникам по завещанию. Сущность указанной процедуры состоит в призвании к наследованию правопреемников ранее призванного наследника, однако умершего так и не успев принять полагающееся ему имущество.
Наследственная трансмиссия, как и право представления, не переходит на обязательную долю, полагающуюся умершему наследнику (п. 3 ст. 1156 ГК). Аналогично ему, права, перешедшие в рамках трансмиссии, не входят в состав наследственной массы умершего трансмиттента (п. 1 ст. 1156 ГК). Они реализуются правопреемниками умершего наследника на общих основаниях и в равной степени (в случае трансмиссии по закону).
Однако обе указанные процедуры имеют достаточно большее количество отличий, которые целесообразно рассмотреть более подробно, в частности:
- Момент возникновения наследственных прав. Право представления умершего наследника возникает у его потомков до момента открытия наследства, так как он умирает до наследодателя, в то время как наследственная трансмиссия осуществляется уже после открытия наследства и только в отношении призванных к наследованию, но не успевших его принять правопреемников.
- Основания для призвания. Наследственное представительство распространяется исключительно на умерших наследников по закону. Трансмиссия же распространяется не только на законных преемников, но и на тех, которым умерший наследодатель что-либо завещал (п. 1 ст. 1156 ГК). Таким образом, завещанная часть имущества также может переходить к наследникам умершего по трансмиссии.
- Круг призываемых к наследованию. Наследственное представительство может применяться только в случае смерти преемника, входящего в число представителей первых трех очередей наследования по закону, и только в отношении их потомков, прямо указанных в законе (п. 1 ст. 1146 ГК). Относительно трансмиссии, какой-либо круг субъектов, к которым допустимо ее применение, строго не определен. Таким образом, она всегда применяется независимо от очереди призванного и умершего преемника, а также независимо от основания наследования уже его правопреемниками.
- Размер получаемых долей в наследстве. В обоих случаях перехода наследственных прав по закону, как при представлении, так и при трансмиссии, преемники умершего наследника делят полагающуюся ему долю в равной степени. Однако, в случае оставления умершим правопреемником завещания, части в полагающейся ему доле наследства делятся между его преемниками, с учетом распределения его наследственной массы между ними по завещанию, что может разделить доли не поровну.
- Срок для принятия наследства. В рамках наследственного представительства применяются общие шестимесячные сроки с момента открытия наследства для оформления своих наследственных прав (ст. 1154 ГК). Для трансмиссии же предусмотрены специальные сроки, течение которых начинается с момента открытия наследства, и еще до возникновения у наследников умершего правопреемника права на трансмиссию. Однако, если оставшаяся после основного преемника часть срока для принятия наследства менее трех месяцев, она продлевается именно до такого срока (п. 2 ст. 1156 ГК).
В категорию интеллектуальной собственности включается умственная деятельность человека. Результаты такого труда являются неприкосновенными для посторонних лиц, поэтому только автор может распоряжаться этим объектом.
К интеллектуальной собственности относят:
- изобретения, касающиеся всех направлений человеческой деятельности;
- научные и художественные работы;
- видеозаписи, телепередачи, радиопередачи, фонограммы артистов;
- образцы промышленного производства;
- коммерческие обозначения (бренды), товарные знаки.
Лицам, владеющим данными объектами, присваиваются разные имущественные права. А именно:
- права, относящиеся к изобретениям;
- права на владение патентом;
- авторские права;
- права соавторства.
Внимание! Литературные работы, научные изобретения и другие объекты искусства представляют собой итог умственного труда и дают право их создателю единолично распоряжаться ими.
Авторские права наследников позволяют распоряжаться наследством и зарабатывать на нем деньги.
Получить прибыль с нематериального наследства можно:
- тиражированием;
- публикацией;
- производством и распространением изобретенной вещи.
Например, получив в наследство художественный фильм, гражданин-наследополучатель сможет создать много копий и от их продажи получать доход.
Рассмотрим виды авторских прав, их характерные черты и особенности наследования:
- Имущественные. Позволяют наследнику выставлять произведение на публику (публиковать, представлять на выставках, сдавать в аренду) и получать от этого доход. Наследование проводится на основании закона или завещания. При отсутствии наследника авторское право переходит в государственную собственность.
- Право следования. Обеспечивает получение некоторого дохода после продажи оригинала объекта искусства. Право на наследование получают только наследники.
- Личные неимущественные права. Подразумевается передача автору право на авторство, неприкосновенность и защиту авторской репутации. Они не могут переходить по наследству и сохраняются за их владельцем посмертно.
- Право на отзыв, публичное обнародование, внесение корректировок. Является разновидностью неимущественного права.
Внимание! В России правовая база гарантирует два варианта наследования: через составленное гражданином-наследодателем завещание и по закону.
Владелец интеллектуальной собственности может в письменном виде оставить завещание с отображением своей воли. При этом наследовать его собственность позволяется как родственникам, так и посторонним гражданам (организациям, музеям и т. д.).
Законодательство допускает авторскую собственность передать нескольким гражданам. При этом они могут совместно распоряжаться полученным правом.
В завещании на интеллектуальную собственность не допускается делить ее на части и распределять между разными людьми. Творческий труд является неделимым объектом.
В завещании наследников может быть несколько человек, но наследство у них будет общим.
Если творческая работа была выполнена в соавторстве, то после смерти наследодателя воспользоваться наследством смогут как наследники, так и соавторы на основании закона и завещания.
В таком случае правообладатели составляют соглашение, где указывается, по каким правилам они смогут пользоваться культурной авторской ценностью.
В случае, когда творческая личность не оставила завещания перед смертью, то интеллектуальное имущество наследуется по закону. То есть в наследство вступают первоочередные родственники. Если детей, супруги или родителей у покойного нет, то их место занимают родственники второй очереди.
Законодательная база, регулирующая вступление в наследство, предполагает, что имущество, приобретенное в браке, является совместно нажитым. Поэтому после смерти одного супруга, второй унаследует его половину.
При наследовании интеллектуальной собственности право на авторство остается за покойным, а наследник получает лишь возможность распоряжаться им.
В данной ситуации интеллектуальное имущество переходит в собственность общественности, а права на авторство прекращаются. То есть творческий труд становится выморочным. Развитие такой ситуации может произойти только тогда, когда по факту:
- Наследников нет.
- Наследникам не дано право наследования.
- Наследополучатели отстранены от вступления в наследование.
- Наследополучатели не пожелали получить имущество от покойного и не отказались в пользу иного родственника.
Дипломные работы по наследственному праву
В юридической практике часто на судебное рассмотрение выносятся наследственные споры. Рассматриваются и такие вопросы, как наследование авторской собственности. Как правило, люди не могут разобраться и прийти к общей договоренности, не могут понять, как сообща использовать унаследованное нематериальное имущество и получать от него доход. В таких случаях на помощь приходит суд.
На основании искового заявления служители Фемиды устанавливают размер долей и объясняют, каким образом наследополучатели смогут использовать авторское наследие.
Рассмотрим один из примеров, когда суд не стал на сторону истца. Для этого стоит вспомнить знаменитый мультфильм «Приключения кота Леопольда».
Аркадий Хайт, автор произведения, будучи живым, передал безвозмездно свое право собственности режиссеру Анатолию Резникову. На основании данного литературного произведения, А. Резников создал увлекательный мультфильм. Жена Хайта после его смерти подала иск в суд с требованием обозначить договор недействительным, так как в нем не значилась сумма вознаграждения.
Вдова Хайта оперировала выводами, что без вознаграждения следовало заключать дарственный договор, но не авторский. Режиссер мультфильма на суде утверждал, что книга была написана по его личной просьбе. При этом персонажи произведения были придуманы режиссером, и данный факт закреплялся в передаче нематериальной собственности.
Формально суд должен был признать сделку ее мужа незаконной и определить жене часть наследства. Однако суд принял позицию А. Резникова, подтвердив его право на произведение в силу наличия соавторства.
-
Вопрос 1: Могут ли рассчитывать на наследование интеллектуального имущества близкие родственники наследодателя, если их в завещании не оказалось?
Ответ: На основании законодательных норм, на получение обязательной доли могут рассчитывать только нетрудоспособные дети, родители и вдова, пребывающая в нетрудоспособном состоянии. Размер наследства составит половину доли, полагавшейся им по закону. -
Вопрос 2: Какой срок действия дается авторским правам?
Ответ: Срок действия интеллектуальной собственности может быть разным и зависит от объекта труда:- авторство на изобретение дается на 20 лет;
- на уникальную полезную вещь – 10 лет;
- на промышленную модель – 15 лет;
- на творческое произведение – вся жизнь и после смерти 70 лет (лицам, участвовавшим в ВОВ – авторство после смерти продляется до 74 лет).
-
Вопрос 3: Какие требования к завещательному документу на интеллектуальный труд предъявляются на законодательном уровне?
Ответ: Существует несколько основных требований к данному документу:- завещание составляется только по желанию автора, угроза и какое-либо давление не допускается;
- завещательная бумага должна быть подписана нотариусом;
- нотариус имеет право завизировать завещательный документ только при наличии справки от
- завещателя, подтверждающей наличие нематериального имущества.
Создатель любого продукта интеллектуальной деятельности получает право на него вплоть до своей смерти и еще на 70 лет после.
Затем это право становится общедоступным. Поэтому наследники могут получить права во владение только на ограниченный срок в 70 лет.
Переход и наследование авторских прав ГК РФ предусматривает следующими способами:
- по завещанию: если умерший при жизни нотариально оформил распорядительный акт;
- по закону: если завещания нет, тогда ведущий наследственное дело нотариус определяет, кто из родственников на какую долю имеет право.
Срок вступления в наследство составляет 6 месяцев. За это время нужно успеть подать заявление на принятие имущества. После того, как этот период истечет, состоится переход авторского права по наследству.
- Институт наследования по закону имеет довольно богатую историю своего развития и становления.
- К числу оснований наследования издавна относятся закон и завещание.
- Ни сам закон, ни юридическая литература не содержали единого определения наследования.
- Так, степень родства (для целей наследования по закону) следует определять исходя из числа рождений.
- Это относится и к праву наследования по закону.
- В соответствии с ними установлена еще одна восьмая очередь наследования по закону.
- Данное понятие относится к наследованию имущества государством в силу закона.
- Гордон М.В. Наследование по закону и по завещанию.
- Рассмотреть особенности частных моментов наследования по закону.
- Порядок наследования и учета выморочного имущества будет определяться федеральным законом.
Введение
I. Наследственное право в системе гражданского права
1.1. Особенности наследственного права
1.2. Соотношение наследственного и гражданского права
II. Общие положения о наследовании
2.1. Сущность понятия «наследование»
2.2. Время и место открытия наследства
2.3. Субъекты и объекты наследственного права
2.4. Принятие наследства
III. Виды наследования
3.1. Наследование по закону
3.2. Наследование по завещанию
Заключение
Библиография
-
1) Нормативно-правовые акты
Конституция РФ 1993 (ч.4 ст. 35). — М.: «Российская газета», N 237, 25.12.1993.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ. — М.: «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, N 32, ст. 3301, «Российская газета», N 238-239, 08.12.1994.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 3 от 26 ноября 2001 г. №146-ФЗ. — М.: «Парламентская газета», N 224, 28.11.2001, «Российская газета», N 233, 28.11.2001, «Собрание законодательства РФ», 03.12.2001, N 49, ст. 4552.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2 от 26 ноября 2001 г. №146-ФЗ. — М.: «Собрание законодательства РФ», 29.01.1996, N 5, ст. 410, «Российская газета», N 23, 06.02.1996, N 24, 07.02.1996, N 25, 08.02.1996, N 27, 10.02.1996.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ — М.: «Собрание законодательства РФ», 18.11.2002, N 46, ст. 4532, «Парламентская газета», N 220-221, 20.11.2002, «Российская газета», N 220, 20.11.2002.
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 5 мая 1995 г. №70-Ф3.- М.: «Собрание законодательства РФ», 08.05.1995, N 19, ст. 1709, «Российская газета», N 93, 16.05.1995. (утратил силу)
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ. – М.: «Парламентская газета», N 140-141, 27.07.2002, «Российская газета», N 137, 27.07.2002, «Собрание законодательства РФ», 29.07.2002, N 30, ст. 3012.
Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ. — М.: «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, N 25, ст. 2954, «Российская газета», N 113, 18.06.1996, N 114, 19.06.1996, N 115, 20.06.1996, N 118, 25.06.1996.
Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ. — М.: «Собрание законодательства РФ», 01.01.1996, N 1, ст. 16, «Российская газета», N 17, 27.01.1996.
Налоговый кодекс Российской Федерации Часть 1 от 31.07.1998 N 146-ФЗ. — М.: Российская газета», N 148-149, 06.08.1998, «Собрание законодательства РФ», N 31, 03.08.1998, ст. 3824.
Налоговый кодекс Российской Федерации Часть 2 от 05.08.2000 N 117-ФЗ. – М.: «Собрание законодательства РФ», 07.08.2000, N 32, ст. 3340, «Парламентская газета», N 151-152, 10.08.2000.
Гражданский кодекс РСФСР от 11.06.64г. – М.: «Ведомости ВС РСФСР», 1964, N 24, ст. 407., «Свод законов РСФСР», т. 2, с. 7. (утратил силу)
Гражданский процессуальный кодекс РСФСР от 11 июня 1964 года. – М.: «Свод законов РСФСР», т. 8, с. 175, «Ведомости ВС РСФСР», 1964, N 24, ст. 407, «Свод законов РСФСР», т. 2, с. 7. (утратил силу)
Основы Гражданского Законодательства Союза ССР и республик от 31 мая 1991 года (утв. ВС СССР 31.05.1991 N 2211-1). – М.: «Ведомости СНД и ВС СССР», 26.06.1991, N 26, ст. 733.
Закон Российской Федерации от 12.12.91 N 2020-1 «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения» (с изменениями и дополнениями на 30 декабря 2001 года). – М.: «Российская газета», N 59, 13.03.1992, «Ведомости СНД и ВС РФ», 19.03.1992, N 12, ст. 593.
Закон РФ от 9 июля 1993 г. №5351-I «Об авторском праве и смежных правах» – М.: «Российская газета», N 147, 03.08.1993, «Ведомости СНД и ВС РФ», 12.08.1993, N 32, ст. 1242.
Федеральный закон от 26 мая 1996 г. №54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» – М.: «Собрание законодательства РФ», 27.05.1996, N 22, ст. 2591, «Российская газета», N 104, 04.06.1996.
Федеральный закон от 26 ноября 2001 г. №147-ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» – М.: «Парламентская газета», N 224, 28.11.2001, «Российская газета», N 233, 28.11.2001, «Собрание законодательства РФ», 03.12.2001, N 49, ст. 4553.
Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.93 № 4462-1. – М.: «Ведомости СНД и ВС РФ», 11.03.1993, N 10, ст. 357, «Российская газета», N 49, 13.03.1993.
Федеральный закон от 26 мая 1996 г. №54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. — 27 мая 1996 г. — №22. — Ст. 2591.
Желает того человек или нет, но он хотя бы раз в жизни сталкивается с наследственным правом. Это либо принятие наследства, либо подготовка к передаче принадлежащего ему имущества близким людям или другим лицам.
В период первобытно-общинного строя, когда потребности людей и средства их удовлетворения были более чем скудные, наследования в современном понимании еще не существовало. Просто потому, что наследовать было нечего. По мере того, как хозяйство из присваивающего становится производящим, происходит рост имущественной обособленности отдельных семей. И сразу же возникает вопрос о том, кому достанется имущество умершего. В сущности, зарождение и развитие наследования идет рука об руку с имущественным и социальным расслоением общества, утверждением частной собственности, появлением особых институтов, призванных оградить существующий порядок вещей от возможных посягательств. Расцвет частной собственности, освобождение ее от сословно-корпоративных пут, привело к тому, что предметом наследования постепенно становится все, что способно приносить прибыль, обеспечивать удовлетворение самых различных потребностей людей.
Последние 10 лет, тема наследования в России очень актуальна. В условиях становления рыночных отношений, закрепления за гражданами права частной собственности на имущество, в личном владении граждан находятся большая часть жилья, земельные участки, транспортные средства, ценные бумаги и т.д. Поэтому вопросы наследования из категории абстрактных (богатый родственник за границей) переходят в категорию все в большей степени практических, если не насущных.
В Конституции РФ 1993 года говорится: «Право наследования гарантируется»1 (ч.4, ст.35). Значение наследования и состоит в том, что каждому члену общества должна быть гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после его смерти все приобретенное в материальных и духовных благах с падающими на них обременениями, перейдет, согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле закона, к близким ему людям. Неукоснительное проведение этих начал обеспечивает интерес как самого наследователя и его наследников, так и всех третьих лиц, для которых смерть наследователя может привлечь те или иные правовые последствия. Все вышеизложенное и определяет актуальность избранной мною темы.
Однако, несмотря на то, что в законодательстве идет тенденция к расширению свободы завещания, наследование по закону, еще долгое время будет преобладать. Почему? Причин, думаю, несколько.
Во-первых, многих граждан устраивает именно тот порядок распределения имущества после смерти, который установлен соответствующими нормами наследственного права. Это и понятно, ведь наследниками по закону являются наиболее близкие родственники наследователя.
Во-вторых, смерть всегда неожиданна и далеко не все успевают заблаговременно составить
В-третьих, для некоторых составить завещание, это как бы заглянуть за «черту», что порой сделать не так легко. Людям свойственно гнать от себя мысли о смерти. Но как бы то ни было, факт остается фактом: с наследованием по закону мы встречаемся намного чаще, чем с наследованием по завещанию. Об этом говорит и статистика стран, которые смело можно отнести к числу демократических правовых государств с развитой рыночной экономикой – Германии, Англии, Франции, Нидерландов: около 70% граждан не оставляют завещаний1. Причин тому много – невысокая правовая культура части населения, смерть в раннем возрасте, скоропостижная смерть, боязнь составлением завещания ускорить естественное течение событий и многое другое.
Факт остается фактом, и наследование по закону еще очень долго будет оставаться, особенно в России, наиболее распространенным видом наследования.
Вплоть до недавнего времени, законодательные акты на данную тему не были современными и не в полной мере обеспечивали права и законные интересы граждан. Речь в первую очередь идет о разделе VII Гражданского кодекса РСФСР, принятого еще Верховным Советом РСФСР в 1964 году. Лишь 1 марта 2002 года вступила в силу часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации, где один из разделов посвящен регулированию наследственного права. Эта часть ГК является логическим продолжением и развитием двух предыдущих частей и, конечно же, Конституции Российской Федерации.
Анализ правил ГК РФ показывает, что по сравнению с прежним ГК количество норм о наследовании возросло более чем в два раза: так, раздел V нынешнего ГК содержит 76 статей, объединяющих 5 глав: «Общие положения о наследовании»; «Наследование по завещанию»; «Наследованию по закону»; «Приобретение наследства», «наследование отдельных видов имущества». Для сравнения: ГК РСФСР 1964 г. насчитывал всего 35 статей в разделе VII «Наследственное право».
Важно отметить, что несмотря на безусловную новизну и
Целью данного исследования является: проведение сравнительного анализа нововведений наследственного права с нормами ранее действовавшего законодательства, в отношении наследования по закону.
- Введение
- Глава 1. Значение срока в наследственном праве
- 1.1. История развития наследственного права
- 1.2 Понятие и место срока в системе юридических фактов
- Глава 2. Сроки наследования
- 2.1. Определение момента смерти и времени открытия наследства
- 2.2 Время открытия наследства при объявлении лица умершим
- Глава 3. Различные гражданско-правовые сроки в наследственном праве
- 3.1. Иные сроки в наследственном праве
- 3.2 Исковая давность в наследственных делах
- Заключение
- Список использованной литературы
Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена тем, что время в юридических отношениях ценно не само по себе, а в связи с теми или иными юридическими фактами. Нормы права, закрепляющие общие положения о сроках, содержащиеся в различных отраслевых законодательных актах, в своей основе имеют сходные по законодательной технике правила, однако практика применения норм о сроках как в различных отраслях российского права, так и в подотраслях гражданского права имеет существенные различия, требующие детального теоретического осмысления в целях эффективного правоприменения.
Законодательство России содержит два основания наследования — по завещанию и по закону. При этом наследование по завещанию является приоритетным. Этот факт подтверждается тем, что наследование по закону имеет место, когда оно не изменено завещанием, т. е. завещание отсутствует либо определяет судьбу лишь части наследства. Гражданам предоставлена возможность распорядиться принадлежащим им на праве собственности имуществом на случай смерти, если они не согласны с порядком, установленным нормами наследования по закону, путем совершения завещания. Также свидетельством приоритета наследования по завещанию перед наследованием по закону является направленность ряда норм гражданского законодательства обоих государств на побуждение граждан к совершению завещаний, например, посредством установления и гарантированности законом принципа тайны завещания; установления принципа свободы завещания; снижения размера обязательной доли в наследстве, а также ограничения права на обязательную долю; возможностью выбора формы совершения завещания и т.д.
Исследования в области правового регулирования сроков в гражданском праве проводили такие ученые цивилисты, как Алексеев С.С., Агарков М.М., Брагинский М.И., Витрян-ский В. В., Вострикова Л.Г., Грибанов В.П., Диордиева О.Н., Иоффе О.С., Исаков В.Б., Кабатов В.А., Кпейн Н.И., Красавчиков OA, Крашенинников И.Б., Луцъ В.В., Новицкий И.Б., Суханов Е.А., Тархов ВА, Толстой Ю.К., Халфина P.O., Черепахин Б.Б., Шилохвост О.Ю. Такие авторы, как Акатов A.A., Антимонов Б.С., Аспанян Н.П,БайэигитоваA.М., Барщевский М.Ю., Блинков O.E., Бондарев Н.И., Брауде И.Л., Власов Ю.Н., Гаврилов В.Н„ Гордон М.В., Граве К.А., и другие в своих работах отчасти затрагивали отдельные вопросы сроков осуществления наследственных прав, однако трудов, которые бы комплексно рассматривали сроки в наследственном праве, в отечественной цивилистической науке отсутствует. Поэтому в целях создания эффективной системы гражданско-правового регулирования сроков возникновения, осуществления и прекращения субъективных наследственных прав необходим тщательный анализ различной юридической силы правовых актов, который позволит выявить особенности гражданско-правового регулирования сроков в наследственном праве, что восполнит существующий научно-правовой вакуум в цивилистике. Вышеназванными обстоятельствами и объясняется актуальность темы выпускной квалификационной работы.
Объектом исследования являются общественные отношения, которые возникают в процессе наследственного правопреемства.
Предметом исследования — сущность и виды сроков в наследственном праве.
Целью выпускной квалификационной работы выступает комплексный анализ сроков в наследственном праве на современном этапе.
Для достижения поставленной цели, решались следующие задачи:
1) Рассмотреть историю наследственного права.
2) Определить понятие и места срока в системе юридических фактов.
3) Раскрыть определение момента смерти и времени открытия наследства.
4) Раскрыть время открытия наследства при объявлении лица умершим.
5) Охарактеризовать иные сроки в наследственном праве.
6) Определить исковую давность в наследственных делах.
В структурном плане выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы.
Возникновение института частной собственности и развитие брачно-семейных отношений поставили перед обществом множество вопросов, главный из которых – что делать с имуществом после смерти человека, которому оно принадлежало, как и между кем справедливо разделить это имущество, учитывая, что с указанными вопросами приходится сталкиваться каждому человеку на разных жизненных этапах, при этом, не нарушив закон.
С точки зрения развития отношений субъектов наследственного права в России, можно выделить три основных этапа развития: дореволюционный (до 1917года), послереволюционный (с 1917 по 1991 год), современный.
Если развитие наследственного права рассматривать с точки зрения законодательного урегулирования отношений, то также можно выделить пять основных этапов:
— при переходе от первобытнообщинного строя к государственному отношения регламентировала Русская Правда (1016-1062 года),
— на втором этапе– Псковская Судная Грамота (14–15 века), Новгородская Судная Грамота (15 век), Судебник Ивана III (1497г.), Судебник Ивана IV (1550г.) и Соборное уложение (1649г.);
— на третьем этапе (императорском) – Указ Петра I «О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах» (1714г.) (получивший в массах название Указа о единонаследии), впоследствии отмененный, Свод законов Российской Империи (1834г.);
— на четвертом этапе (советском) – Декрет ВЦИК от 27 апреля 1918 года «Об отмене наследования», Гражданский кодекс РСФСР (1922г.), Указ Президиума Верховного Совета СССР «О наследниках по закону и завещанию» (1945г.), Основы гражданского законодательства СССР и союзных республик (1961г.), Гражданский кодекс РСФСР (1964г.);
— на пятом этапе (современном) –Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик (1991г.), Федеральный закон РФ «О внесении изменений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР» (2001г.), часть третья Гражданского кодекса РФ (2002г.).
Основным источником правовых и экономических отношений Древний Руси была «Русская правда», содержащая нормы уголовного, торгового, наследственного и процессуального права. При этом следует учитывать, что наследственное право возникло из духовных отношений, не из юридических, в крайней простоте и скудности хозяйственного быта, в преобладании земледелия и практически полном отсутствии капиталов, в связи с чем, закон практически не применялся.
В случае отсутствия у умершего смерда (зависимого человека) сыновей, его имущество переходило князю, который был обязан обеспечить приданное дочери из имущества умершего, на получение наследственного имущества дочери прав не имели.
Воля наследодателя могла быть изложена в завещании, однако, выбор наследника или наследников ограничивался кругом наследников по закону.
Позже, с изданием Псковской судной грамоты в 1467 году, в которое получили развитие основные положения Русской Правды, стало возможным наследование по закону и завещанию. Стало также возможным и составлять завещание в пользу третьих лиц, однако требовалось составление завещания в письменной форме и его утверждение. Если же наследодатель выбирал наследников из круга наследников по закону, то составление письменного завещания не требовалось.
Для наследственного права Московского государства, получившего закрепление в Судебнике Ивана III (1497г.), Судебнике Ивана IV (1550 г.) и Соборном уложении (1649г.) царя Алексея Михайловича характерны постепенно расширение круга наследников по закону за счет родственников по боковой линии до пятой степени родства и ограничение правомочий наследодателя за счет изъятия из свободного распоряжения отдельных видов недвижимого имущества, составляющего, как правило, основную ценность наследства. Завещание («духовная»), помимо указания главного наследника, могло содержать распоряжения относительно различных выделов в пользу отказополучателей –легатариев. При этом, наследниками по завещанию, как правило, назначались законные наследники или родственники до пятой степени родства либо церковь, алегатариями – посторонние лица. Завещать имущество можно было и кому-либо одному из наследников, лишив, таким образом, наследства жену или ближайших родственников, запреты касались лишь нескольких частных случаев. В 1679 году свобода завещательных распоряжений была ограничена запретом завещания родовых и выслуженных вотчин. Завещание в письменной форме должно было быть подписано завещателем либо только свидетелями и утверждено церковными властями. Словесное завещание допускалось вплоть до конца XVII века.
Было исключена передача имущества по наследству лишь замужним дочерям, поскольку к наследованию призывались и переживший супруг (супруга) и сыновья, а в случае их отсутствия — дочери в части лишь движимого имущества.
Из поместья, то есть участка земли, данного государем или церковным учреждением во временное личное владение служилому человеку как вознаграждение за службу и вместе как средство для службы, вдове причиталась определенная часть, размер которой составлял от 1/3 до 1/7 части, из движимого имущества – 1/4 часть.
Наследование вотчины отличалось от наследования поместья, поскольку вотчина представляла собой наследственный участок, который подлежал передаче наследникам, наследование поместья не предусматривалось.
В 1714 году Петр I издал Указ «О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах», в котором был регламентирован правовой статус дворянства и закреплено юридическое слияние таких форм земельной собственности, как вотчина и поместье. При отсутствии наследников, недвижимое имущество поступало в казну (аналог выморочному имуществу). Что же касается движимого и��ущества, то оно делилось между родственниками поровну.