Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Понятия наследования и наследства время и место открытия наследства». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Легальное определение наследования содержится в ст. 1110 ГК РФ: при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один тот же момент, если из правил ГК РФ не следует иное. Права и обязанности переходят по наследству со всеми способами их обеспечения и лежащими на них обременениями.
В соответствии со ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Таким образом, в наследство включаются, в частности, вещи, принадлежавшие наследодателю на праве собственности или ином вещном праве (квартира, жилой дом, земельный участок, находившиеся в собственности наследодателя или в его пожизненном наследуемом владении, акции участника акционерного общества и др.), доля участника полного товарищества, товарищества на вере, общества с ограниченной ответственностью в складочном (уставном) капитале соответствующего юридического лица, имущественные права и обязанности по гражданско-правовым договорам наследодателя и пр.
Понятие наследования определяется как сумма всех прав на имущество умершего гражданина и его обязанностей, переходящая к наследникам.
Гражданский кодекс РФ (в дальнейшем по тексту — ГК РФ) процедуре передаче прав и обязанностей от умершего к наследникам посвятил главу. В ней законодателем закреплено понятие наследства, основания возникновения права на наследственное имущество, юридические факты, влекущие за собой значимые последствия, имущество, которое признается и считается наследственной массой и которое наследодатели могут получить в порядке наследования, детально закреплена процедура получения и оформления прав собственности в порядке наследования, а также документы, которые необходимо предоставить в случаях возникновения различных споров, связанных с наследованием, в том числе, при установлении места открытия наследства.
Открытие наследства — это юридический факт, порядок, в соответствии с которым лица, могут заявить о правах на имущество гражданина. Переходу права от наследодателя к наследникам предшествует факт смерти гражданина. Смерть гражданина подтверждается свидетельством о смерти. В качестве основания выдачи свидетельства служит врачебная справка о смерти, в которой прописывается значимый факт – дата смерти.
Свидетельство о смерти – это документ, с которого начинается наследственное дело у нотариуса и с момента выдачи которого связывается вся процедура оформления наследства.
Гражданин, не объявляющийся в месте жительства длительный срок, может судом быть признан умершим. В данном случае датой смерти гражданина считается дата вступления решения в силу.
С момента смерти гражданина ГК РФ связывается время открытия наследства. Момент открытия наследства и время открытия наследства – понятия тождественные. Именно в день открытия наследства у правопреемников возникает право на наследство и именно с такого дня начинается процедура наследования. Если наследник умер после открытия наследства, право наследования его доли переходит к его наследникам.
Открытие и принятие наследства происходит в следующем порядке:
Наследники, узнав об открытии наследства, т.е. о смерти гражданина, для оформления прав согласно закону РФ обращаются к нотариусу, написав заявление, которым выражают согласие на принятие наследства.
Форма заявления разрабатывается нотариусом самостоятельно, и его бланк выдается наследнику для заполнения. Заявление признается фактом, имеющим правовое значение, подтверждающим волю наследника о согласии на получение наследства. Отсутствие такого волеизъявления влечет за собой последствия в виде отказа нотариуса в совершении действий по выдаче свидетельства.
Наследник, постоянно проживающий с собственником имущества по день его смерти, считается фактически принявшим наследство. Ему для оформления прав нужно в течение 6 месяцев со дня открытия наследства получить у нотариуса свидетельство о праве на наследство. В качестве основания для доказывания факта принятия наследства может быть подана справка о проживании или регистрации по месту заведения наследственного дела.
Документы для подтверждения факта в каждом случае индивидуальны и нотариус принимает решение в каждом случае отдельно. Кроме этого, могут быть признаны фактически вступившими в наследство наследники, которые оплатили долги наследодателя, получили за него денежные средства, сохранили или защитили наследственное имущество, вступили в управление или владение наследственным имуществом. В случае отказана нотариуса признать заявителя наследником, факт принятия наследства может быть оспорен в суде.
По закону, срок – это определенный период времени, в течение которого надлежит совершить определённые действия. В процедуре наследования срок дисциплинирует участников отношений, дает гарантии незыблемости права собственности, и его значение важно.
Ст.1154 ГК РФ указывает, что наследство принимается в срок 6 месяцев со дня открытия наследства, который считается с даты смерти лица. Заявление, выражающее волю наследника, нотариус принимает в течение этого периода. Принятие наследства по факту происходит в этот же срок и наследнику со дня открытия наследства нужно совершить действия, которые говорят о принятии имущества от умершего.
Считается, что такой срок достаточен, чтобы наследники умершего гражданина определились, получать им наследство или отказаться от него. Заявление, поданное после того, как срок истек, не признается и не подтверждает факт принятия наследства. Для защиты прав в такой ситуации наследнику надлежит обратиться с иском в суд. Если при разбирательстве будет признано, что срок пропущен по уважительной причине и имеются документы, подтверждающие это обстоятельство, государственный орган решением срок восстанавливает.
Понятие и состав наследства. Место и время открытия наследства.
Согласно ГК РФ существует два вида наследования:
- по закону;
- по завещанию.
По закону наследуется имущество, в отношении которого распоряжения от умершего гражданина не было. Наследники по закону наследуют имущество соответственно очереди, которых в РФ насчитывается восемь. К наследованию призываются наследники соответствующей очереди. При отсутствии наследников соответствующей очереди к наследованию призываются наследники следующей очереди. Факт принятия наследства подтверждается волеизъявлением правопреемника в виде подачи заявления, принимаемого нотариусом. Открытие наследства, порядок его принятия, основания получения, процедура оформления и регистрации прав одинакова, как для наследования по закону, так и для наследования по завещанию.
Документы, которые нужно подать для подтверждения имущественных прав наследодателя, от вида наследования не зависят. При наследовании как по закону, так и по завещанию, местом открытия наследства является также последнее место жительства умершего.
Наследование по завещанию осуществляется при наличии распоряжения собственника о судьбе имущества на день смерти. Открытие наследства, как по завещанию, так и по закону, возникает со дня смерти наследодателя. При принятии заявления нотариус в первую очередь проверяет наличие факта наследования по завещанию.
Срок для принятия наследства как по закону, так и по завещанию одинаков.
В РФ для подтверждения факта наличия права на наследство и оформления прав на него, нотариусу предоставляются следующие документы:
- заявление о принятии наследства;
- справка с места проживания наследодателя, если наследственное дело не было ранее открыто другими наследниками;
- документы, которые удостоверяют личность наследника;
- свидетельство о смерти, если наследственное дело не было ранее открыто другими наследниками;
- документы, подтверждающие права наследодателя на имущество.
После подачи заявления о вступлении в наследство, подаётся заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство. Документы предоставляются в оригинале.
Из всего вышесказанного следует вывод, что открытие наследства происходит в момент смерти гражданина. Надлежащим образом установленный факт смерти признается основанием для открытия наследства. Факт признания гражданина умершим в судебном порядке влечет те же правовые последствия, что и факт смерти, установленный врачом.
Понятие наследования состоит в передаче наследственного имущества.
Юридически значимые факты смерти, принятия наследства, наличие документально подтвержденных прав на имущество наследодателя в юридической практике признается основанием для осуществления передачи прав.
Опыт работы в юридической сфере более 15 лет; Специализация — разрешение семейных споров, наследство, сделки с имуществом, споры о правах потребителей, уголовные дела, арбитражные процессы.
Вопросы и ответы юристов
Время открытия наследства
Открытием наследства называется возникновение наследственного правоотношения при наступлении определенных юридических фактов:
а) смерти гражданина;
б) объявления судом безвестно отсутствующего гражданина умершим.
До наступления указанных событий можно говорить только о возможных наследниках, которые никаких требований на наследство предъявлять не могут.
Момент смерти устанавливается на основании определенной совокупности биологических показателей, свидетельствующих о наличии необратимых изменений в организме человека. Таким образом, так называемая клиническая смерть или ситуации, когда жизнь человека поддерживается с помощью специальных аппаратов (искусственного дыхания, кровообращения и т.д.) не охватываются понятием смерти.
Обычно факт смерти устанавливается на основании медико-биологических данных и удостоверяется в свидетельстве о смерти, выдаваемом органом ЗАГСа, однако он может быть установлен и в судебном порядке. В последнем случае в судебном решении должны быть указаны причины, по которым органы ЗАГСа отказывали в регистрации события смерти и те доказательства, которые подтвердили смерть лица в определенное время и при определенных обстоятельствах. При этом не требуется соблюдения сроков, предусмотренных для объявления лица умершим. Поэтому заинтересованные лица могут в любое время обратиться с соответствующим заявлением в суд. В соответствии со ст. 64 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» решение суда об установлении факта смерти, вступившее в законную силу, является основанием для государственной регистрации смерти.
Открытие наследства всегда происходит в определенном месте и в определенное время.
Исходя из ст. 1113 ГК временем открытия наследства признается день смерти гражданина, а при объявлении его умершим — день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. Это решение суда должно быть зарегистрировано в органах ЗАГС и там же получено свидетельство о смерти. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели — день, указанный в решении суда.
Вопрос о времени открытия наследства является важным, поскольку с ним связано определение:
а) состава наследства;
б) сроков на принятие или отказа от наследства;
в) сроков на предъявление претензий к кредиторам;
г) момента возникновения у наследников права собственности на наследственное имущество;
д) срока для выдачи свидетельства о праве на наследство;
е) законодательства, которым следует руководствоваться.
Важно подчеркнуть, что временем открытия наследства является именно день, а не час или минута смерти. Так, в соответствии с п. 2 ст. 1114 ГК граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них.
Таким образом, между лицами, связанными между собой родственными или брачными связями, либо когда один из них является наследником по завещанию другого и умершими в пределах одних календарных суток, пусть даже и с разрывом во времени 15-20 часов, правопреемство не возникает, т.е. наследство открывается после каждого из них. В то же время, если одно лицо умерло, допустим в 23 часа 55 минут (указанное обстоятельство подтверждено соответствующей медицинской справкой), а второе — в 0 часов 5 минут следующего дня, что также подтверждается соответствующим документом, возникает наследственное правопреемство и в соответствии с правилами о наследственной трансмиссии имущество первого гражданина будет наследоваться наследниками второго.
Граждане, связанные друг с другом брачными и родственными узами (т.е. являющиеся в другой ситуации наследниками либо по закону, либо по завещанию) и умершие в один день (коммориенты — в буквальном переводе умирающие одновременно), считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга.
Вместе с тем, возможны ситуации, когда значение имеет не только день, но и час открытия наследства. Допустим, в тот же самый день, но до или после момента наступления смерти прекращается родственная или семейная связь, являющаяся основанием для призвания к наследованию (усыновление, развод и т.д.) Возникает вопрос о том, нужно ли включать соответствующее лицо в число наследников (например, в случае смерти наследодателя в тот же день было вынесено решение об усыновлении его ребенка или им ребенка). Решение этого вопроса зависит от того, произошло ли это событие до или после момента смерти.
Время открытия наследства должно быть подтверждено свидетельством о смерти, которое выдается органами записи актов гражданского состояния (далее — органами ЗАГС), либо извещением или иным документом о гибели, выданным органом Министерства обороны РФ или другим компетентным органом.
Факт смерти, как и день смерти подтверждаются свидетельством о смерти, выдаваемым органом ЗАГС. При одновременной смерти завещателя и назначенного наследника по завещанию наследование не наступает. Такое завещание не порождает юридических последствий.
Место открытия наследства
Как и по ранее действовавшему законодательству, завещатель в соответствии с принципом свободы завещания вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое время после его совершения и не обязан при этом указывать причины его отмены или изменения. При этом завещатель не обязан получать чье-либо согласие на отмену или изменение завещания, в том числе и согласие лиц, назначенных им наследниками в отменяемом или изменяемом завещании (п. 1 ст. 1130 ГК РФ).
Отмена и изменение завещания могут быть осуществлены следующими способами.
Первый способ – это составление нового завещания (п. 2 ст. 1130 ГК РФ). Об отмене первоначального завещания в этом случае можно говорить лишь тогда, когда в нём не остаётся ни одного распоряжения, не предусмотренного новым завещанием. Если же в первоначальном завещании содержатся такие отдельные завещательные распоряжения, которые новым вообще не затронуты, то можно говорить лишь о частичном изменении первоначального завещания, а не об его отмене. Поэтому при наличии двух следующих друг за другом завещаний необходимо всегда производить тщательное сопоставление в них каждого отдельного завещательного распоряжения, исходя из общего принципа, что действительной волей завещателя является та, которая выражена в его последующем завещании. Этот вопрос становится особенно сложным в тех случаях, когда речь идёт о сопоставлении не двух, а трёх или более последующих завещаний. Сам вопрос о сопоставлении в разное время составленных завещаний возникает в момент открытия наследства, когда необходимо установить действительную и окончательную волю завещателя.
Однако иногда при наличии нескольких завещаний, разновременно составленных одним и тем же лицом, не возникает необходимости в их сопоставлении. Это имеет место, когда завещатель в своём последующем завещании прямо указывает на то, что он им отменяет все свои предшествующие завещания. Такое завещание должно содержать в себе новые завещательные распоряжения взамен отменяемых. Невозможно такое последующее завещание, которое не содержало бы в себе никаких новых завещательных распоряжений, а лишь одно заявление о том, что он полностью отменяет все свои предшествовавшие завещания. Такого рода заявление не может рассматриваться как завещание, так как в нём полностью отсутствует необходимый признак завещания – назначение наследника.
Как и само завещание, отмена (изменение) завещания представляет собой одностороннюю сделку, имеющую личный характер. Эта сделка должна быть совершена в такой же форме, что и завещание (имеется в виду не конкретное отменяемое (изменяемое) завещание, а требования к форме завещания вообще; например, нотариально удостоверенное завещание может быть затем отменено завещанием, удостоверенным военнослужащим у командования воинской части.
Второй способ, используя который завещатель может отменить своё ранее составленное завещание, — это подача завещателем нотариусу либо должностному лицу, совершающему нотариальные действия или должностному лицу, удостоверяющему завещания, приравненные к нотариально удостоверенным, заявления об отмене завещания.
Подобным заявлением завещатель может лишь полностью отменить ранее составленное завещание, но этим путём он не может ни частично изменить, ни дополнить его. Для того чтобы изменить или дополнить своё ранее составленное завещание, у завещателя есть лишь один путь, а именно составление нового завещания.
Ранее в юридической литературе был спорным вопрос о том, куда должно быть подано такое заявление и какие должностные лица могут его удостоверить. По мнению одних авторов такое заявление об отмене завещания должно быть подано завещателем в ту нотариальную контору, которая удостоверила отменяемое завещание. Отмена составленного завещания без составления нового возможна путём подачи соответствующего заявления только в нотариальный орган. Поэтому завещание, вне зависимости от формы его удостоверения, не может быть отменено без составления нового завещания путём подачи заявления о его отмене, например, капитану корабля, на котором во время морского плавания находится заявитель, и т. п.
Другие же авторы считали, что заявление об отмене любого ранее сделанного завещания может быть подано не только в нотариальный орган, но и тому должностному лицу, которое вправе удостоверить или заверить завещание (упомянутому в ст. 1127 ГК РФ).
Соглашаясь с последней точкой зрения, следует отметить, что реализация первой позиции привела бы к ограничению свободы выбора места удостоверения завещания. Ведь граждане с просьбой об удостоверении завещания могут обращаться в любую нотариальную контору на всей территории РФ либо к иным должностным лицам, которые вправе удостоверять завещания. Почему же заявление об отмене ранее составленного завещания, равное по юридической силе и правовому значению новому завещанию, должно быть сделано в строго определённом месте и строго определёнными лицами?
Таким образом, предпочтительней является вторая точка зрения.
Принятие третьей части ГК РФ способствовало прекращению данного спора. Завещатель вправе заявить об отмене завещания тому же нотариусу, который удостоверил завещание, или любому другому. Новое завещание, равно как и заявление об отмене, может быть удостоверено и лицами, упомянутыми в ст.1127 ГК.
Если завещание удостоверено в другой государственной нотариальной конторе либо иными должно��тными лицами, имеющими право удостоверять завещание, заявление о его отмене должно быть направлено тому нотариусу, который в свое время удостоверил завещание.
Понятие наследования и его основания. Время и место открытия наследства
Завещание совершается для того, чтобы оно было исполнено. В противном случае совершение завещания лишено смысла. Исполнение завещания затрудняется тем, что того, кто оставил завещание, уже нет в живых, а потому в спорных случаях, которые при исполнении завещания могут возникнуть, к нему нельзя обратиться. Правда, «присутствует» его воля, выраженная в завещании, и ею в первую очередь при исполнении завещания и надлежит руководствоваться. В ст. 1133 ГК РФ предусмотрено, что исполнение завещания осуществляется наследниками по завещанию. Закрепляя это положение, законодатель исходит из того, что при исполнении завещания разногласий между наследниками не возникает. Если же согласия нет, а это нередко бывает, то возникающие между наследниками при исполнении завещания споры как споры о праве гражданском подлежат разрешению в судебном порядке. Завещание исполняют сами наследники, кроме случаев, когда его исполнение полностью или в части осуществляет исполнитель завещания. При исполнении завещания как наследники, так и исполнители завещания должны стремиться к тому, чтобы завещание было надлежаще исполнено, чтобы воля завещателя была, насколько это возможно, полностью выполнена, они должны оказать друг другу всяческое содействие в исполнении завещания, не допуская при этом расточительства в расходовании средств. Словом, все лица, причастные к исполнению завещания, должны вести себя как добропорядочные рачительные хозяева, сверяя свои поступки с тем, как вел бы себя в подобной ситуации сам завещатель. Иными словами, при исполнении завещания и наследники по завещанию, и исполнитель должны вести себя достойно, не бросая тень ни на самих себя, ни на доброе имя завещателя. Если же при исполнении завещания выясняется, что в завещании есть какие-либо проблемы, неясности или неточности, то они подлежат восполнению или устранению путем толкования завещания и учета других, имеющих существенное значение для установления предполагаемой воли завещателя обстоятельств. Споры при исполнении завещания подлежат разрешению в судебном порядке не только тогда, когда они возникают между наследниками по завещанию, но и тогда, когда они возникают межу наследниками и исполнителем завещания.
Завещатель может поручить исполнение завещания указанному им в завещании лицу, руководствуясь при этом самыми различными соображениями, никак их не мотивируя и не объясняя. Исполнение завещания завещатель может поручить указанному им в завещании гражданину, который именуется душеприказчиком или, что то же самое, исполнителем завещания. Исполнителем завещания может быть только физическое лицо, но не обязательно гражданин. Это может быть и лицо без гражданства (апатрид) и иностранец. А вот юридическое лицо исполнителем завещания быть не может. Исполнителем завещания может быть как наследник завещателя, причем как по завещанию, так и по закону, так и лицо, не относящееся к наследникам. Необходимо, однако, чтобы исполнитель завещания, по крайней мере, к тому моменту, когда он должен приступить к выполнению возложенных на него обязанностей, был полностью дееспособен. Если же на момент совершения завещания указанный в завещании исполнитель был полностью дееспособен, но к моменту открытия наследства дееспособность утратил или ограничен в ней, то он может, а то и должен быть освобожден от выполнения своих обязанностей (п. 2 ст. 1134 ГК РФ). В случае назначения завещателем по одному и тому же наследственному делу нескольких душеприказчиков их функции должны быть установлены завещателем в завещании либо распределены ими самими. В этом случае на деятельность таких душеприказчиков будет распространяться правила ст. 312 ГК РФ об исполнении обязательства со множественностью лиц.
Однако воля завещателя не является императивом для гражданина, назначенного им исполнителем завещания. Исполнитель завещания выполняет свои обязанности только добровольно. Чтобы гражданин стал исполнителем завещания, необходимо получить на то его согласия. Однако это согласие может быть дано не только при жизни завещателя, путем собственноручной надписи гражданина на самом завещании или в приложенном к завещанию заявлении о согласии гражданина быть исполнителем, но и в заявлении, поданном гражданину нотариусом в течение месяца со дня открытия наследства. Таким образом, гражданин может узнать о возложенном на него завещателем поручении быть исполнителем завещания лишь после открытия наследства. Признается также, что гражданин дал согласие быть исполнителем завещания, если он в течение месяца фактически приступил к исполнению завещания.
При отсутствии завещания наступает наследование по закону. Это означает, что к наследованию призываются лица, указанные в законе. Круг таких лиц и очередность призвания к наследству определяются законом в зависимости от степени родства и других обстоятельств. Степень родства является новым правовым институтом. Она определяется числом рождений, отделяющих родственников друг от друга. Рождение самого наследодателя в это число не входит .
Наследники первой очереди
В соответствии со ст. 1142 ГК в первую очередь наследуют дети, супруг и родители умершего, а также ребенок умершего, зачатый им при жизни и родившийся после его смерти. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.
Дети, рожденные от родителей, состоявших в зарегистрированном браке, наследуют после смерти каждого из родителей.
Как правило, дети, рожденные от родителей, не состоявших в зарегистрированном браке, при отсутствии записи в свидетельстве о рождении об отце наследуют только после смерти матери.
Исключениями из этого общего правила являются два случая.
Во-первых, дети, рожденные до вступления в силу Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. от лица, с которым их мать не состояла в зарегистрированном браке, но которое было записано отцом в книге записей актов гражданского состояния, наследуют как после смерти своей матери, так и после смерти своего отца.
Во-вторых, отцовство лица, не состоявшего в браке с матерью ребенка, может быть установлено путем подачи в орган загса совместного заявления отцом и матерью ребенка. В случае смерти матери, признания ее недееспособной, невозможности установления места нахождения матери или лишения ее родительских прав отцовство устанавливается по заявлению отца ребенка с согласия органа опеки и попечительства, а при отсутствии такого согласия — по решению суда.
При наличии обстоятельств, дающих основания предполагать, что подача совместного заявления об установлении отцовства может оказаться после рождения ребенка невозможной или затруднительной, родители будущего ребенка, не состоящие между собой в браке, вправе подать такое заявление в орган загса во время беременности матери. Запись о родителях ребенка в этом случае производится после рождения ребенка (ст. 48 СК).
В-третьих, в случае рождения ребенка от родителей, не состоящих в браке между собой, при отсутствии совместного заявления родителей или заявления отца ребенка отцовство может быть установлено в судебном порядке (ст. 49 СК).
В-четвертых, в случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, но не состояло в браке с матерью ребенка, по правилам гражданского процессуального законодательства может быть установлен юридический факт — факт признания отцовства (ст. 50 СК).
В случае, если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, а также в течение 300 дней с момента расторжения брака, отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери ребенка, если не доказано иное (п. 2 ст. 48 СК).
Если брак между родителями ребенка признан недействительным, на права ребенка (в том числе и на наследственные) это не влияет, если ребенок рожден в таком браке либо в течение 300 дней со дня признания брака недействительным (п. 3 ст. 30 СК).
Что касается ребенка, в отношении которого его родители (один из них) были лишены родительских прав, то он сохраняет право на получение наследства.
Пасынки и падчерицы наследодателя наследуют после смерти отчима (мачехи) в том случае, если в отношении них имело место усыновление; если такового не было, призываться к наследованию в порядке первой очереди они не могут.
Переживший супруг является наследником первой очереди, если он состоял с наследодателем в зарегистрированном браке или находился в фактических, признанных в судебном порядке брачных отношениях, возникших до 8 июля 1944 г. и продолжавшихся после 8 июля 1944 г. до смерти одного из супругов. Это обстоятельство должно быть подтверждено в судебном порядке в соответствии с нормами гражданского процессуального законодательства.
В качестве документа, подтверждающего фактические брачные отношения, нотариус принимает копию решения суда, вступившего в законную силу.
Факт состояния (нахождения) в фактических брачных отношениях устанавливается судом в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законодательством. Следует иметь в виду, что такой факт может быть установлен только при наличии следующей совокупности обстоятельств:
- только в случае смерти одного или обоих супругов;
- только в случае, если фактические брачные отношения возникли в период с 1926 г. по 8 июля 1944 г.;
- только если фактические брачные отношения продолжались до смерти одного из лиц, состоявших в них;
- никто из супругов до смерти не должен был состоять в другом браке.
При доказанных в таком порядке фактических брачных отношениях выдача свидетельства о праве на наследство также возможна, хотя встречается сейчас, естественно, крайне редко. В качестве документа, подтверждающего фактические брачные отношения, нотариус принимает копию решения суда, вступившего в законную силу.
Наследниками второй очереди являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери (ст. 1143 ГК).
Наследники второй очереди призываются к наследованию в следующих случаях:
- при отсутствии наследников первой очереди;
- при непринятии наследства наследниками первой очереди;
- если все наследники первой очереди были лишены завещателем права наследования;
- если все наследники первой очереди были признаны недостойными наследниками;
- при безоговорочном отказе от наследства всех наследников первой очереди;
- в случае отказа в их пользу наследников первой очереди или наследников по завещанию (отказ от наследства наследника по завещанию в пользу иных наследников по закону или по завещанию может иметь место, только если не все имущество наследодателя было завещано назначенным им наследникам).
Поскольку при наличии наследников первой очереди наследники второй очереди призываются к наследованию лишь в случае наличия вышеуказанных обстоятельств, при приеме заявлений о принятии наследства от наследников второй очереди нотариусу следует руководствоваться правилами п. 2 ст. 1154 ГК: наследники второй очереди могут заявить о своем согласии принять наследство в течение оставшейся части срока для принятия наследства, а если эта часть менее трех месяцев — она удлиняется до трех месяцев.
Для призвания к наследованию братьев и сестер наследодателя как наследников второй очереди между ними должно быть кровное родство, т.е. они должны иметь обоих или хотя бы одного общего родителя.
К наследованию призываются:
- родные братья и сестры (имеющие обоих общих родителей);
- неполнородные братья и сестры (имеющие только одного общего родителя): единокровные (братья и сестры, происходящие от одного отца) и единоутробные (братья и сестры, происходящие от одной матери).
Двоюродные братья и сестры наследодателя не относятся к наследникам второй очереди. До 17 мая 2001 г., т.е. до внесения изменений в ст. 532 ГК РСФСР, они вообще не призывались к наследованию по закону. В настоящее время они могут являться наследниками по праву представления, если к наследованию призваны наследники третьей очереди. Сводные братья и сестры наследодателя (т.е. не имеющие ни одного общего родителя) к наследованию не призываются.
Если к наследованию призваны братья и сестры наследодателя как наследники второй очереди и при этом кто-либо из них умер ранее наследодателя или одновременно с ним, в соответствии с п. 2 ст. 1143 ГК наступает наследование по праву представления: дети братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) призываются к наследованию на долю того из их родителей, который мог бы являться наследником по закону.
Племянники и племянницы наследодателя наследуют поровну в той доле, которая причиталась бы при наследовании по закону их умершему родителю. Отказ от наследства наследников по закону либо завещанию в пользу племянников наследодателя допустим в том случае, если племянники могут быть призваны к наследованию по закону в порядке представления или по завещанию. Не наследуют по праву представления племянники и племянницы наследодателя, если их родитель был лишен наследодателем права на наследство либо был признан недостойным наследником.
Для призвания дедушки и бабушки к наследованию как наследников второй очереди необходимо их кровное родство с внуками-наследодателями.
Наследниками третьей очереди в соответствии со ст. 1145 ГК являются братья и сестры родителей умершего (дяди и тети наследодателя).
Они могут быть призваны к наследованию в следующих случаях:
- при отсутствии наследников первой и второй очереди;
- при непринятии наследства наследниками первой и второй очереди;
- если все наследники первой и второй очереди были лишены завещателем права наследования;
- если все наследники первой и второй очереди были признаны недостойными наследниками;
- при безоговорочном отказе от наследства всех наследников первой и второй очереди;
- в случае отказа в их пользу наследников первой и второй очереди;
- в случае отказа в их пользу наследников по завещанию (если только не все имущество наследодателя было завещано назначенным им наследникам);
К наследованию в порядке третьей очереди призываются как полнородные (родные) братья и сестры родителей наследодателя, так и неполнородные (связанные с родителем наследодателя только одним общим родителем).
Если к наследованию призваны наследники третьей очереди и при этом кто-либо из них умер ранее наследодателя или одновременно с ним, наступает наследование по праву представления. К наследованию призываются дети братьев и сестер родителей наследодателя (двоюродные братья и сестры наследодателя). Наследование при этом происходит по общим правилам:
- двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют поровну в той доле, которая причиталась бы при наследовании по закону их умершему родителю;
- отказ от наследства в пользу двоюродных братьев и сестер наследодателя допустим в случае, если родитель указанных лиц, который мог бы являться наследником по закону, умер ранее наследодателя или одновременно с ним;
- двоюродные братья и сестры наследодателя не наследуют по праву представления, если их родитель был лишен наследодателем права на наследство либо был признан недостойным наследником.
Наследники четвертой очереди
Наследниками четвертой очереди в соответствии с п. 2 ст. 1145 ГК являются прадедушки и прабабушки умершего как со стороны дедушки, так и со стороны бабушки наследодателя. Для призвания их к наследованию как наследников четвертой очереди необходимо их кровное родство с правнуками-наследодателями.
Как уже отмечалось, наследники каждой последующей очереди призываются к наследованию по закону лишь при отсутствии наследников предшествующей очереди или при непринятии ими наследства, а также в случае, когда все наследники предшествующей очереди лишены завещателем права наследования. В соответствии с п. 2 ст. 1154 ГК лица, для которых право наследования возникает лишь в случае непринятия наследства другими наследниками, могут заявить о своем согласии принять наследство в течение оставшейся части срока для принятия наследства, а если эта часть менее трех месяцев, то она удлиняется до трех месяцев.
Наследники пятой, шестой и седьмой очередей
Круг наследников пятой, шестой и седьмой очередей установлен п. 2 и 3 ст. 1145 ГК. Они призываются тогда, когда нет наследников предшествующих очередей.
В качестве наследников пятой очереди призываются к наследованию родственники четвертой степени родства — дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки).
В качестве наследников шестой очереди призываются к наследованию родственники пятой степени родства — дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).
Если нет наследников предшествующих очередей, в качестве наследников седьмой очереди по закону к наследованию призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.
Установление факта родственных отношений наследодателя и наследников
Доказательствами родственных отношений с наследодателем для наследников первой и второй очереди являлись свидетельства органов загса о заключении брака, о рождении и усыновлении. С учетом увеличения круга наследников по закону и связанного с ним усложнения сбора необходимых документов, очевидно, следует расширить перечень возможных средств доказывания и подтверждения родственных отношений между наследодателем и наследниками. Так, в качестве документов, подтверждающих родственные отношения с наследодателем, возможно в зависимости от конкретных обстоятельств использовать справки о родственных отношениях, выданные органами загсов на основании соответствующих копий актовых записей; аналогичные справки, выданные организациями (по месту работы либо по месту жительства наследодателя или наследников), в которых подобные сведения имеются; записи в паспортах о супруге; домовые книги и т.п. Вместе с тем при использовании документов, лишь косвенно подтверждающих родство, следует, очевидно, применять принцип комплексности оценки: факт родственных отношений должен быть подтвержден не одним документом, а их совокупностью.
При недостаточности доказательств, подтверждающих родственные отношения и их степень, нужно истребовать решение суда об установлении необходимых юридических фактов (факта родственных или брачных отношений, факта регистрации тех или иных событий, факта иждивенчества и т.п.).
ГК РФ также определяет все предметы и права, которые могут входить в состав наследства, при этом все вещи должны были принадлежать наследодателю на тот день, когда был сформирован последовательный документ. Также сюда относят вещи, которые принадлежали умершему на основе права собственности или другого документа, подтверждающего вещное право лица на владение или совладение этим предметом (в эту категорию предметов также относят недвижимость и земельные участки, которые могут одновременно принадлежать нескольким лицам).
Частью наследства также считаются пожизненные наследуемые владения умершего и все его акции, если человек был участником определенного акционерного общества, ООО и других.
Однако не все права и обязанности можно приписать к составу наследства. Примером таких прав являются те, которые напрямую связывают личность наследодателя – возможность получать или уплачивать алименты, возмещать понесенный вред, который человек причинил жизни или здоровью другого гражданина. Также существует универсальный перечень прав и обязательств, которые не могут быть внесены в состав наследства согласно указу законодательства. Сюда же нельзя включить права, не относящиеся к имуществу и другие блага, не являющиеся материальными.
Чтобы права и обязанности гражданина могли быть унаследованы другим лицом, необходимо создать определенное основание на базе сложного фактического состава – все эти принципы уже предусмотрены нормами права о наследовании. Чтобы наследовать определенную вещь или право, нужно предъявить доказательство смерти наследодателя (принимается документ, где человек объявляется умершим), а также право наследника на получение этого наследства. Если процедура получения наследства основывается на завещании, то к юридическому составу, помимо двух вышеуказанных документов нужно также прикрепить завещание – в данном случае сделка будет рассматриваться как односторонняя.
В российском наследственном законодательстве предусмотрено два правовых основания для того, чтобы получить наследство: в первом случае весь процесс регулируется согласно закону, в другом все решается на основе завещания (ст. 1111 ГК РФ). Однако же рассмотрение дела касаемо наследования может регулироваться законодательством даже в случаях наличия завещания. К примеру, наследники были лишены наследства законным путем, при этом сам наследодатель не вписал в завещании других законных наследников или других лиц, которые имеют право получить наследуемые вещи. После этого все имущество будет считаться выморочным – в обязательном порядке производится передача наследства в собственность РФ до момента законного рассмотрения дела.
Предпосылки открытия наследства – ситуация, которая приводит к возникновению наследственных правоотношений касаемо получения наследства (смерть наследодателя или предоставление документа, в котором человек является умершим).
Факт открытия наследства прямо связан с другими юридическими обстоятельствами, являющимися очень важными для наследников. Именно после открытия наследства определяется круг правовых наследников или лиц, которые, согласно завещанию, получили право на наследование той или определенной его части (согласно ст. 1156 ГК РФ это называется наследственной трансмиссией). В тот же момент наследственное имущество разделяется на объемы, которые указаны в документе, а также решаются все нотариальные действия, связанные с процессом принятия наследства либо же отказом от своей доли.
Время открытия наследства – день фактической смерти наследодателя согласно статье 1114 ГК РФ (указание времени носит обязательный характер).
Рассчитывается момент смерти согласно определенным биологическим показателям, которые свидетельствуют о том, что в организме человека произошли необратимые изменения, и все это предоставляется в форме свидетельства о смерти. Однако бывают и случаи, когда установка подлинности смерти человека производится в судебном порядке. Когда решение суда получит получит законную силу, время открытия наследства будет официально установлено, однако это касается случаев точного подтверждения смерти наследодателя. Если же человек пропадает без вести при таких условиях, которые могли напрямую угрожать его жизни, судом может быть назначено другое время открытия наследства – это день предполагаемой гибели от определенного несчастного случая (именно эта дата будет указываться в финальном решении суда).
Существует несколько причин, по которым суд может принять решение о предполагаемой гибели человека:
- в течение пяти лет не было никаких ведомостей о человеке согласно месту его жительства (если человек пропал при обстоятельствах, которые теоретически могли принести вред его жизни, то этот термин сокращается до шести месяцев);
- если человек является военнослужащим и пропал без вести во время выполнения своих обязанностей, то он может быть объявлен мертвым только через два года после окончания его военной службы
Если несколько гражданских умирают в один и тот же день, и в одно и то же время, они не могут наследовать имущество друг после друга, т.е. если в течение одного дня умирает два человека, которые должны были наследовать имущество друг друга, все эти вещи будут отданы под имущество государства без права получения их в качестве наследования. Но если люди умерли в разные календарные дни, в дело уже вступает право наследственного принятия имущества. Согласно правилам, наследственная трансмиссия предполагает получение всего имущества вторым гражданином (т.е. тем, который умер позже).
Местом для открытия дела о посягательстве на наследство по законодательству считается пункт, где наследодатель проживал в последнее время перед смертью, при этом он должен был иметь определенное имущество в пределах Российской Федерации. Если же нет точной информации, проживал ли человек где-то за пределами страны, то в таких случаях место открытия назначается относительно пункта нахождения наследуемого имущества. Случаются ситуации, когда такое имущество территориально разделено по всей России, поэтому в таком случае место определяется на основе самой ценной части всего наследия в плане недвижимости; если такого имущества нет, тогда на оценку берется движимое имущество и определяется его наиболее ценная часть. За основную оценочную единицу измерения берется рыночная стоимость продукта; если в этих случаях возникают спорные ситуации, проблему можно решить либо через суд либо с помощью специальной экспертизы, которую должны провести независимые эксперты.
Если же человек, проживающий в данном месте открытия наследства, не достиг 14 лет, либо же он находился под опекой по ряду причин, тогда место назначается по адресу проживания его официальных попечителей – это могут быть родители, опекуны, родственники и т.д.
Стоит учитывать разницу между понятием места жительства и места пребывания. В первом случае это должна быть квартира или жилой дом в месте, где можно получить прописку. Другая же ситуация касается гостиниц, санаториев или пансионатов, т.е. мест, где человек находится определенное количество времени с какой-то целью без возможности остаться на постоянной основе.
Все лица, которые являются наследниками, должны в обязательном порядке подтвердить место открытия наследства. Для этого им необходим один из нижеперечисленных документов:
- справка, предоставленная жилищными органами в местах регистрации наследодателя (прописка места жительства);
- подтверждение от местной администрации или с рабочего места о месте жительства наследодателя;
- справка о подтвержденном месте жительства наследодателям от райвоенкомата;
- актовая запись о смерти наследодателя или ее копия должны заверять универсальную графу с указанным местом постоянного проживания умершего. Ее заполнением занимаются работники ЗАГСа, а информация поступает из паспорта о регистрации умершего.
Если же информации о месте жительства в вышеперечисленных документах нет, тогда пункт назначается на основе локализации имущества. Не всегда получается предоставить все нужные документы, поэтому главным фактором будет решение суда касаемо законного места открытия наследства на основное имущество (на момент принятия решения о наследовании закон уже должен иметь силу). Важно уделить должное время определению наследственного места, так как от этого зависит реализация права человека на унаследование своей части имущества на основе перехода этой вещи. Это играет большую роль именно потому, что все заявки касаемо регистрации наследодателя принимаются нотариусом при предоставленных документах с правильно указанным местом открытия наследства. Также на основе этих данных поступают отказы от доли наследства, претензии от кредиторов или различные детали касаемо охраны самого участка.
В статье 61 Основ законодательства РФ о нотариате указывается, что при получении нотариусом сообщения об открытии наследства, ему необходимо известить тех наследников, о месте жительства которых ему уже известно, однако чаще всего такой информации у выполняющего лица нет. Поэтому нотариус поступает следующим образом: он запрашивает непосредственно у наследников заявление о принятии наследства. При желании наследник может в данном заявлении уточнить контактные данные всех других лиц, которые имеют право на свою часть имущества о которым ему известно, однако это не обязательно и ни в коем случае не является противоправным действием. Та же самая ситуация работает и в отношении нотариуса – он не несет никакой ответственности за то, что не все наследники приняли свою долю наследства из-за определенного ряда причин.
Моментом открытия наследства является дата физической смерти или вступления в силу решения суда, которым устанавливается этот факт.
С этого времени наследники призываются к наследованию как по закону, так и по завещанию, и у них возникают права и обязанности по отношению к наследственному имуществу.
Также с этого момента кредиторы умершего имеют право заявить свои требования на имущество или погашение долговых обязательств.
Также немаловажно определить, что такое день открытия наследства, когда человек признан умершим по решению суда. По общим правилам, решение суда вступает в законную силу с момента окончания срока на апелляционное обжалование или с момента вынесения определения апелляционным судом об оставлении в силе решения суда первой инстанции.
Срок на апелляционное обжалование составляет один месяц с момента окончательного вынесения решения судом.
Днем открытия наследства может быть также дата вступления в силу решения суда о признании человека умершим по причинам длительного отсутствия по месту проживания, наличия сведений о его пребывании в опасности, что могло повлечь за собой смерть.
Как мы уже говорили, в судебном порядке может быть определен день гибели человека, который устанавливается как день смерти.
Факт гибели гражданина в судебном порядке устанавливается как констатация свершившегося действия при определенных обстоятельствах и не может рассматриваться как предположение.
Однако объявление лица умершим в судебном порядке является всего лишь предположением возможной гибели, и в случае объявления человека живым решение суда по его заявлению отменяется, а сохранившееся имущество возвращается.
Выше мы упоминали о том, что день открытия наследства совпадает с датой смерти человека или вступления в силу решения суда о признании его умершим. Так, если место пребывания человека неизвестно и он в течении пяти лет не появляется по основному месту жительства, по заявлению заинтересованного лица такой человек может быть признан умершим в судебном порядке.
В последние дни своей жизни человек может пребывать абсолютно в разных местах, таких, как больница, санаторий, командировка или даже в местах лишения свободы, поэтому очень важно правильно определить место, где будет открываться наследственное дело.
Российское законодательство определяет несколько существенных моментов, касающихся решения вопроса о том, в каком месте осуществляется открытие наследственного дела. От места открытия зависит, к какому нотариусу необходимо обратиться, и даже в какой стране и по какому законодательству будет происходить оформление наследства.
Существует мнение, что место открытия наследства определяется по месту составления завещания. Однако это не всегда соответствует действительности, поскольку завещание может быть составлено задолго до смерти, а место жительства гражданина может измениться.
Местом открытия наследства по общему правилу является последнее постоянное место жительства человека, подтвержденное документально:
- сведения из домовой книги;
- справка от управляющей компании или от работодателя;
- сведения из военкомата или органов социальной защиты;
- решение суда об установлении места, где будет открываться наследство.
Основания наследования: понятие, время, место открытия наследства
Если невозможно определить последнее место жительства или нет сведений о регистрации человека на момент его смерти, для открытия наследства необходимо установить наличие у него в собственности какого-либо имущества, которое будет составлять наследственную массу.
Кроме того, если наследодатель не был зарегистрирован по месту жительства, но находился там длительный период времени, возможно признание этого места жительства фактическим в судебном порядке.
При отсутствии подобных сведений, то все регистрационные действия, связанные с открытием будут проводиться по адресу нахождения основной части имущественной массы. Если имущество в равных частях находится в разных местностях, то открытие будет производиться там, где находится наиболее ценный объект.
Пример: Гражданин иммигрировал за пределы России, оставив своим родственникам во временное пользование квартиру. Спустя какое-то время поступает информация, что указанный гражданин скончался. Независимо от обстоятельств наступления смерти, открываться дело будет по месту нахождения квартиры, как крупнейшего и наиболее ценного объекта из всей имущественной массы.
Существует несколько вариантов, каждый из каких по-своему действенный.
- Первый – обращение в территориальный ЗАГС с официальным запросом. Информация о смерти субъекта, а также о месте его последнего проживания является открытой, поэтому подтверждать родство, либо предоставлять какие-либо документы не потребуется. Это касается случаев, когда известен регион (город) проживания.
- Второй вариант – поиск по информации, указанной в документах на имущество. Как правило, поиском занимаются потенциальные наследники, в надежде получить какое-либо имущество. Если есть информация об объекте, значит можно получить данные и о месте предполагаемого проживания.
- Третий вариант – направление установленного запроса в отделение по захоронениям граждан, при местном учреждении социальной поддержки. В этом случае придется доказывать факт родства, и ждать примерно 10 дней. За это время специалисты отдела уточнят подробности погребения субъекта, и дадут письменный ответ заявителю.
Естественно, что знать место открытия крайне недостаточно. Еще нужно знать и наименование нотариального органа, в который нужно обращаться. Делается это следующим образом:
- первичное обращение всегда поступает в местную Нотариальную палату;
- после этого специалистам предоставляются данные (ФИО) усопшего субъекта и любая другая информация, относящаяся к описываемому процессу;
- если дело уже открыто, то установить место будет крайне легко – в Палате все открытые дела хранятся в алфавитном порядке (по фамилии наследодателя);
- после предоставления подтверждающих документов и уплаты фиксированной пошлины (300 рублей), заявитель получает ответ на запрос.
Справка! Уже после этого можно обращаться непосредственно к тому специалисту, в ведении которого находится текущее дело. Если дело еще не открывалось, и обращение будет начальным (первичным), то поступать оно должно в контору, соответствующую участку проживания субъекта (нотариальному участку).
Уточнить точную дату можно в территориальном отделении ЗАГСа, который предоставляет информацию в общедоступном виде. Если известен нотариальный участок (место проживания усопшего), то дату смерти можно уточнить и здесь. Отсутствие сведений о кончине условного наследодателя входит в список объективных причин, указывающих на продление / восстановление сроков общей процедуры наследования.
По действующему российскому праву, каждый из принявших наследство наследников отвечает по долгам наследодателя, но только в пределах стоимости унаследованного имущества (ст.1175 ГК РФ[3]), с учётом того что наследство (доля данного наследника) может быть принято наследником только в полном объёме («принятие части наследства (части доли) означает принятие всего наследства» (всей доли)). Таким образом, ошибочно распространённое мнение, будто вопрос принятия наследства — лотерея, что при принятии наследства важно предварительно выяснить, сколько долгов оставил покойный наследодатель (лотерея заключается не в том, прибыль получишь или убыток, а в том, что либо будет прибыль, либо останешься с тем, что имел до наследования).
Римское право предусматривало неограниченную ответственность принявших наследство наследников по долгам наследодателя. Такое же правило было установлено и законодательством Российской империи.[4]
См. также: пеоны.
Днём открытия наследства является день смерти гражданина. При объявлении наследодателя умершим (см. объявление умершим) днём открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. А в случае, когда днём смерти признан день его предполагаемой гибели — день смерти, указанный в решении суда.
Вопрос о наследовании друг другу лицами, умершими в один день (коммориентами), в праве различных государств решается по-разному. В России лица, умершие в один и тот же день, если невозможно установить точное время смерти каждого, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них. Однако если время смерти установлено (или, в случае лиц, признанных умершими, определено судом), умерший позже наследует после умершего ранее (см. Коммориенты).
Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории России, неизвестно или находится за её пределами, местом открытия наследства в России признаётся место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества — место нахождения движимого имущества или наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.
По закону наследуется имущество наследодателя, которое не было им завещано. Все возможные наследники по закону делятся на несколько очередей. Наследники каждой очереди могут наследовать имущество, если наследники всех предшествующих очередей отсутствуют, не приняли наследство, отказались от него, либо утратили на него право (согласно завещанию или в результате своих противоправных действий). Имущество, наследуемое по закону, делится поровну между наследниками соответствующей очереди.
В настоящее время в России установлены восемь очередей наследников по закону[5]:
- Первая очередь — супруг(а), родители и дети (а также внуки и их потомки по праву представления);
- Вторая очередь — родные братья и сёстры (в том числе неполнородные), дедушки и бабушки (а также племянники и племянницы по праву представления);
- Третья очередь — родные дяди и тёти (а также двоюродные братья и сёстры по праву представления);
- Четвёртая очередь — прадедушки и прабабушки;
- Пятая очередь — дети племянников и племянниц, родные братья и сёстры бабушек и дедушек;
- Шестая очередь — внуки племянников и племянниц, дети двоюродных братьев и сестёр, двоюродные дяди и тёти (дети родных братьев и сестёр бабушек и дедушек);
- Седьмая очередь — пасынки, падчерицы, отчим и мачеха.
-
Восьмая очередь — нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди. (п. 3 ст. 1148 ГК РФ)
- Нетрудоспособные наследники по закону, из первых 7 очередей (и независимо от этой очереди), не менее года до смерти наследодателя состоявшие на его иждивении (независимо от того, проживали они совместно или нет), наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследству.
- Нетрудоспособные лица, не входящие в первые 7 очередей, но не менее года до смерти наследодателя состоявшие на его иждивении и проживавшие совместно с ним, наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследству.
Определение очереди наследования производится в двух основных случаях:
- когда завещания умершего отсутствует,
- когда завещание оспорено и по решению суда аннулировано после смерти составителя.
Если наследник по закону умирает раньше наследодателя или одновременно с ним, то в некоторых случаях потомки этого наследника получают возможность наследовать вместо него по праву представления: в этом случае доля, которая причиталась бы этому умершему наследнику, делится между его потомками[6]. В настоящее время в России наследуют по праву представления:
- Внуки наследодателя и их прямые потомки — вместо детей наследодателя (1 очередь);
- Племянники и племянницы наследодателя — вместо родных братьев и сестёр (2 очередь);
- Двоюродные братья и сёстры наследодателя — вместо родных братьев и сестёр родителей наследодателя (3 очередь).
Во втором и третьем случае право представления ограничено только детьми умерших наследников; более дальние потомки относятся к 5 и 6 очередям или не наследуют по закону вообще.
Во времена СССР (в РСФСР) очередей наследования было в несколько раз меньше (так что в гораздо большем количестве случаев наследуемое имущество переходило государству). Например, племянники и племянницы в РСФСР в качестве наследников по закону не предусматривались, хотя законодательства некоторых союзных республик предусматривали наследование по закону племянниками и племянницами (напр. Узбекской ССР).
Наследственное право. Шпаргалка
Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы (подлежащие призванию к наследованию см.выше), наследуют независимо от завещания не менее 1/2 доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (ст.1149 ГК РФ). Доля рассчитывается с учетом имущества, не фигурирующего в завещании. Когда его недостаточно, используются и завещанные ценности.
- От места и времени открытия наследства зависят его состав, возможные сроки вступления в наследственные права, перечень наследников и другие важные моменты.
- Датой, с которой открывается возможность наследования, считается день смерти наследодателя или число, указанное решением суда.
- Местом открытия наследства принимается адрес последнего постоянного проживания умершего лица.
- Если наследодатель проживал за границей или место его регистрации установить невозможно, имущество открывается к наследованию по местоположению оставшегося наследникам объекта недвижимости или другой наиболее важной части имущества.
Наследственные правоотношения возникают с открытием наследства. Законодатель в ст. 1113 ГК РФ сформулировал понимание юридического значения открытия наследства, указав, что наследство открывается со смертью гражданина. Условием открытия наследства закон так же называет и объявление умершим гражданина. Под объявлением гражданина умершим понимается « юридическая смерть», устанавливаемая в судебном порядке особого производства. Объявление гражданина умершим влечет те же правовые последствия, что и физическая смерть гражданина. Такие события подлежат обязательной регистрации в органах ЗАГСа.
Таким образом, открытие наследства является юридическим фактом, с которым связано возникновение наследственных правоотношений. Для лиц, оформляющих наследственные права, единственным документом, подтверждающим смерть наследодателя, является свидетельство о смерти.
Поэтому помимо доказательства самого факта открытия наследства, свидетельство о смерти позволяет установить дату смерти наследодателя, на которую принято ориентироваться при установлении времени открытия наследства.
Вопрос о времени открытия наследства важен, поскольку с ним связано определение круга лиц, которые выступят наследниками, состава наследственного имущества, начало срока для предъявления требований кредитора, срок для принятия и отказа от него, срок для выдачи свидетельства о праве на наследство.
Таким образом, временем открытия наследства является день смерти гражданина, причем этот день может быть определен не только на основании медицинского заключения, но и вступившим в законную силу судебным решением по делу об установлении факта смерти, т.е. объявлении гражданина умершим. В случае объявления гражданина умершим, пропавшего без вести, днем смерти гражданина признается день его предполагаемой гибели.
При существующем порядке наследственного правопреемства под временем открытия наследства принято считать день смерти гражданина. В нотариальной практике встречается предъявление свидетельства о смерти, где отсутствует день смерти.
Пример. Марина добилась в жизни некоторого успеха, в том числе в материальной сфере. Этой женщине далеко до пенсии, здоровье не подкачало, но жизнь непредсказуема. На случай своей ранней смерти Марина по всем правилам составила завещание. Теперь всё, что есть у Марины, потенциально разделено между несколькими родственниками и друзьями. То, чем распорядилась женщина – это и есть наследство.
Анатолию позвонили родители и сообщили о смерти бабушки. А также о том, что он упоминается в её завещании. Теперь Анатолию предстоит процедура наследования. Это слово означает сам процесс передачи всего, что завещано, новым владельцам.
Чтобы принять наследство, приходится порой очень много сделать. Например, получить справки, подготовить какие-либо документы. Сигналом ко всем действиям служит одно важное событие. Оно называется открытием наследства.
Фактически это официальное признание того, что есть умерший, а после него имеется наследство. Уполномоченные на это лица определяют:
Очень много в нашей повседневной жизни нам приходится делать в определённый срок. Открытие наследства – такой же случай. Если бы наследственные дела не ограничивались во времени, они могли бы затягиваться практически навечно.
Место важно определить для того, чтобы не возникло путаницы. Например, чтобы в разных округах, городах и даже странах не разбирались вопросы наследования после одного и того же человека.
Далее мы расскажем том, какой день является временем открытия наследства в России.
Но прежде стоит посмотреть следующее видео, которое рассказывает об основаниях наследования, где время и место открытия наследства играют важнейшую роль:
11. Общие положения, время и место открытия наследства
Иногда слово время понимается наследниками слишком уж буквально. Конечно, если завещание скрытое, то его оглашают в назначенное время. И всё-таки чаще всего в принятии наследства счёт на секунды не идёт. Важна именно дата открытия наследства, ею является определенный день.
Так что временем открытия наследства признают дату смерти человека. Идёт речь о фактической смерти или юридической – в данном случае неважно. Впрочем, есть такая юридическая тонкость, когда время, напротив, один из важнейших показателей.
Пример. Муж и жена попали в ДТП и затем умерли в больнице. У супругов оказался одинаковый день смерти. В законе на этот случай есть оговорка: такие умершие наследниками друг у друга не являются. А если бы один из супругов умер в 23.50, а другой – в 00.10 следующего дня? Тогда тот, кто прожил дольше – уже наследник.
С момента, в который происходило открытие наследства запускаются все процессы – предъявление претензий, принятие, отказы и прочие действия. Важно и установление места открытия наследства, о чем мы поговорим далее.
Наследование представляет собой переход имущества умершего гражданина (наследодателя) к другим лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства, т. е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент (ст. 1110 ГК РФ).
Наследство переходит к наследникам в неизменном виде . т.е. таким, каким оно являлось на момент открытия наследства (в том же составе, объеме). Наследство переходит к наследникам одномоментно со времени открытия наследства, независимо от времени его фактического принятия, а также от момента государственной регистрации права наследника на это имущество, когда такое право подлежит регистрации. Все наследники принимают все наследственное имущество как единое целое . Возможные долги в составе наследства распределяются при этом между наследниками пропорционально их долям в наследственном имуществе.
В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи . иное имущество . в том числе имущественные права и обязанности .
Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается . Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага .
Наследственные правоотношения возникают с открытием наследства . Условием открытия наследства закон называет смерть человека или объявление его умершим (ст. 1113 ГК РФ).
Смерть гражданина как событие относится к числу актов гражданского состояния и в соответствии с действующим законодательством подлежит государственной регистрации (см. ст. 47 ГК РФ и Закон об актах гражданского состояния). Основанием для государственной регистрации смерти является документ установленной формы, выданный медицинской организацией или частнопрактикующим вpaчом либо судебное решение по делу об установлении факта смерти. Для лиц, оформляющих наследственные права, единственным документом . подтверждающим смерть наследодателя, является свидетельство о смерти . которое выдается органом, осуществившим регистрацию, как при констатации факта смерти, так и при объявлении гражданина умершим. Помимо доказательства самого факта открытия наследства, свидетельство о смерти позволяет установить дату смерти наследодателя, на которую принято ориентироваться при установлении времени открытия наследства .
Временем открытия наследства принято считать день смерти гражданина . Причем этот день может быть определен не только на основании медицинского заключения, но и судебным решением по делу об установлении факта смерти. Наследство может также открываться в день вступления в законную силу решения суда об объявлении лица умершим. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели (п. 3 ст. 45 ГК РФ).
Бывают случаи, когда в один и тот же день (независимо от конкретного времени) умирают граждане . которые при иных обстоятельствах могли бы призываться к наследованию друг после друга. По действующему законодательству они считаются умершими одновременно и друг после друга не наследуют. Такие лица в гражданском праве именуются коммориентами (commorientes — умирающие одновременно ). При возникновении ситуации с коммориентами наследственное имущество определяется после каждого из умерших и к наследованию обособленно призываются наследники каждого из них. Вместе с тем приведенное правило имеет отдельные исключения . Во-первых . доля наследника по закону, умершего одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам и делится между ними поровну. Во-вторых . если одновременно с наследодателем умирает наследник, которому подназначен другой наследник, имущество наследодателя переходит к подназначенному наследнику. Если же завещатель не подназначил наследника, то действует общее правило о наследовании после коммориентов.
В соответствии с ч. 1 ст. 1115 ГК РФ местом открытия наследства является определяемое на момент открытия наследства последнее место жительства гражданина . Таковым, согласно п. 1 ст. 20 ГК РФ является место его постоянного или преимущественного проживания . Вместе с тем место жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или граждан, находящихся под опекой, определяется местом жительства их законных представителей — родителей, усыновителей или опекунов.
Ориентиром определения места жительства гражданина может являться место регистрации по месту жительства . При этом во внимание принимается лишь регистрация по постоянному месту жительства, а не по месту временного пребывания. Так, независимо от сроков проживания не будет признаваться местом открытия наследства временное место проживания лиц, проходящих срочную военную службу, или находящихся на излечении, или отбывающих наказание в местах лишения свободы, или работающих вне основного места жительства по контрактам и др. Применительно к названным лицам место их жительства будет соответственно определяться по последнему постоянному месту жительства до призыва на военную службу, помещения в лечебное учреждение, заключения либо переезда к месту работы. Если по каким-либо причинам наследодатель длительное время проживал вне места регистрации . вопрос о месте открытия наследства при наличии спора подлежит разрешению в судебном порядке .
Понятие «основания наследования» подразделяется на два вида наследственного права: наследование по завещанию и наследование по закону (статья 1111 Гражданского кодекса). Наследование по закону имеет место в случаях, когда оно не изменено по завещанию, а также в других случаях, установленных Гражданским кодексом. Очевидно, что наследование по закону подчиняется наследственному наследованию, хотя на практике наследование по закону встречается чаще. В случаях, когда завещатель четко выразил свою волю, распорядившись своим имуществом в случае его смерти, наследование должно происходить в соответствии с его волей, а не в соответствии с правилами, установленными государством. Этот принцип, который также характерен для предыдущего законодательства в области наследственного права, получил дальнейшее развитие в третьей части Гражданского кодекса.
Наследование по закону имеет место, если:
- завещатель не сделал завещание (или завещание признано судом полностью недействительным);
- завещатель завещал только часть наследства или завещание в определенной части было объявлено недействительным. Затем часть наследства, не охваченная завещанием, а также та часть имущества, в отношении которой завещательное распоряжение является недействительным, передаются по наследству в соответствии с законом;
- наследник по завещанию умер до того, как завещатель или наследник по завещанию будут ликвидированы;
- наследник завещания отказался от наследства или не принял его.
Для реализации права наследования как по закону, так и по завещанию требуется набор определенных юридических фактов, установленных законом. Таким образом, для наследования по закону необходимо, чтобы лицо, призванное к наследованию, входило в круг наследников по закону, наследство открывается, и наследники соглашаются его принять. Для наследования по завещанию необходимо иметь правильно оформленное завещание, открывающее наследство, согласие наследников принять наследство. Следует отметить, что в завещании наследодатель может лишить права наследования всех наследников по закону и не передавать свое имущество другим лицам.
В законодательстве (статья 1151 Гражданского кодекса) такая форма наследования, как наследование выкупленного имущества, выделяется как отдельный вид. Речь идет о наследовании имущества государством, государственными и муниципальными образованиями в тех случаях, когда нет наследников ни по закону, ни по завещанию.
В случае, если завещатель не сделал завещание, наследование осуществляется по закону.
Наследники по закону призваны наследовать в порядке очередности. Более того, наследники каждой последующей очереди наследуются, если нет наследников предыдущих очередей, т. е. если наследники предыдущих очередей отсутствуют, или ни одна из них не имеет права наследовать, либо они все отстранены от наследования, или лишен наследства, либо никто из них не принял наследство, либо все они отказались от наследства (статья 1141 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представительства.
Всего в законе отмечено восемь линий наследников.
Наследниками первой ступени по закону являются дети, супруг и родители завещателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представительства (статья 1142 Гражданского кодекса Российской Федерации). В силу завещания или закона право наследования, принадлежащее пережившему супругу наследодателя, не умаляет его права на часть имущества, приобретенного во время брака с завещателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе равна половине всего приобретенного имущества, является частью наследства и переходит к наследникам.
Наследниками второй ступени по закону являются полноправные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. Дети полных и сводных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представительства (статья 1143 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Наследниками третьей ступени по закону являются полные и сводные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные сестры наследодателя наследуют по праву представительства (статья 1144 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Наследниками четвертого этапа по закону являются прадеды и прабабушки наследодателя.
Наследниками пятой ступени по закону являются дети племянников и племянниц наследодателя (двоюродных братьев и внучек), а также братьев и сестер его дедушек и бабушек (двоюродных братьев и сестер).
Наследники шестой ступени, по закону, являются дети двоюродных братьев и внучек (двоюродные правнуки) наследодателя, дети его двоюродных братьев (двоюродных братьев и племянницы) и дети его двоюродных братьев, бабушек и дедушек (двоюродные братья и сестры и тети).
Наследниками седьмого приоритета по закону являются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха завещателя.
Также выделяют так называемую плавающую очередь. Наследниками этой очереди являются несовершеннолетние или дети-инвалиды наследодателя, его супруг-инвалид и родители, а также иждивенцы-инвалиды наследодателя. Эти лица к дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников очереди, которая называется наследованием, наследуют закон вместе и наравне с наследниками этой очереди, если хотя бы год назад смерть наследодателя зависела от него независимо от того, жили они вместе с завещателем или нет.
При отсутствии других наследников по закону, иждивенцы-наследодатели-инвалиды наследуют независимо как наследники восьмого приоритета.
Следует отметить, что существует возможность наследования по праву представительства. Правопреемство по праву представительства означает, что место наследника занимает другой человек, который является его наследником. Похоже, представляют интересы наследника. Это может произойти только в том случае, если сам наследник не сможет воспользоваться своими правами, потому что его уже нет в живых. Поэтому законодатель признает, что в случае смерти наследника до открытия наследства, т.е. до смерти наследодателя, его место займет его наследник (или наследники) (статья 1146 Гражданского кодекса Российская Федерация).
По праву представительства субъектами наследства признаются только потомки, указанные в законе потомков определенных наследников, призванных в первом, втором или третьем повороте.
В соответствии с этим по праву представительства наследуют:
- дети и другие потомки сыновей и дочерей завещателя (внуки завещателя и их потомки) в первую очередь;
- дети полных и сводных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы) на втором месте;
- дети наследников дяди и тети (двоюродные братья) на третьем месте.
Основания наследования по праву представительства указаны в законе в исчерпывающей форме. Эти причины следующие обстоятельства:
- смерть определенного наследника по закону первого, второго или третьего приоритета, после чего допускается наследование по праву представительства до открытия наследства;
- смерть определенного лица, признанного наследником по закону первого, второго или третьего приоритета, после чего допускается наследование по праву представительства одновременно с наследодателем; в этом случае человек, умерший одновременно с наследодателем, не наследует наследодателя так же, как если бы он умер до открытия наследства.
В законе отмечен особый случай наследования наследственного имущества. Это возможно, когда нет ни наследников, ни по закону, ни по завещанию, или никто из наследников не имеет права наследовать, или все наследники отстранены от наследства, или ни один из наследников не принимает наследство, или все наследники отказались от наследства. В наследстве и ни в одном из них он не указал, что отказался в пользу другого наследника, а имущество умершего считается выкупленным.
В этой ситуации вырученное имущество переходит по наследству по закону в собственность Российской Федерации (статья 1151 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Чтобы получить наследство, наследник должен его принять. Принятие наследства это выраженное намерение лица, призванного наследовать, вступать в правовые отношения, которые вместе составляют наследство. В момент открытия наследства возникает только право принять его, и только после принятия наследства наследник становится субъектом прав и обязанностей, кредитором и должником по обязательствам, с которыми был связан наследодатель. Наследование не может быть принято при условии или с оговорками. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, если оно подлежит государственная регистрация (пункт 4 статьи 1152 ГК РФ).
Наследник может принять наследство двумя способами: во-первых, представить нотариусу или другому должностному лицу, имеющему право выдавать свидетельства о праве на наследство, запрос на выдачу ему такого свидетельства и (или) что он принимает наследство , Во-вторых, предпринять какие-либо действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства (статья 1153 Гражданского кодекса). Названные действия должны быть выполнены в течение 6 месяцев с даты открытия наследства. Вы можете принять наследство по истечении этого срока, обратившись в суд с просьбой восстановить срок, если суд установит причины пропуска действительного. Принятие наследства возможно без обращения в суд, если другие наследники, принявшие наследство, соглашаются с этим (статья 1155 Гражданского кодекса).
В случае смерти наследника возможна «наследственная передача». Это передача права принять наследство от наследника, умершего после открытия наследства и не успевшего принять его в установленный срок, его наследникам по закону, и если все наследственное имущество было завещано наследникам по завещанию, за исключением наследования обязательной доли (см. ст. 1156 ГК РФ).
Принятие наследства является правом наследника. Следовательно, если наследник не заинтересован в его принятии, он может отказаться от наследства. Закон устанавливает порядок и последствия такого отказа.
Отказавшись от наследства, вы можете указать лицо из наследников по завещанию или закону любого порядка, не лишенного наследства, в пользу которого происходит такой отказ. Срок отказа от наследства равен сроку его принятия. Более того, отказ от наследства не может быть впоследствии возвращен. Отказ от наследства недопустим в следующих случаях: если имущество наследуется по завещанию, и в то же время все имущество наследодателя передается по наследству назначенным им наследникам; при наследовании требуемой доли; если наследник назначен наследнику. Чтобы отказаться от наследства, наследник должен подать по месту открытия наследства нотариусу или другому уполномоченному в соответствии с законом лицу, имеющему право на выдачу свидетельства о праве на наследство, заявление об отказе от наследства.
Свидетельство о праве на наследство является документом, подтверждающим право на имущество, полученное по наследству. Свидетельство выдается нотариусом по требованию наследника (статья 1162 Гражданского кодекса).
Как правило, свидетельство выдается наследникам в любое время по истечении 6 месяцев с даты открытия наследства. Исключение: в случае наследования, как по закону, так и по завещанию, сертификат может быть выдан до истечения 6 месяцев, если есть надежные доказательства того, что нет других уполномоченных наследников, кроме лиц, претендующих на получение сертификата. Выдача свидетельства о праве на наследство приостанавливается по решению суда, а также в присутствии зачатого, но еще не рожденного наследника.
При наследовании по закону, если наследство передается двум или более наследникам, а при наследовании по завещанию, если оно передается по наследству двум или более наследникам без указания конкретного свойства, наследство переходит в общую собственность наследников (часть 1 ст. 1164 ГК РФ). Далее это можно разделить.
Договор о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое имущество, может быть заключен наследниками после выдачи им свидетельства о наследовании. Государственная регистрация прав наследников осуществляется в этом случае на основании настоящего договора и свидетельства о праве на наследство. Если государственная регистрация прав наследников на недвижимое имущество осуществлялась до того, как они заключили договор о разделе наследства, на основании такого договора. Если есть зачатый, но еще не рожденный наследник, раздел наследства возможен только после его рождения. Наследник, который жил в день открытия наследства вместе с завещателем, имеет право на получение наследственных долей для получения обычной домашней утвари и предметов домашнего обихода за счет своего наследства (статья 1169 Гражданского кодекса).
Кредиторы наследодателя имеют право предъявлять свои требования наследникам, принявшим наследство, в сроки, установленные для соответствующих требований. До принятия наследства требования кредиторов могут быть предъявлены исполнителю завещания или имуществу. В последнем случае суд приостанавливает рассмотрение дела до принятия наследства или передачи вырученного имущества в Российскую Федерацию. Срок давности, установленный для требований кредитора, не может быть прерван, приостановлен или восстановлен (статья 1175 Гражданского кодекса).
Понятие и основания наследования. Место и время открытия наследства
Под наследованием понимается переход имущества умершего к другим лицам, осуществляемый в соответствии со ст. 1110 ГК РФ в порядке универсального правопреемства. Это означает, что оно переходит к наследникам:
- • в полном объеме прав и обязанностей умершего;
- • в неизменном виде, т.е. в том состоянии, объеме, размере, в которых наследство существовало на момент его открытия;
- • как единое целое, включая все виды имущества, в том числе весь объем имущественных прав и обязанностей. Такое обстоятельство, как последующий раздел между наследниками, не имеет значения;
- • одномоментно наследник либо принимает наследство сразу и в целом, без оговорок и условий и т.п., либо отказывается от него. Не допускается частичное принятие наследства либо частичный отказ от него. Принятие наследства или отказ от него в целом или в части расценивается соответственно как принятие его или отказ от него в целом.
Помимо фактического принятия, наследство должно быть юридически оформлено за наследником. Для этого необходимо, чтобы нотариус выдал наследнику свидетельство о праве наследство на имущество наследодателя.
Закон не ограничивает срок, в течение которого наследник, фактически принявший наследство, может обратиться к нотариусу за выдачей свидетельства о праве на наследство. Это можно сделать в любое время.
Свидетельство о праве на наследство требуется, когда в наследственную массу входит движимое и недвижимое имущество (дом, квартира, земля, транспортные средства, денежные вклады, акции и векселя и иные ценные бумаги, гаражи, доля в бизнесе, и т.д.), право на которое должно быть зарегистрировано (оформлено) в установленном законом порядке.
Переход по наследству предметов домашнего обихода, техники, личных вещей и прочего подобного имущества наследодателя не требует какого-то оформления.
Процедура оформления наследства по мотиву его фактического принятия не так сложна, как судебное восстановление срока вступления в наследство, но и в этом случае может потребоваться обращение в суд.
Установить факт принятия наследства нотариус вправе самостоятельно.
Для этого наследнику следует обратиться к нотариусу, который ведет наследственное дело, с документами, подтверждающими факт принятия наследства. Если наследственное дело вовсе не заводилось, по заявлению наследника нотариус заведет его.
Нотариус наделен правом самостоятельно оценить действия наследника, направленные на фактическое принятия наследства, исследовать все представленные в качестве подтверждения документы, и решить, можно ли считать наследника фактически принявшим наследство.
Процедура установления факта принятия наследства по завещанию не отличается какими-то особенностями.
Не важно, каким способом наследует наследник – по закону или по завещанию, такой способ принятия наследства, как фактическое владение и управление имуществом наследодателя, возможно в обоих случаях.
Пропуск срока вступления в наследство будет иметь одинаковые последствия как для наследника по закону, так и для наследника по завещанию.
С правовой точки зрения особой сложностью дела данной категории не обладают, все зависит от представленных заявителем доказательств. Суд может установить факт принятия наследства, если наследник представит необходимые документы, а при их отсутствии докажет свои доводы иными доказательствами, в том числе с помощью свидетельских показаний. Но, как правило, суды оценивают все представленные по делу письменные и устные доказательства в их совокупности.
Заявление об установлении факта принятия наследства рассматривается судом в порядке особого производства (статья 264 ГПК РФ).
Однако, если заинтересованные лица по делу (другие наследники) будут возражать против установления данного юридического факта, суд обязан оставить заявление без рассмотрения, поскольку между наследниками имеет место спор о праве.
В этом случае суд разъясняет заявителю его право обращения в суд в исковом порядке.
Соответственно, необходимо будет подавать исковое заявление об установлении факта принятия наследства, также в нем можно заявить второе требование – о признании права собственности на долю в наследстве.
Помните, что требование о признании права собственности на наследственное имущество в любом случае рассматривается судом исключительно в порядке искового производства.
Наследники, принявшие наследство, будут ответчиками по делу, и могут представлять свои возражения по делу и доказательства в их обоснование.
Решение суда об установлении факта принятия наследства будет основанием для выдачи нотариусом заявителю свидетельства о праве на наследство, а если суд признает за фактическим наследником право собственности на наследство (или его часть), право собственности будет зарегистрировано Росреестром на основании судебного акта, необходимости в получении свидетельства о праве наследство в этом случае не будет.
Нередки случаи, когда наследники по тем или иным причинам все же пропускают законный срок обращения к нотариусу для вступления в наследство. Как правило, эта проблема становится предметом рассмотрения в суде.
Принять наследство в судебном порядке по истечении срока его принятия можно двумя способами (в зависимости от обстоятельств):
- Путем восстановления срока принятия наследства
- Путем установления факта принятия наследства
Однако в законе есть оговорка о том, что принятие наследства по истечении 6-месячного срока после смерти наследодателя возможно и во внесудебном порядке, но при одном условии – остальные наследники, которые уже приняли наследство, должны дать на это свое письменное согласие (статья 1155 Гражданского кодекса РФ).
В этом случае судебное восстановление пропущенного срока вступления в наследство не потребуется.
Согласие остальных наследников в обязательном порядке должно быть оформлено в письменном виде в присутствии нотариуса, который ведет наследственное дело. А если письменные согласия наследников направляются нотариусу почтой или передаются через представителя, то подписи этих наследников должны быть заверены другим нотариусом.
При соблюдении указанных условий лицо, пропустившее срок принятия наследства, может наследовать наравне с другими наследниками.
В этом случае, нотариус аннулирует ранее выданные свидетельства о праве на наследство, перераспределяет доли в наследстве с учетом вновь вступившего наследника, и выдает новые свидетельства о праве на наследство.