Права супругов на наследство по завещанию

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Права супругов на наследство по завещанию». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Брачно-семейные узы порождают определенные правоотношения между мужем и женой, как при жизни, так и в случае смерти одного из них. Такое правовое положение супруга после смерти второй половинки обусловлено тем, что в браке они равноправны в имущественном отношении, а после смерти супруга, второй наравне с иными наследниками его очереди представляется к наследству на то же имущество, которое при жизни находилось в собственности двоих. Четкого определения понятию супружеских наследственных прав в законе не дано.

Фактически права пережившего супруга при наследовании от прав иных наследников его же очередности не отличаются, за исключением того факта, что имущество, приобретенное супругами вместе в период юридического существования их семьи, имеет свой особый статус – общая совместная собственность, в которой нет конкретных долей каждого супруга.

Такой статус не распространяется на случаи оформления соглашения по имущественным правоотношениям между супругами. Это накладывает свой отпечаток на особенности супружеских прав по отношению к наследству уже бывшего супруга и порядок оформления наследства.

Права супруга при наследовании

Особенности прав супруга при наследовании вытекают из имущественного режима, действующего во время брака при жизни обоих супругов. Так, действующая правовая база предусмотрела два вида режимов:

  • договорной;
  • законный.

Так, в первом случае имущественное соглашение, заключенное супругами при жизни обоих, определяет, кто из супругов и на какое имущество имеет право собственности, что позволяет определить комплекс имущества, на которое после смерти одного из супругов открывается наследство.

Во втором случае подразумеваются равные права супругов на имущество, приобретенное в собственность, и иные имущественные права за время супружеской жизни. Наследство открывается только на долю умершего, которую еще предстоит выделить.

Признание наличия прав за супругом на имущество умершего супруга не зависит от мнения иных наследников. Последний имеет права, как на выдел своей доли, так и на долю в открывшемся наследстве.

Ограничено данное право может быть только, если имела место письменно выраженная воля умершего относительно его имущества, когда умерший исключил супруга из состава наследников, а оснований для признания последнего обязательным наследником не имеется, либо судебным постановлением супруг признан недостойным наследником.

Но речь в данном случае идет только об имуществе, из которого уже выделена супружеская доля каждого и на которую живой супруг претендует безоговорочно в силу закона.

Расторжение брака лишает пережившего, но уже бывшего супруга права наследования имущества за умершим бывшим супругом, поскольку правоотношения, вытекающие из брачно-семейных уз, прекращаются. По закону развод означает, что никакого статуса по отношению друг к другу бывшие муж и жена не имеют, приходятся друг другу посторонними людьми, а не близкими родственниками, как это было в период брака. Бывший супруг перестает быть наследником первой очередности и по общему правилу к наследству не представляется. Исключением становятся случаи, когда:

  • умерший завещанием оставил бывшего супруга в числе наследников;
  • у умершего остались несовершеннолетние дети от бывшего супруга, и последний, являясь представителем по закону детей, принимает их долю наследства;
  • бывший супруг оставался на иждивении у умершего к моменту смерти и по сути имеет право на обязательную долю в силу закона.

Про долю в общей собственности при наследовании за бывшим супругом речи фактически быть не может, поскольку при разводе совместное имущество подлежало разделу либо в добровольном порядке, либо через суд, и одновременно со вступлением в силу решения о разводе понятие общая совместная собственность супругов утрачивает свою актуальность.

Если такого раздела не было, то имущество, в первую очередь, недвижимое, будет рассматриваться собственностью того супруга, на чье имя оформлено.

Однако, исковая давность по делам о разделе имущества супругов 3 года, и в течение этого времени бывший супруг вправе обратиться в судебные органы, чтобы поделить имущество, даже если бывший супруг умер, что обяжет в последующем нотариуса выдать соответствующее свидетельство, подтверждающее право собственности.

После смерти на имущество лица открывается наследство, которое являлось его собственностью, и к наследованию призываются наследники в порядке очередности, определенной ГК РФ, либо в соответствии с волей умершего, если таковая оформлялась письменно в нотариальной конторе.

Первый случай распространяется в равной степени на супруга умершего, родных, усыновленных и удочеренных детей, мать, отца, усыновителя. Правами они обладают одинаковыми на наследство и доли у них будут равные.

Завещание самостоятельно предусматривает дальнейшую судьбу имущества, круг лиц и их доли на него. Возможно, что наследники I очереди вовсе останутся без долей, кроме обязательной, если этого захотел при жизни умерший.

Как уже отмечалось, супруг умершего имеет право на выдел доли наследства из имущества покойного в первых рядах, наравне с его детьми, в том числе усыновленными, родителями либо усыновителями. Ограничить фактически в этом праве супруга нельзя, если нет судебного решения или завещания. Размер доли при наследовании по закону будет равен долям остальных наследников, т.е. если к наследованию представлено помимо супруга еще 2 наследника первой очереди, то доля супруга составит 1/3 от имущественного комплекса, на который открылось наследство.

Завещание может изменить пропорции выделения долей как в большую, так и меньшую сторону, либо вообще не предусмотреть супруга в качестве наследника.

Вопрос актуальный, волнующий многих супругов. Потерявшие жен или разведенные мужья часто задают их нотариусам. На самом деле все просто. То, что было куплено во время совместного проживания, является совместным имуществом. Именно его делят при расторжении брака или смерти «второй половины». Но, если собственность была унаследована (подарена), супруг на нее право не имеет.

Так, например, если квартира была получена в наследство, муж не имеет права претендовать на нее при разводе. В период совместной жизни он может пользоваться таким жильем беспрепятственно.

Это – личное имущество, и наследуется близкими родственниками в установленных законом долях.

О правах супругов при получении одним из них наследства

В начале разговора мы говорили о личном имуществе лиц, состоящих в браке. Как изменить режим такого имущества? Вариантов существует несколько. Можно:

  • подписать брачный договор;
  • заключить соглашение о выделении доли;
  • добиться решения вопроса в судебном порядке.

Если не выполнить эти действия, собственность, полученная мужем или женой в наследство, в случае развода разделению подлежать не будет. В таком случае изменится режим только совместно нажитого имущества.

При обращении в судебную инстанцию ситуацию можно существенно изменить. Если «второй половине» удастся доказать, что в результате ее действий состояние полученной в наследство собственности существенно улучшилось, суд может принять решение о выделении доли в таком имуществе.

Закон четко определяет право наследования супругов. Долю «второй половины» можно выделить до раздела имущества. При отсутствии завещания остаток собственности будет делиться между близкими родственниками в установленном законом порядке. Это объясняется тем, что полученное в наследство имущество является частной собственностью.

Коротко о правах на недвижимость, доставшуюся от родственников

При расторжении брака возникает вопрос о разделе жилья. Имеет ли право жена на наследство мужа, если квартира досталась ему от родственников? Претендовать на такую недвижимость можно только в случае, если:

  • супругой было улучшено состояние объекта, и она может подтвердить это документально;
  • порядок раздела имущества определен соглашением;
  • при создании семьи был заключен брачный договор, в котором был прописан соответствующий пункт.

При отсутствии завещания претендовать на долю унаследованной недвижимости можно в установленном законе порядке. Оформленное владельцем волеизъявление является единственным способом получить квартиру или дом в единоличное пользование.

Так, например, в случае смерти жены, полученная ей в наследство недвижимость делится в равных долях. Если у покойной было двое детей, то они и супруг станут владельцами 1/3 части каждый.

Детальную консультацию по данному вопросу может предоставить нотариус.

Многие люди предпочитают не оформлять официально свои отношения. В случае их разрыва или смерти одного из гражданских супругов возникает вопрос о разделе имущества. Имеет ли право гражданская жена на наследство мужа? Решить проблему поможет завещание или заключенное между сторонами соответствующее соглашение. При отсутствии волеизъявления собственника происходит наследование по закону. В этом случае право на имущество получают кровные родственники или лица, состоящие в официальном браке (их отношения зарегистрированы соответствующими органами). В противном случае отстаивать свои права придется в судебном порядке. Истцу нужно будет доказать, что он более года проживал с гражданской супругой, вел совместное хозяйство. Можно поднять вопрос о выделении доли или подтвердить, что состояние имущества было улучшено за счет «второй половины». В любом случае такие разбирательства длятся долго и требуют привлечения профильного адвоката.

Споры при разделе материальных ценностей возникают при разводах, оформлении наследства. Во время развода происходит раздел совместно нажитых благ. Объекты, принадлежавшие супруге до брака, наследство, дары и личные вещи разделению не подлежат. Существуют возможные исключения, открывающие возможности раздела.

Порядок распределения собственности полученной в дар, по наследству, отличается от раздела приобретенного имущества в период брака. Согласно нормам наследственного права муж не имеет прав на объект, если не прописано договором, соглашением, не принято судом.

Например, средства, полученные за счет реализации наследственной собственности, стали частью при покупке объекта во время брака. В данном случае купленное имущество считается совместно нажитым. При отсутствии вложений в объект семейного бюджета, собственность считается личной. Имущество не подлежит разделу при разводе, супружеская доля не выделяется.

Определенные жизненные обстоятельства становятся причиной признания личного имущества общим. Особенности зависят от ситуации произведения распределения. Смерть супруга часто становится толчком к конфликтам родственников. Особо актуально при повторных браках. Близкие родственники, дети от предыдущих отношений не согласны с распределением долей. Текстом завещания супруг обезопасит новую семью от конфликтов связанных с разделом.

Развод становиться причиной раздела собственности. Распределение проводится по обоюдному согласию через суд.

Права супруга при наследовании по закону определяются Гражданским и Семейным кодексами. Имеет ли право жена на наследство мужа от его родителей и имеет ли муж право на наследство жены, зависит от порядка распределения имущества, иных обстоятельств.

Составление брачных договоров, соглашений о разделе собственности стремительно приобретают популярность. Разделение собственности, указанное документом, существенно отличается от принятых законодательных норм. Завещание одного из супругов указывает порядок распределения имущества. Текстом документа можно определить особенности разделения собственности.

Современное общество чаще уделяет внимание материальной стороне отношений. Статистика указывает на распад каждого второго брака.

Европейское, Западное сообщество давно практикует заключение брачных договоров. Составляют бумагу до вступления в брак или во время его. Наличие договорных обязательств не означает неизбежность разрыва отношений. Напротив, сводит спорные вопросы к минимуму.

Документ позволяет предусмотреть удобную форму раздела благ.Раздел собственности при разводе происходит на супружескую долю в совместном имуществе, имущество приобретенное до брака, полученное в дар, по наследству.

Порядок раздела имущества можно прописать брачным договором, соглашением о разделе имущества. Разделение наследства, полученное одним из супругов, происходит по закону, согласно договорам или по решению суда.

Если муж, жена имеют разногласия относительно распределения собственности, спорные вопросы решаются судом. В судебном порядке предстоит доказать существенную роль супруга в реставрации объекта, повышение ценности. Чем обширнее доказательная база, тем выше вероятность успеха. Наличие свидетелей, готовых в устной, письменной форме подтвердить причастность супруга к проведению реставрационных работ, материальные затраты.

Отсутствие доказательств станет причиной признания объекта личной собственностью.

Получить в наследство имущества можно по закону и по завещанию. В первом случае предполагается наличие родственных связей между наследниками и наследодателем либо их взаимосвязь по причине нетрудоспособности стороны, которая претендует на имущество.

По завещанию получить в том или ином объеме материальные блага, принадлежавшие умершему, может любой человек. Что касается того, может ли гражданская жена претендовать на наследство по закону или через завещание, то здесь все весьма неоднозначно. Во многих случаях ответ оказывается отрицательным.

Если возникнет спорная ситуация, то женщине, рискующей остаться ни с чем, придется подать исковое заявление в суд с требованием выделить в общей доле имущества умершего ее часть. Для чего нужно доказать, что они проживали вместе и вели общее хозяйство.

Более того, в наследстве гражданских супругов ключевым моментом является наличие бумаг и прочих свидетельств, подтверждающих факт участия сожительницы в формировании семейного имущества:

  • справки о доходах;
  • финансовые документы, свидетельствующие о том, что женщина рассчитывалась за услуги/товары;
  • показания родственников, друзей, соседей;
  • фото, видео и прочее.

Какие права есть у наследников

Закон устанавливает 8 групп лиц, которые могут претендовать на получение имущества умершего. Подробную информацию по этой теме вы найдете в материале «Наследование по закону».

Первая группа, в которую входят родители, дети и супруги, является главной. Это значит, что вне зависимости от наличия завещания первой очереди наследников обязательно положена часть имущества умершего.

Поскольку гражданский брак не официален, наследство после смерти супруга может достаться не вдове, а одному из родственников, входящих в эти группы.

То есть жена, брак с которой у умершего не отмечен в паспорте, в отличие от официальной спутницы жизни не относится к первой группе наследников.

На сегодняшний день это – единственный вариант, когда у гражданской жены остаются шансы на получение хотя бы части имущества умершего. Вписывая ее в документ, супруг вправе обозначить материальные блага (их перечень и количество), которые женщина получит в случае его кончины.

При этом гражданская жена и наследство, которое ей причитается, будут находиться в прямой зависимости от наличия наследников по закону. Особенно от первой группы очередников. Если таковые обнаружатся, то разделение материальных благ будет происходить таким образом, чтобы главные наследники получили не менее половины от изначально полагающейся им по закону доли.

Кроме того, включение в завещание того или иного лица всегда можно оспорить. И если речь идет о солидной денежной сумме, недвижимости, предметах роскоши, то этим наверняка воспользуются наследники по закону.

О том, как правильно писать завещание, и о нюансах получения имущества по завещанию, вы сможете прочитать в статье ”Наследование по завещанию”.

В случае смерти мужа возникает вопрос о том, каким образом будет передано по наследству его собственность.

Потенциальным наследникам, а в том числе и жене предстоит решить следующие вопросы:

  • Какая именно собственность подлежит наследованию
  • Кто будет являться наследником, и кому положена обязательная доля от наследуемой собственности.

К первой очереди наследников относятся следующие категории граждан:

Если квартира куплена до брака, наследство как происходит? Второй супруг прав на неё не имеет. Однако если ипотечный договор подписывался до брака, а платежи по кредиту вносились уже после регистрации брака, оплаченная после регистрации брака часть квартиры считается совместной собственностью и подлежит разводу.

Если до официального оформления брака будущие супруги совместно покупали квартиру, но зарегистрирована она была только на одного, другому супругу, который претендует на долю в ней при разводе, необходимо доказать, что он также внёс деньги для покупки этой квартиры.

После развода бывший член семьи может получить от хозяина жилья требование выехать. К сожалению, это требование законно. Единственное, что можно попросить у судьи (это предусмотрено в законе), несколько месяцев на поиск нового жилья.

Но даже если поиск жилья не увенчается успехом, по истечении этих нескольких месяцев придётся съехать. Даже оплата коммунальных счетов не порождает права собственности и пользования квартирой.

2.5. Совместное завещание супругов

Нет, не является, что бы не входило в его состав. Наследование всегда носит исключительно личный характер, даже если имущество передается по завещанию. Если жена стала наследницей, возникают следующие последствия:

  • унаследованные вещи, предметы и объекты не будут отнесены к совместно нажитому имуществу, не делятся при разводе;
  • жена сможет сама распоряжаться полученными активами, продавать их любым лицам и за любую цену, дарить, сдавать в аренду (муж не сможет вмешиваться в совершение таких сделок);
  • деньги, вырученные от продажи наследства, жена сможет потратить по собственному усмотрению.

Пользование наследственным имуществом также осуществляется по решению жены. Она может прописать мужа в полученную квартиру или дом, дать ему машину для вождения, разрешить пользоваться иными вещами. Но на право личной собственности это никак не влияет, даже если пользование будет продолжаться годами.

Режим личного имущества на наследство возникает у жены в силу прямого указания закона. ГК РФ предусматривает, что личной собственностью одного из супругов становятся вещи и объекты, полученные по безвозмездной сделке, т.е. без расходования семейных средств. Закон относит наследование к гражданским сделкам, поэтому правило применяется и к взаимоотношениям между партнерами по браку.

По общему правилу Семейного кодекса имущество, которое супруги приобрели в браке, считается их совместной собственностью. Законный режим может быть изменен брачным договором, если такой был составлен партнерами перед свадьбой или позднее, в период брака. В состав такого имущества включаются:

  • денежные доходы мужа и жены: заработная плата, пенсии, пособия, доходы от предпринимательской, интеллектуальной деятельности;
  • недвижимость, вещи, предметы, ценные бумаги, купленные во время совместного проживания;
  • любое другое имущество: доли в уставном капитале ООО, паи в кооперативы, вклады в банке.

Помимо того, что переживший супруг, имеет возможность выделить после смерти другого свою половину, он также входит в круг наследников первой очереди. При наследовании совместно нажитого имущества по закону его доля определяется наравне с другими наследниками. К первоочередным правопреемникам также относятся дети, родители, супруги умершего наследодателя.

Если умерший составил при жизни завещание, то наследство распределяется в соответствии с его распоряжением. Когда в документе указана не вся собственность, принадлежащая супругу, а только ее часть, переживший партнер получает право наследования одновременно по трем основаниям:

  1. он может выделить свою супружескую долю, или 1/2 имущества, нажитого в браке;
  2. получить часть, причитающуюся ему по завещанию;
  3. участвовать в распределении незавещанной собственности на равных с другими наследниками основаниях.

Чтобы выделить свою половину семейной собственности, переживший супруг должен обратиться к нотариусу по месту открытия наследства. Как правило, это район (город), где наследодатель проживал перед смертью. Реже, когда он не имел постоянной прописки, дело открывается по месту нахождения его недвижимости, например, квартиры.

По заявлению нотариус производит раздел собственности и выдает свидетельство о праве на супружескую половину (часть) наследства. Одновременно он сообщает об этом наследникам, которые обратились с заявлением о принятии наследства. Поскольку документ выдается только на совместно нажитое имущество, обратившийся к нотариусу супруг должен представить документы, свидетельствующие о приобретении собственности в период брака.

Если речь идет о недвижимости (дома, земля, жилые помещения), нотариус в течение одного дня после выдачи свидетельства направляет в органы Росреестра заявление о государственной регистрации права на имущество и о внесении изменений в ЕГРН. Выписка из Реестра поступает в нотариальную контору, нотариус заверяет ее и вручает собственнику.

Права супругов при наследовании

С недавнего времени у семейной пары появилась возможность составить совместное завещание. В нем они могут распорядиться порядком наследования, как совместно нажитого в браке, имущества, так принадлежащего каждому из них лично. Новое положение законодательства защищает права пережившего супруга. В документе можно предусмотреть, что в случае смерти одного из брачных партнеров, второй имеет право владеть и распоряжаться жилым помещением единолично вплоть до своей смерти, или проживать в нем, независимо от воли других наследников.

Каждое наследственное дело отличается своими нюансами, и многое зависит от того, насколько грамотно правопреемники умершего защищают свои права. Наша нотариальная контора исполняет все действия, связанные с оформлением наследства. График работы: с утра до позднего вечера, до 21.00 в будние дни, и до 20.00 в выходные. Обращайтесь к нам по телефону или оставьте заявку на сайте, чтобы записаться на прием и получить профессиональную консультацию нотариуса по наследственным делам.

По смыслу соответствующей статьи Основ законодательства РФ о нотариате свидетельством может быть определена доля в общем имуществе лиц, которые являлись супругами до смерти одного из них. Ныне отмененная Инструкция о порядке совершения нотариальных действий государственными нотариальными конторами РСФСР (п. 113) допускала возможность выдачи свидетельства о праве собственности бывшим супругам, брак которых на момент выдачи свидетельства уже расторгнут. Данная норма и в период действия Инструкции представлялась весьма спорной, поскольку трактовка, даваемая ею, являлась явно расширительной по сравнению с Основами. Подобного вывода из норм Основ делать, очевидно, не следует. При расторгнутом браке в зависимости от конкретной ситуации бывшим супругам, по всей вероятности, стоит рекомендовать оформление каких-либо иных соглашений и договоров (например, договора о разделе совместно нажитого имущества). В практике, однако, достаточно часто приходилось иметь дело со свидетельствами о праве собственности, выданными нотариусом лицам, не являвшимся супругами к моменту выдачи свидетельства.

Естественно, говоря о брачных отношениях супругов, законодательство предполагает только брак, зарегистрированный в органах загса. Фактические брачные отношения, сколь бы долго они ни продолжались, не могут привести к возникновению общей совместной собственности на приобретенное за этот период имущество. Исключение составляют лишь случаи, когда имущество приобретено в период нахождения лиц в фактических брачных отношениях, возникших до принятия Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г., которым была признана юридическая сила только за зарегистрированными брачными отношениями. В период действия Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. законодательством признавались помимо зарегистрированных браков также и фактические брачные отношения. Имущество, приобретенное во время нахождения в фактических брачных отношениях, являлось совместной собственностью лиц, состоявших в этих отношениях.

Факт состояния (нахождения) в фактических брачных отношениях, как уже отмечалось, устанавливается судом и только при наличии следующих обстоятельств в совокупности:
1) только в случае смерти одного или обоих супругов;
2) только в случае, если фактические брачные отношения возникли в период с 1926 по 8 июля 1944 г.;
3) только если фактические брачные отношения продолжались до смерти одного из лиц, состоявших в них;
4) никто из лиц, находившихся в фактических брачных отношениях, до смерти не должен был состоять в другом браке.
При доказанных в таком порядке фактических брачных отношениях выдача свидетельства о праве собственности также возможна, хотя встречается сейчас, естественно, крайне редко.
В практике нередко приходится сталкиваться с решениями судов, которыми установлен факт нахождения лиц в брачных отношениях, возникших после 8 июля 1944 г. Такие решения являются ошибочными и не порождают никаких юридических последствий, поэтому не могут быть приняты нотариусами в качестве доказательства брачных отношений.

Наличие брачных отношений супругов устанавливается нотариусом, как правило, на основании свидетельства о браке (свидетельства о заключении брака). Иногда в качестве доказательства брачных отношений используется отметка о регистрации брака в паспорте пережившего супруга. Вместе с тем такую отметку вряд ли можно признать бесспорным подтверждением факта нахождения сторон в зарегистрированном браке. Кроме того, что эта отметка не скрепляется печатью органов загса и уже в силу одного этого не обладает достаточной доказательственной силой, она еще и далеко не всегда свидетельствует о том, что брак действительно имел место на момент обращения пережившего супруга к нотариусу.

Согласно Кодексу о браке и семье РСФСР брак считался расторгнутым не с момента вынесения судом соответствующего решения, а с момента регистрации его расторжения в органах загса по обращению хотя бы одного из супругов. Таким образом, у нотариуса при выдаче свидетельства о праве собственности на основании одной только отметки о регистрации брака в паспорте пережившего супруга не может быть уверенности в том, что в паспорте умершего супруга не имелось иной отметки — о расторжении брака. В настоящее же время использование в качестве доказательства брачных отношений отметок в паспортах становится и вовсе проблематичным, ибо в соответствии с нормами СК РФ брак между супругами считается расторгнутым с момента вынесения об этом решения суда. При новом порядке расторжения брака штампа о его расторжении в паспорте может вообще не оказаться. Исходя из изложенного, отметку в паспорте о регистрации брака для подтверждения брачных отношений следует использовать в исключительных случаях и при наличии какого-либо дополнительного документа, также свидетельствующего факт брачных отношений.

При выдаче свидетельства о праве собственности в случае смерти одного из супругов факт брачных отношений может быть дополнительно подтвержден также соответствующим заявлением наследников.
Факт состояния в фактических брачных отношениях, возникших до 8 июля 1944 г., как уже отмечалось выше, должен быть установлен решением суда, копия которого приобщается нотариусом к материалам дела.

(«Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения» (6-е издание, переработанное и дополненное) (Зайцева Т.И., Крашенинников П.В.) («Статут», 2009))

Свидетельство о праве собственности может быть выдано только в случае приобретения имущества, на которое оно выдается, в период брака. Чаще всего в практике нотариусами свидетельства о праве собственности выдаются на имущество, подлежащее специальной регистрации или иному учету (недвижимое имущество, автомототранспортные средства). При выдаче свидетельств на такое имущество проблем с проверкой факта приобретения его в течение брака обычно не возникает. Соблюдение этого условия проверяется нотариусом по правоустанавливающим документам на имущество путем сопоставления даты регистрации брака с датой приобретения имущества. В отношении имущества, не требующего регистрации (различного рода денежные суммы, ценные бумаги и т.п.), нотариус также должен удостовериться, что право на него возникло у супругов в период брака. Это возможно при наличии соответствующих официальных документов (справок, выписок и т.п.), выданных компетентными в той или иной сфере органами.

(«Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения» (6-е издание, переработанное и дополненное) (Зайцева Т.И., Крашенинников П.В.) («Статут», 2009))

Для того чтобы выдать свидетельство о праве собственности пережившему супругу, нотариус должен удостовериться, что имущество является общей совместной собственностью супругов. На имущество, являющееся раздельной (личной) собственностью каждого из супругов, выдать свидетельство о праве собственности нельзя.
При определении, какое имущество относится к совместной собственности, следует руководствоваться нормами семейного и гражданского законодательства.

В соответствии со ст. 34 СК РФ к общему имуществу супругов относятся:
— доходы каждого из супругов от трудовой и предпринимательской деятельности;
— доходы от результатов интеллектуальной деятельности каждого из супругов;
— полученные каждым из супругов пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения;
— приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале;
— любое другое имущество, не изъятое из гражданского оборота, нажитое супругами в период брака, независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено, зарегистрировано или на имя кого внесены денежные средства.

Момент возникновения права общей совместной собственности на перечисленное имущество определяется по-разному. Так, на доходы, полученные от трудовой, предпринимательской и иной деятельности, а также на доходы от результатов интеллектуальной деятельности право общей совместной собственности супругов возникает даже в тех случаях, когда эти доходы еще не получены. По-иному решен ст. 34 СК РФ вопрос о пенсиях, пособиях, а также об иных выплатах, не имеющих специального назначения. К общему имуществу супругов в этом случае отнесены лишь уже полученные выплаты. Нельзя сказать, что законодательная логика в данном случае легко понятна и объяснима, но статья сформулирована именно таким образом, что речь в ней идет не о причитающихся к выплате, а именно ополученных суммах. Таким образом, право общей совместной собственности у супругов на перечисленные виды выплат возникает только с момента их фактического получения.

Не может быть выдано свидетельство о праве собственности на имущество, являющееся собственностью каждого из супругов. В соответствии со ст. 36 СК РФ к такому имуществу относится:
— имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак;
— имущество, полученное одним из супругов хотя бы и в период брака, но в порядке наследования;
— имущество, полученное одним из супругов в дар как от второго супруга, так и от третьих лиц, а также имущество, полученное по иным безвозмездным сделкам;
— вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и др.) независимо от времени и оснований приобретения, за исключением драгоценностей и иных предметов роскоши.

Факт приобретения имущества до заключения брака, а также отсутствие факта совместных вложений супругов на приобретение имущества устанавливаются на основании правоустанавливающих документов на это имущество. Кроме таких традиционных и широко известных оснований безвозмездного приобретения имущества, как наследование и принятие в дар, в настоящее время не менее распространенной сделкой, в результате которой право общей совместной собственности у супругов не возникает, является передача жилых помещений в собственность одного из них в результате приватизации. Большинство квартир приватизированы были безвозмездно, поэтому право общей совместной собственности у супругов при приватизации жилых помещений возникать не может.

Супруг, отказавшийся от участия в приватизации жилого помещения и не пожелавший становиться его собственником, не вправе впоследствии претендовать на это жилое помещение по праву собственности. В случае возникновения спора по поводу правомерности заключенного договора передачи жилого помещения в собственность одного из супругов другой супруг, считающий свои права нарушенными, вправе обратиться в суд с иском о признании такого договора недействительным по общим правилам о признании сделок недействительными (например, отказ его от участия в приватизации был получен путем насилия, угрозы, обмана, злоупотребления доверием и т.п.). Исключением из этого правила являются только жилые помещения, хотя и полученные в результате приватизации в собственность одного из супругов, но по возмездному договору. Как известно, на начальном этапе приватизации не все жилье передавалось гражданам, проживающим в нем, бесплатно. До 1 января 1993 г. приватизация проводилась с учетом определенной площади занимаемых гражданами жилых помещений в расчете на каждого члена семьи, и какая-то, хотя и незначительная, часть договоров передачи жилых помещений в собственность производилась с денежной доплатой за излишние сверх установленных метры площади. В этом случае на основании договора приватизации жилого помещения у супругов возникает право общей совместной собственности на него, причем независимо от размера произведенной доплаты.

При выдаче свидетельства о праве собственности нотариус на основании представленных ему документов должен удостовериться в возможности выдачи свидетельства. Установив факт брачных отношений и приобретения имущества в период зарегистрированного брака, нотариус должен проанализировать имеющиеся правоустанавливающие документы на имущество, имея в виду, что из них должно ясно вытекать, что имущество является общей совместной собственностью супругов.

В частности, недостаточно для выдачи свидетельства о праве собственности такого правоподтверждающего документа, как регистрационное удостоверение, поскольку по нему не представляется возможным установить время и основания приобретения дома, квартиры и др. На основании регистрационного удостоверения свидетельство о праве собственности может быть выдано лишь при наличии какого-либо дополнительного документа, бесспорно свидетельствующего об указанных обстоятельствах. Например, в отношении квартир, ранее находившихся в домах ЖСК, на которые впоследствии у граждан возникло право собственности, таким дополнительным документом может являться справка ЖСК, содержащая информацию о том, что суммы паенакоплений вносились супругами в период брака. Аналогичная информация в отношении таких квартир в ряде субъектов Российской Федерации указывается в справках бюро технической инвентаризации.

Если в качестве правоустанавливающего документа на квартиру супругами представлено свидетельство о праве собственности, выдаваемое органами, осуществляющими жилищную политику (или иными уполномоченными органами), на основании договора о долевом участии в строительстве жилья (договора инвестирования), факт вложения в указанную квартиру общих средств супругов также должен быть подтвержден дополнительно (например, самим договором о долевом участии в строительстве либо справкой организации-застройщика).

Если регистрационное удостоверение выдано на вновь возведенный жилой дом, то в качестве документов, подтверждающих право общей совместной собственности супругов, могут быть представлены решения (или их копии) администрации об отводе земельного участка.
На автомототранспортные средства свидетельство о праве собственности также может быть выдано при наличии достоверных данных, дающих основания сделать вывод о том, что на них возникла общая совместная собственность супругов (например, справка-счет). Если имеющиеся документы на автомашину не позволяют бесспорно оценить правовые основания либо время приобретения автомашины, дополнительно можно истребовать справку или выписку из учетной документации на транспортное средство из ГИБДД.

Учитывая изменения, происшедшие за последние годы в российской экономике, в практической деятельности нотариусов все чаще возникает необходимость выдачи свидетельств о праве собственности на имущество и имущественные права участникам различных хозяйственных товариществ и обществ (ценные бумаги, вклады и доли в капитале, внесенные в кредитные и иные коммерческие организации, и т.п.). Если подобные объекты права собственности приобретены супругами на общие средства в период брака, на них также можно выдать свидетельство о праве собственности независимо от того, на имя кого из супругов они были приобретены и зарегистрированы. Так, теоретически возможна выдача свидетельства о праве собственности на долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью, на долю в складочном капитале полного товарищества и товарищества на вере, на акции различных акционерных обществ, паи в производственных кооперативах. Вместе с тем, учитывая юридические особенности деятельности той или иной организационно-правовой формы предприятия, нотариус должен удостовериться, что выдача такого свидетельства не противоречит уставным требованиям юридического лица (к примеру, уставом общества с ограниченной ответственностью может быть предусмотрено, что к наследникам умершего участника ООО переходит не сама доля в уставном капитале ООО, а только действительная стоимость этой доли). Для этого нотариус должен по возможности ознакомиться с документами, на основании которых действует юридическое лицо, а при отсутствии такой возможности — истребовать соответствующую справку от этого юридического лица.

При недостаточности доказательств, свидетельствующих о времени и способе приобретения имущества, вопрос этот может быть решен в судебном порядке.
При выдаче свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество помимо правоустанавливающих документов истребуются справка бюро технической инвентаризации о характеристике имущества и выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество. По этим документам устанавливается также факт отсутствия арестов, обременений и ограничений права собственности, поскольку на имущество, состоящее под арестом, выдать свидетельство о праве собственности нельзя. Если же ограничения права собственности связаны с какими-либо иными обстоятельствами (к примеру, имущество, на которое требуется выдать свидетельство о праве собственности, находится в залоге), то для выдачи свидетельства необходимо установить характер этих ограничений и, возможно, истребовать согласие лица, в пользу которого произведено ограничение прав (например, согласие залогодержателя). Справка бюро технической инвентаризации и выписка из реестра остаются в делах нотариуса, тогда как правоустанавливаю��ие документы возвращаются супругам с отметкой нотариуса о выдаче свидетельства о праве собственности.

Законодатель, в силу действия ст. 34 СК и 256 ГК, считает совместным имущество, которое было приобретено во время нахождения в браке, если иное не оговаривал заключенный между супругами брачный контрак. Следуя этой логике, далеко не все уверены в том, является ли наследство одного из супругов совместно нажитым имуществом.

Однако, согласно закону, совместной собственностью следует считать:

  • доходы, полученные в результате трудовой деятельности, пенсии, пособия и иные финансовые поступления, которые не имеют целевого назначения, независимо от того, кто их получил, а кто занимался домашними делами или детьми;
  • недвижимость, движимые вещи, ценные бумаги, вклады в финансовых организациях, драгоценные металлы, доли и паи в уставном капитале предприятий, если они приобретены за общие средства.

Переживший супруг сохраняет права на совместное имущество супругов после смерти второго. Согласно ст. 39 Семейного кодекса, их доли являются равными. Поэтому в наследственную массу должна войти лишь доля усопшего. Пережившие муж или жена имеют право на выделение супружеской доли.

Наследственные права у правопреемников возникают в отношении не только совместно нажитого имущества, но и личной собственности усопшего. Ею, согласно ст. 36 ГК, является все, что было приобретено человеком до свадьбы, или было получено как наследство, в порядке дарения или иных безвозмездных сделок, совершенных даже во время нахождения в браке.

Наследование личного имущества осуществляется в общем порядке: собственность делится между всеми наследниками поровну или согласно распоряжению завещателя.

Согласно ч. 2 ст. 256 ГК, имущество, приобретенное наследодателем по наследству от родственников и иных лиц, является его частной собственностью. Даже если это имущество по наследству, полученное в браке, правило совместно нажитой собственности на него не распространяется.

Вещи включаются в наследственную массу автоматически, не требуют выделения супружеской доли и не порождают иных супружеских прав, кроме прав наследников.

  • Составляется обоими супругами. В одиночку написать общее завещание на себя и супруга категорически нельзя.
  • Составляется супругами, состоящими в официальном браке (имеется свидетельство о браке).
  • Обязательно заверяется нотариусом. Закон разрешает привести свидетелей или снимать процесс на видео.
  • Может быть в любое время изменено одним из супругов. В этом случае второй супруг получает от нотариуса уведомление, что в завещание внесены поправки. Что именно изменилось, нотариус не сообщает.
  • Может быть оспорено одним из супругов при жизни или после смерти второго.
  • Может быть оспорено наследниками, если есть законный повод.
  • Вступает в силу после смерти одного из супругов/обоих супругов.
  • Теряет силу после развода или если брак был признан фиктивным до или после смерти одного из супругов.

Совместное завещание супругов или наследственный договор – что предпочесть?

19 июля 2021 года Президентом РФ Владимиром Путиным подписан федеральный закон №ФЗ-217, на основании которого внесены изменения в некоторые положения Гражданского кодекса. В частности, в соответствие с ФЗ-217 статья 256 ГК РФ дополнена положениями, наделяющими супругов правом составления совместного завещания.

Ниже представлена пошаговая инструкция, которая поможет читателю разобраться в особенностях оформления совместного завещания супругов.

На первом этапе супруги определяют совместную собственность, подлежащую передаче в наследство, а также круг наследников. Порядок определения собственности супругов утвержден ст. 256 ГК РФ и подробно описан выше.

Перед обращением к нотариусу супругам необходимо подготовить документы, подтверждающие право собственности на совместное имущество, а именно:

  • договор купли-продажи недвижимости;
  • техпаспорт на автомобиль, договор приобретения ТС;
  • договор об открытии депозитного вклада;
  • документ, подтверждающий право собственности на земельный пай;
  • квитанции, чеки, накладные, прочие документы, подтверждающие совместное приобретение иного имущества, которое подлежит передаче по наследству.

Для признания имущества совместной собственностью супругов, недвижимость и прочие материальные ценности должны быть приобретены после заключения брака, что должно быть подтверждено документально (например, дата договора купли-продажи квартиры). Все правоустанавливающие документы рекомендуется подготовить в копии и в оригинале.

После подготовки документов супругам необходимо обратиться к нотариусу для составления совместного завещания. При себе следует иметь удостоверение личности.

Согласно ГК РФ, совместное завещание супругов составляется в свободной форме. При этом документ должен содержать:

  • наименование (Совместное завещание супругов);
  • данные о завещателях (ФИО, дата рождения, серия, номер паспорта, место проживания);
  • основания для составления совместного завещания (дата и номер свидетельства о браке);
  • имущество, которое передается в наследство;
  • условия передачи собственности в наследство (смерть обоих наследодателей);
  • наследник (ФИО, паспортные данные);
  • дата и место составления документа;
  • данные о нотариусе.

При составлении совместного завещания супругов следует обратить внимание на следующие особенности:

  1. Имущество, передаваемое в наследство, может быть поименовано в виде перечня, с указанием оснований права собственности, либо описано в общем (например, Все имущество, которое ко дню смерти будет признано частью совместной собственности супругов, в чем бы таковое не заключалось и где бы оно ни находилось) .
  2. Аналогично общему порядку передачи имущества в наследство, наследниками совместной собственности супругов могут выступать как родственники любой степени родства, так и третьи лица.
  3. При составлении совместного совещания необходимо максимально точно указать информацию о наследнике (ФИО, степень родства при наличии, паспортные данные, адрес проживания, т.п.).
  4. Если завещание предусматривает разделение собственности супругов между несколькими лицами, то совместное имущество должно быть поименовано в завещании, а доли, передаваемые в наследство, распределены в соответствующем порядке.

Образец совместного завещания супругов можно скачать здесь ⇒ Образец совместного завещания супругов.

Совместное распоряжение теряет свою юридическую силу в следующих случаях:

  • отмена документа обеими супругами или одним из них;
  • расторжение брака или признание его недействительным, даже если такое признание производится после смерти одного из супругов;
  • один из супругов совершает новое распоряжение или оба супруга заверяют новую редакцию;
  • распоряжение признаётся недействительным в судебном порядке.

Последствия прекращения совместного поручения точно такие же, как и при прекращении индивидуального распоряжения. При отсутствии такого документа имущество распределяется в соответствии с действующим законодательством, то есть в порядке установленной очерёдности.

Завещание, составленное супругами совместно, будет считаться отменённым, если будет составлено новое распоряжение одним их супругов или совместно, а также если хотя бы один из завещателей заявит о его отмене.

При этом второй супруг уведомляется нотариусом, который заверяет новый документ или если им принимается распоряжение об отмене старого (пункт 4 статьи 1118 ГК РФ).

Распоряжение прекращает свое действие после отмены брака или признания его недействительным, так как имущество, которое ранее считалось совместно нажитым, может перейти в категорию индивидуального. Даже если спор о разделении имущества не начинается, объекты становятся собственностью того, на кого они оформлены или кто фактически ими обладает. Соответственно, суть совместного распоряжения теряет свою правовую оправданность.

Как вступить в наследство по завещанию

Правопреемником по завещанию может выступать любое лицо, независимо от родства с умершим, находящееся в живых на момент открытия наследства и не признанное недостойным наследником. Если помимо ФИО и адреса, в документе присутствует дополнительное условие, его потребуется доказать. Например, при наличии указания «завещаю имущество своей сестре М.», правопреемница должна будет предъявить не только паспорт, но и свидетельства родственной связи.

Получение завещанного наследства не отменяет возможности наследовать не завещанную часть имущества по закону наравне с другими правопреемниками.

  • Паспорт или справка, удостоверяющая личность.

  • Свидетельство о смерти завещателя, выданное органом ЗАГС.

  • Справка, подтверждающая постоянное место жительства умершего.

  • Завещание или нотариально удостоверенная копия протокола о вскрытии закрытого завещательного распоряжения.

  • Данные о составе имущества (свидетельства о собственности, выписка ЕГРН, ПТС на автомобиль и др.).

  • Документы, подтверждающие, что наследство фактически было принято (при необходимости).

  • Отчет об оценке стоимости имущества (если эта информация отсутствует в представленных технических выписках).

Приведенный перечень документов должен быть у нотариуса на момент выдачи свидетельства о праве. При подаче заявления о принятии собственности и вступлению в права, достаточно представить свой паспорт и свидетельство о смерти наследодателя. В нотариальной конторе заявитель получит информацию, что он должен принести дополнительно и в какие сроки.

С полученной по завещанию собственности налог не взимается. При ее оформлении необходимо оплатить государственную пошлину и нотариальные услуги (УПТХ). Размер госпошлины за выдачу свидетельства о праве установлен ст.333.24 ГК РФ и одинаковый по все территории Российской Федерации. Сумма рассчитывается от стоимости наследуемого имущества:

  • близкие родственники (родители, супруги, дети) — 0,3 % (но не более 100 тыс. руб.);

  • все другие наследники — 0,6 % (но не более 1 млн руб.).

От уплаты пошлины освобождаются несовершеннолетние дети, а также лица, наследующие квартиру (дом), если они проживали в помещении вместе с завещателем и продолжают жить после его смерти.

Правовые и технические услуги (УПТХ) оплачиваются по тарифам, установленным региональной нотариальной палатой. Поэтому их стоимость отличается в разных городах. Цена зависит от вида имущества (недвижимость, банковский вклад, другие вещи). Рассчитать, сколько стоит вступление в наследство (независимо по завещанию или по закону), можно на сайте областной нотариальной палаты

Актуальные тарифы вы можете узнать в соответствующей таблице ниже.

Теперь рассмотрим, кто первый наследник после смерти жены. На ее имущество также будут претендовать ближайшие родственники:

  • официальный супруг;
  • дети (кровные и приемные);
  • мать и отец.

Наследники первой очереди
К наследникам первой очередности также могут быть причислены и внуки наследодателя, но только по праву представления. Это значит, что внуки получат право на наследство в том случае, если их родитель (ребенок наследодателя) скончался до момента вступления в наследство.

В ст. 1142 ГК РФ зафиксировано, что данные лица находятся в первой очереди наследования и имеют приоритет над остальными родственниками покойной.

Биологические дети умершей, которые были усыновлены другими людьми, имеют ограниченные права на наследство из-за утраты юридической связи с родной матерью. Исключение — если ребенок продолжал с ней общаться, проживая в приемной семье. В таких случаях суды постановляют, что дети вправе получить доли в наследстве кровных родителей и усыновителей.

Наравне с первоочередными наследниками долю в наследстве погибшей могут получить иждивенцы, которых она при жизни содержала в течение 1 года или дольше.

Для того, чтобы иждивенец имел право на наследство, необходимо установить факт нахождения на иждивении и доказать его. Как это сделать, смотрите в следующем видео

Узнать, на что претендует супруга можно, проанализировав следующие обстоятельства:

  • существование распоряжений покойного;
  • количество наследников первой очереди по закону;
  • наличие законных детей от предыдущих браков (или вне их);
  • присутствие лиц, находившихся на иждивении у наследодателя;
  • нажито ли наследуемое имущество в браке.

Как уже упоминалось выше, решающим фактором при определении наследственных прав является наличие завещания. В нем правообладатель и указывает кому, что и в каком объеме передаст после смерти. Такие распоряжения исключают последующий делёж имущества с множеством споров и, порой, непредвиденным исходом.

Если завещание отсутствует, то в силу вступает наследование по закону. В качестве наследников вместе с женой призываются родители умершего и его дети. Причем, равными правами обладают как совместные дети, так и другие официально признанные потомки наследодателя.

Перед тем, как оформить наследство после смерти мужа, следует понять, на какую долю наследства по закону может рассчитывать супруга и дети умершего. Для этого нужно учесть всех официально признанных детей наследодателя, в том числе и не рожденных, но зачатых при его жизни, а также — других наследников первой очереди и иждивенцев покойного.

Важно знать, что, согласно ст. 1150 ГК, наличие у супруги доли от совместно нажитого с наследодателем имущества не умаляет ее прав на получения части от наследства по закону. Это значит, что, обладая половиной квартиры, она может рассчитывать ещё на несколько квадратных метров за счёт своей наследуемой доли.

К имуществу, приобретённому в браке, не относится подаренное или унаследованное имущество. Но оно может стать общим, если будет доказан факт финансовых вложений в объект, произведенных совместно и значительно превышающих его изначальную стоимость. Пример этому: проведение капитального ремонта в квартире, полученной одним из супругов в дар, или переоборудование производственного цеха, входившего в собственность мужа до брака.

Согласно существующему законодательству, в 2020 году в первую очередь к наследованию призываются:

  • Супруги

В первую очередь наследования по закону входит жена или муж, пребывавшие в официально зарегистрированном государственном браке с покойным. При этом, «гражданские» супруги, а также иждивенцы и сожители не имеют права претендовать на собственность наследодателя, кроме тех случаев, когда это предусмотрено законами РФ (обсудим это далее).

Однако, даже при наследовании после смерти супруга-ги, необходимо понимать, что далеко не всё имущество подлежит разделу между родственниками. Ведь вся недвижимость, движимость или вещи, приобретённые в период пребывания в брачных отношениях считается супружески совместно нажитым имуществом. То есть, такое имущество принадлежит жене и мужу на равных правах.

Вот почему опытные юристы рекомендуют прежде, чем приступить к оформлению наследства, выделить из совместной собственности супругов долю того, кто может далее распоряжаться ею. Затем можно распределять оставшееся наследство (долю умершего) между наследниками в порядке очереди.

Стоит отметить, что совместным имуществом, согласно ГК РФ, не является собственность, не подлежащая выделению супружеской половины. То есть, то имущество, что было получено наследодателем до вступления в брак, без разницы, было ли оно куплено, получено в подарок или унаследовано.

  • Родители

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ КАЖДОМУ:
Как отменить завещание на наследство?

Мать и отец наследодателя также входят в первую очередь наследования. При этом, совершенно не имеет значения находятся ли они в браке или в разводе. Также, к родителям приравниваются и усыновители, обладающие по закону правами аналогичными родителям, кроме тех случаев, когда усыновление были отменено, согласно судебному решению.

Права наследования лишаются родители, лишённые родительских прав на законных основаниях в судебном порядке.

  • Дети

В эту же категорию первоочерёдных наследников входят и дети наследодателя. Помните, что в случае, если последний был лишён родительских прав – он терял право наследования имущества после кончины ребёнка, но дети не теряют это право после смерти родителя, не обладавшего родительскими правами. Данный факт связан с тем, что мать или же отец, лишённые родительских прав хоть и теряют по решению суда свои права на ребёнка, но всё же не освобождаются от обязанностей, связанных с их детьми.

Родные или же биологические дети обладают теми же наследственными правами, что и приёмные. При этом, если наследодатель находился в браке с лицом, имеющим собственных детей – они не имеют права первоочерёдного наследования.

Итак, рассмотрев вышеописанную информацию, можно сделать вывод, что первыми наследниками после смерти мужа являются его:

  • супруга;
  • дети;
  • родители (мать и отец).

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ КАЖДОМУ:

Завещание на квартиру родственникам: плюсы и минусы

Процесс распределения общего наследства начинается только после расчётов и выделения половинной доли имущества, совместно нажитого в браке супругами. Именно часть мужа, в этом случае и будет являться долей наследства, подлежащей распределению между остальными наследниками.

В случае, если в роли наследников выступает лишь один гражданин из списка и других нет, то он получит всё имущество наследодателя. Ну, а если у умершего нет никого из наследников 1 категории или же они отказались от наследуемой собственности – право наследования переходит к остальным наследникам в порядке законной очерёдности.

Согласно существующему в 2020 году законодательству, в числе первых претендентов на наследство после смерти матери выступают:

  • супруг;
  • дети;
  • родители.

При этом, муж обладает правом на наследуемое имущество только если он состоял с умершей в государственном браке, что нужно будет доказать документально при открытии дела.

То же касается детей и родителей – им тоже нужно будет предъявить соответствующие документы, доказывающие степень родства с наследодателем.

В случае, если мать находилась в официальном браке, то прежде чем осуществлять раздел движимого и недвижимого имущества, необходимо вычленить долю совместно нажитого в браке имущества (нужно только при живом муже). Вторая половина наследства будет участвовать в разделе между остальными наследниками.

Отец и мать (дедушка и бабушка) обладают правом наследования собственности, если они обладают родительскими правами и не были лишены их в судебном порядке.

Также, вместо детей матери получить наследство в первую очередь имеют право её внуки, если их родители скончались вместе с ней или раньше её.


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *