Споры связанные с завещанием

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Споры связанные с завещанием». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Случаи оспаривания завещания после смерти завещателя достаточно распространены в гражданском судопроизводстве, поэтому вопрос о том, можно ли оспаривать, по сути, не стоит.

В целом все прецеденты, когда приходится проводить дополнительные разбирательства, можно разделить на 2 большие группы:

  1. Ставится под сомнение само завещание – факт составления, текст, особенности его написания и т.п. Тогда оно признается юридически ничтожным – не имеющим силы (ничтожное завещание).
  2. Когда текст не ставится под сомнение, но считается, что его можно оспорить по определенным основаниям (оспоримое завещание).

С завещаниями можно проводить действия: изменить условия; оспорить; признать недействительным. Все мероприятия, проведённые при жизни завещателя можно реализовать с участием нотариуса.

Если наследодатель умер, то внести какие-либо изменения в документ или признать его недействительным, можно только в судебном порядке. Для того, чтобы у судебных исполнителей были основания признать документ недействительным, заинтересованные лица должны предоставить доказательства соответствующих фактов, обусловливающих, по их мнению, такой статус документа:

  • оформление документа под психическим или физическим воздействием;
  • наличие психических отклонений у лица, составившего завещание;
  • тяжёлая болезнь или недееспособность в момент оформления документации.

Чтобы понять, как можно оспорить завещание, следует знать поводы, на основании которых документ оспаривается:

  • подписание документа лицом, не имеющим на это юридических прав;
  • оформление документа без учёта нормативных требований;
  • составление завещания по доверенности;
  • составление одного документа несколькими наследодателями, каждый из которых отражает в нем свою волю относительно собственного имущества;
  • отсутствует свидетель составления документа;
  • свидетель, который упомянут в документе, по факту, не присутствовал в момент подписания завещания, и может это подтвердить, предоставив алиби.

Особе внимание нужно уделять недостойным наследникам. Это те лица, которые совершали противоправные действия, чтобы повлиять на волю наследодателя, в связи с которым и были признаны таковыми.

Под противоправными действиями закон понимает определенные манипуляции, которые и могут стать причиной признания лица недостойным наследником, а именно:

  1. Если он не выполнил перед умершим те обязанности, что было на него возложенные.
  2. Если родителя, который и должен быть наследником, лишили прав на ребенка, выступающего завещателем.

Если завещание, в принципе, составлено с погрешностями, которые признаны существенными, то этот документ приобретает статус ничтожного и не будет иметь никакой силы.

Споры о наследстве: что нужно знать?

В некоторых вариантах документ будет признан юридически недействительным, соответственно, весь его текст будет ничтожным, и никаких правовых последствий оно иметь не будет. Причин для этого может быть несколько:

  1. Если оно не было подписано нотариусом – прямое основание для его аннулирования.
  2. Если в нем отсутствует точная информация о наследниках или же информация представлена с ошибками, которые не позволяют надежно определить личность граждан, вступающих в наследство.
  3. Если процесс составления и написания завещания сопровождался вмешательством третьих лиц – завещание может составить только сам завещатель. Следует обратить внимание, что даже по доверенности документ составить невозможно.
  4. Если оно было оформлено без свидетелей, это тоже основание для его аннулирования. Однако в некоторых случаях допустимо оформлять и без свидетелей.
  5. Недопустимо составление от имени двух, трех и более граждан. Например, если супруги хотят завещать квартиру, которая находится в их общей собственности, то документ составляет только один из них, а второй дает свое письменное согласие на действия первого, причем это согласие тоже заверяется у нотариуса.
  6. Наконец, если завещатель на момент составления был частично или полностью недееспособным, то документ ничтожен. Факт недееспособности может быть установлен только в суде.

В остальных случаях обоснованность текста, а также особенности обстановки, в которых он составлялся, можно оспорить по существу. Это производится только в судебном порядке. Причины могут быть самые разные:

  1. Оформлялось в обстановке, исключающей возможность принятия добровольного решения завещателем: под угрозой расправы, вреда здоровью, в ситуации психического насилия или психологического давления.
  2. Завещание также может составляться в таких условиях, которые исключают возможность адекватного поведения завещателя – например, состояние опьянения или глубокого психологического шока, аффекта и т.п. Доказать этот момент довольно трудно, но в то же время возможно.
  3. Не были отражены те лица, которые имеют обязательную долю – они перечислены выше. Тогда доказать свое право на получение наследства предстоит именно им. Обычно сделать это достаточно просто – предоставляются документы, подтверждающие родство, а также (при необходимости) – факт нетрудоспособности.
  4. Сомнения в подлинности в целом и соответственно, подписи умершего гражданина – т.е. предположение о том, что завещание подделано.
  5. Если в тексте содержится упоминание и распоряжение теми объектами, которые не находятся в собственности умершего, оспорить его вполне реально. Наиболее распространенный случай – один завещатель передает свою квартиру, которая была приобретена во время официального брака, без письменного, нотариально заверенного согласия мужа или жены.

Поскольку в данном случае вопрос о том, можно ли оспорить завещание, когда уже случилась смерть завещателя, решается только через суд, то все заинтересованные лица должны заранее позаботиться о том, чтобы были собраны все доказательства. Прежде всего, это соответствующие документы (медицинские, свидетельские показания и прочие). Нередко приходится проводить и экспертизы.

Для того, чтобы решить вопрос с наследством своего родственника быстро, перед обращением в судебную организацию, следует подготовиться:

  1. Собрать доказательства о событии, которое будет основанием для оспаривания воли завещателя.
  2. Инициировать наложение ареста на имущество с целью запрета его продажи до выяснения обстоятельств.
  3. Ведение переговоров с родственниками, права которых планируется спорить.
  4. Попытка решить вопрос мирным путём.
  5. Проведение самостоятельной оценки с собственной и медицинской точки зрения о вероятности принуждения наследодателя к написанию завещания.

В суде можно использовать доказательства:

  • свидетельские показания;
  • медицинские справки;
  • результаты вскрытия;
  • информацию, полученную от врача;
  • документы, подтверждающие условия проживания завещателя.

Учитывая, что юридические последствия завещания наступают только после смерти завещателя (лица, составившего завещание), его можно оспорить только после смерти последнего. То есть оспаривание завещания до момента смерти лица, которое его составило, невозможно.

Кроме того, в соответствии со ст.ст. 256, 257, 261 ГК Украины оспаривание завещания возможно в течение общего срока исковой давности, то есть в течение 3-х лет со дня, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении своего права или о лице, которое его нарушило. Для определенных случаев, законом предусмотрены правила прерывания, приостановления и неучета этого срока.

Подача заявление об оспаривании завещания осуществляется в такие сроки:

  1. Чтобы признать завещание ничтожным, можно инициировать процедуру максимально в течение 3 лет со дня смерти завещателя.
  2. В случае с оспоримым завещанием дается максимальный срок 1 год с того дня, когда наследники вступили в силу (полгода после смерти завещателя).

Важно! Сроки могут быть восстановлены по решению судьи в тех случаях, когда истец объективно не мог подать иск в положенный период времени: тяжелая болезнь, уход за тяжело больным родственником, форс-мажорные обстоятельства, задержание полицией, арест, стихийные бедствия.

Получите совет юриста за 15 минут!

Вступление в наследство (споры между наследниками)

Выясняя, можно ли оспорить завещание в конкретном случае, обратимся к закону.

Законодательство Украины установило основания для оспаривания завещания:

  1. Если последняя воля умершего не была свободной (оформлена под влиянием насильственных действий или давления).
  2. Составлено человеком, не имеющим на это права.
  3. Не соблюдена форма (дата, подпись, и др.).
  4. Нарушена процедура удостоверения (не заверено нотариусом).

В первом случае документ будет аннулирован и признан недействительным, а в остальных — никчемным.

Оспорить завещание в суде имеют право граждане, права и интересы которых нарушены.

Кто может оспорить завещание:

  1. Лица, имеющие право на обязательную долю в наследственном имуществе (несовершеннолетние, нетрудоспособные дети, нетрудоспособные родители, супруг). В соответствии со ст. 1241 ГК Украины, указанные наследники вправе получить половину земельного участка или другого объекта, который перешел бы к ним при наследовании по закону.
  2. Лица, права которых нарушаются (например, люди, указанные в предыдущем завещании).

Для оспаривания завещания требуется подготовить для суда иск и доказательства, подтвержденные документально. В иске указывают данные завещателя и нотариуса, обосновывают недействительность документа фактами.

Принцип обжалования — порок воли завещателя. Судебная практика Украины свидетельствует о том, что последнюю волю обжалуют в случаях неудовлетворительного физического состояния и сомнительного психического здоровья завещателя. Например, если он болел и принимал сильнодействующие препараты, имел психические расстройства. Такие факты подтверждают свидетельские показания, судебно-психиатрическая экспертиза, почерковедческая экспертиза, медицинские справки.

Для установления ничтожности распоряжения завещателя не требуется судебное разбирательство. На нотариуса возложена обязанность проверки. Если открывая наследственное дело, он установит ничтожность документально оформленной последней воли, наследникам не будет выдано свидетельство о праве на наследство. Незаконные действия нотариуса обжалуют в суде.

Поскольку волю наследодателя часто обжалуют после смерти, завещатель может подстраховаться. Для этого требуется взять в медучреждении справку об отсутствии психических расстройств, серьезных проблем со здоровьем, и о том, что завещатель не принимает сильнодействующие препараты.

Это свидетельствует о дееспособности наследодателя и действительности намерения завещать квартиру или движимое имущество. Наличие свидетелей также подтвердит действительность его воли. Применяемые средства видеофиксации процедуры в нотариальной конторе не оставят сомнений в подлинности воли завещателя. Видеосъемка все чаще применяется нотариусами для подтверждения достоверности волеизъявления наследодателя.

При возникновении трудностей с составлением завещания, при необходимости оспорить завещание, обращайтесь в «Альянс Семейных Адвокатов» за квалифицированной юридической помощью. Для этого достаточно позвонить, заполнить заявку на сайте или написать о проблеме в чат.

ОСПАРИВАНИЕ ЗАВЕЩАНИЯ В УКРАИНЕ

Существует 5 очередей наследования. Если наследодатель не оставил завещания, то тогда вы можете вступить в наследство по закону. Давайте разберемся, кто же входит в эти 5 очередей наследования.

В первую степень родства входят:

  1. Родные или усыновленные дети усопшего;
  2. Родители усопшего;
  3. Супруг(а) усопшего.

Во вторую степень родства входят:

  1. Братья и сестры усопшего;
  2. Дед и бабушка усопшего;
  3. Внуки усопшего.

В третью степень родства входят:

  1. Племянники усопшего;
  2. Тети и дяди усопшего.

В четвертую степень родства входят:

Входят лица которые проживали с усопшим последние 5 лет до момента его кончины и открытия наследства.

В пятую степень родства входят:

Входят все родственники до шестой степени родства, а так же иждевенцы.

Право наследовать все наследники получают по очереди, например если отсуствуют наследники из первой очереди, тогда право наследования переходит ко второй очереди и т.д.

Семейный кодекс говорит нам о том что если супруги живут без брака, то есть состоят в гражданских отношениях, тогда без законного заключения брака у оного из оставшихся супругов нет шансов получить наследство по первой очереди, а только он может претендовать на наследство четвертой очереди как человек который прожил с усопшим более 5 последних лет и до момента открытия наследства.

Наследство по завещанию может получить абсолютно любой человек в пользу которого усопший оставил завещание. Этим человеком может быть как и абсолютно посторонний человек не состоящий с усопшим в родственных связях, например друг, а так же это может быть любая организация, например церковь. Наследство распределяется в соответствии с оставленным завещанием. Но есть одно «но». Существует категория наследников которые имеют обязательную часть в наследстве не смотря на завещание, например это нетрудоспособные, малолетние а так же несовершеннолетние дети, нетрудоспособные вдова и родители наследника. Давайте разберемся, что это за люди:

  • Малолетние дети которые не достигли на момент смерти их кормильца своих 14 лет.
  • Несовершеннолетние дети в возрасте от 14 до 18 лет.
  • Инвалиды первой и второй групп.
  • Нетрудоспособные мужчины в возрасте больше 60 лет, а также нетрудоспособные женщины, достигшие 55 лет.

Успешное оспаривание завещания возможно при наличии предусмотренных законом оснований его недействительности. Соответственно и наоборот – риски результативного оспаривания завещания минимальны, если во время его составления были соблюдены все предусмотренные законодательством требования.

Согласно ч.2 ст.1257 Гражданского кодекса Украины (далее – ГК Украины) завещание может быть признано недействительным, если будет установлено, что волеизъявление завещателя не было свободным и не отвечало его воле.

Согласно судебной практики1 такой факт должен трактоваться с учетом ст.ст. 225, 231 ГК Украины и может заключатся в том, что:

1) завещание составлено в момент, когда лицо не осознавало значения своих действий и (или) не могло руководить ими (для установления такого психического состояния лица в момент составления им завещания необходимо назначение посмертной судебно-психиатрической экспертизы, при этом соответствующее заключение эксперта является важным доказательством, однако не влечет за собой «автоматического» признания завещания недействительным, поскольку такое решение принимает суд, учитывает все имеющиеся доказательства в совокупности);

2) завещание составлено лицом против его настоящей воли в результате применения к нему физического или психического давления со стороны другого лица.

Недействительным может быть признано как всё завещание, так и его часть (отдельное распоряжение), при этом недействительность отдельного распоряжения из завещания не влечет за собой недействительность другой его части.

Кроме того, законом предусмотрены отдельные случаи, когда завещание является ничтожным. Такое завещание не создает юридических последствий, не подлежит исполнению и признание его судом недействительным не требуется, то есть нет необходимости оспаривать такое завещание в суде, поскольку оно является недействительным в силу прямого указания об этом в законе (вместе с тем, на практике даже в таких случаях может возникать спор о ничтожности завещания и в таком случае он также подлежит рассмотрению судом).

Согласно ч.1 ст.1257 ГК Украины завещание является ничтожным, если оно:

1) составлено лицом, не имевшим на это права: например, человеком, который был признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным в связи с психическим расстройством или злоупотреблением спиртными напитками, наркотическими средствами, токсичными веществами, азартными играми и т.п.; малолетним или несовершеннолетним лицом (кроме лиц, которые в установленном порядке получили полную гражданскую дееспособность); представителем от имени завещателя;

или

2) составлено с нарушением требований относительно его формы и удостоверения: например, не подписанное завещание, завещание без указания места и времени его составления, устное либо не удостоверенное нотариусом или другим уполномоченным законом лицом завещание.

Отдельно целесообразно отметить, что составление завещания в пользу «чужого человека» (лица, не являющегося родственником умершего), само по себе не является основанием для признания его недействительным. Возможность назначать своими наследниками кого угодно, в том числе лиц, не являющихся членами семьи или родственниками, прямо предусмотрена законом (ч.1 ст.1235 ГК Украины).

Рассмотрение вопроса об оспаривании завещания и принятие решения о признании его недействительным относится к компетенции суда.

Таким образом, в случае соответствующей необходимости нужно обращаться с исковым заявлением о признании завещания недействительным в суд. Если иск предъявляется к физическому лицу – исковое заявление подается в суд по зарегистрированному месту жительства или пребывания такого лица (ответчика); если иск касается недвижимого наследственного имущества (например, квартиры, дома, земельного участка) – в суд по месту нахождения этого имущества или его основной части.

Согласно ч.2 ст.1257 ГК Украины завещание может быть оспорено и признано недействительным по иску заинтересованного лица. Законом прямо не определено, кто относится к этой категории, однако согласно судебной практики1 заинтересованным лицом может быть признано только лицо, субъективные наследственные права которого нарушены в связи с составлением завещания, а именно: наследник по закону (дети умершего, его муж или жена, родители, другие родственники, предусмотренные законом); наследник по другому завещанию (любое лицо, которое было определено наследником в других завещаниях), отказополучатель (лицо, в пользу которого сделан завещательный отказ).

Возможность принять или отказаться от наследства законодательно ограничена сроком. Для наследников первой очереди этот срок составляет 6 месяцев, которые исчисляются от дня смерти наследодателя. Обращение с нарушением сроков влечет за собой отказ нотариуса в его принятии. Если Вы обратились за наследством позже, чем это позволено, вопрос права на принятие наследства и возможности его дальнейшего оформления может быть решен только в суде.

Перед тем как обращаться в суд, важно понять какой способ защиты прав лучше выбрать. Бывают ситуации, что наследнику и вовсе не нужно обращаться за определением дополнительного срока для принятия наследства. Такое возможно если наследник является недееспособным или:

  • проживал постоянно вместе с наследодателем на день его смерти;
  • являлся малолетним, несовершеннолетним или лицом с ограниченной дееспособностью;
  • до 1 января 2004 года принял наследство фактически, то есть вступил во владение наследственным имуществом (например, живет в квартире умершего собственника, обрабатывает землю наследодателя).

Когда один из перечисленных фактов нельзя подтвердить документально, нужно обращаться в суд не за определением срока для принятия наследства, а для установления юридических фактов: места открытия наследства, родственных связей, совместного проживания с наследодателем и других.

В случае если Вы не подпадаете не под один из этих критериев, но обратились за наследством с нарушением установленного срока, Вам необходимо получить письменное согласие всех наследников, принявших наследство, на принятие наследства Вами (разрешение наследовать вместе с ними). К сожалению, на практике, такие наследники – очень большая редкость. Это легко объяснить на примере: если наследников трое, двое приняли наследство, а один пропустил сроки, двоим наследникам невыгодно давать своё разрешение наследовать тому, кто срок пропустил, ведь тогда наследство делится на двоих, а не троих человек, то есть наследники, которые обратились к нотариусу, получат большую долю в наследстве. Если другие наследники не согласны принять Вас в круг лиц, которые оформляют наследство, единственным вариантом решения проблемы станет обращение в суд.

Важно: суд определит дополнительный срок для принятия наследства только в случае если сочтет причину его пропуска уважительной. К таковым принадлежат причины, связанные с не зависящими от воли наследника, существенными, непреодолимыми, трудностями, которые препятствовали принятию наследства вовремя. Важно знать, что только при условии правильной формулировки и использования надлежащих доказательств суд удовлетворит Ваши требования.

Многие клиенты задают нам вопрос: что делать когда наследодатель оставил завещание, но наследники с ним не согласны?

В этом случае необходимо обращаться в суд с иском – оспаривать завещание. Такое обращение может иметь место тогда, когда были допущены определенные ошибки при составлении или удостоверении завещания (например, когда завещание было подписано недееспособным лицом, либо когда удостоверено лицом, не имеющим такого права, и т. д.). Такой иск можно подать только после открытия наследства.

Прежде всего, следует понимать, что признать завещание недействительным возможно только в судебном порядке и одних домыслов для суда будет мало. Нужны будут неопровержимые факты и умение их подать. Завещание может быть признано недействительным если оно было оформлено с нарушением формы или процесса его удостоверения. Такое завещание является недействительным с момента его оформления, его еще называют ничтожным, но доказательством недействительности является решение суда.

Другая группа оснований недействительности завещания тесно связанна с личностью завещателя. Если у Вас есть основания полагать, что завещатель в момент оформления своего распоряжения, не осознавал своих действий либо поддался обману со стороны другого лица, не понимал последствий оформления этого документа (например, собственник земли думал, что передает ее в аренду, а на самом деле – в собственность по наследству), либо подписал завещание под давлением – обращайтесь в суд для признания завещания недействительным.

Виды завещания, правила оформления и принятия наследства

Наследник, у которого есть основания полагать, что при оформлении наследства на другого человека его права нарушены, может обратиться в суд с иском — признать недействительным выданное свидетельство праве на наследство. Основанием для этого является получение его лицом, которое не имело права на наследование.

Наиболее распространенными ситуациями являются: выдача свидетельства о праве на наследство на все имущество по завещанию, в котором не учтены обязательные наследники, отсутствие у нотариуса информации о малолетних, несовершеннолетних наследниках. Нередко возникает необходимость отмены свидетельства о праве на наследство, выданного на основании недействительного завещания.

Если Вы считаете, что Ваши наследственные права нарушены, для восстановления справедливости нужно обращаться в суд. Вам предстоит доказать, что лица, которые уже получили свидетельства, не имеют право наследовать либо имеют право на часть, меньшую, чем указана в документе.

Этот вид судебного процесса тесно связан с отменой свидетельства о праве на наследство, так как право собственности всех наследников подлежит государственной регистрации. Признание регистрации права собственности недействительной возможно не только в рамках процесса наследования. Эта процедура обязательна и при признании сделки недействительной, и при нарушении процесса оформления собственности государственным регистратором.

Важно понимать, что признавать недействительной регистрацию права собственности нужно во всех случаях отмены документа, который стал основанием для этой регистрации. Как показывает практика, зачастую этот момент не учитывается и после отмены правоустанавливающего документа незаконный владелец остается формально собственником имущества. Чтобы довести дело до конца нужно отменить запись о праве собственности в государственном реестре.

О том, кто такие обязательные наследники мы уже говорили ранее. Лишь напомним, что это нетрудоспособные наследники первой очереди. При наличии завещания они имеют право унаследовать половину доли, на которую они претендуют по закону. С учетом отношений между обязательным наследником и наследодателем и других обстоятельств, обязательная доля может быть уменьшена, но только в судебном порядке. К примеру, обязательную долю можно уменьшить исходя из имущественного состояния наследника.

Интересно, что лишение наследника обязательной доли законодательством не предусмотрено. Но, все же, если наследник является недостойным, его можно лишить права на наследование в общем порядке.

Решение наследственных споров в судебном порядке, является очень сложным видом дел и без должной подготовки, опыта и знаний будет подвергнуто провалу. Мы, понимая всю сложность предстоящей работы, предлагаем полную консультацию с подбором оптимального варианта действий для достижения желаемой цели.

Помните: описанные выше виды судебных дел – далеко не полный список проблем, которые могут подстерегать Вас на пути оформления наследства и, соответственно, виды исковых заявлений и судебных процессов в этой сфере тоже на этом не заканчиваются. Не бывает двух абсолютно похожих друг на друга ситуаций, поэтому простому человеку очень сложно самостоятельно защитить свои нарушенные права. Лучшим выходом для Вас станет помощь квалифицированного специалиста, который сможет объяснить Вам все нюансы и подобрать адекватные способы решения проблемы индивидуально для Вас.

Согласно статье 1111 Гражданского кодекса РФ наследование осуществляется по завещанию и по закону. Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом.

Таким образом, всех наследников стоит разделить на две разные категории:

  1. Наследники по закону, подробный перечень которых содержится в статьях 1142 -1145 Гражданского кодекса РФ;
  2. Наследники по завещанию, которые могут быть как из числа наследников по закону, так и абсолютно посторонние для наследодателя граждане.

Между наследниками по закону и наследниками по завещанию часто возникают конфликты, связанные с разделом наследственного имущества.

Так, например, согласно статье 1150 Гражданского кодекса РФ принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со статьей 256 настоящего Кодекса, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными настоящим Кодексом.

Таким образом, если речь идет о разделе между наследниками имущества, нажитого наследодателем в период его нахождения в браке, то супруг наследодателя имеет право на 1/2 такого совместно нажитого имущества, даже ели это имущество было наследодателем кому-нибудь завещано.

Кроме того, стоит различать формулировки, содержащиеся в самом завещании.

Если, например, в завещании говорится о том, что наследодатель завещает все принадлежащее ему на день смерти имущество наследникам Иванову и Перову в таких-то долях, то речь идет о наследовании по завещанию всего принадлежавшего наследодателю имущества, а не отдельно взятых объектов (автомобилей, гаражей, квартиры и т.д.). При этом на завещанное имущество (доли в имуществе) вправе будут претендовать только пережившие наследника супруг или наследники, имеющие право на обязательную долю в наследстве.

Если же в завещании речь идет, например, о том, что наследодатель завещал свой дом и земельный участок Иванову, а гараж и автомобиль – Петрову, то указанные наследники по завещанию вправе претендовать только на то имущество, которое было перечислено в завещании. Наследники же по закону смогут разделить между собой то наследство, которое не нашло своего отражения в завещании.

Незнание этих основ часто приводит к подаче кем-либо из наследников по закону или по завещанию необоснованных исков о разделе наследственного имущества, когда каждый из наследников пытается увеличить причитающуюся по закону долю в наследственном имуществе за счет долей других наследников.

Наследственные споры в суде (в примерах)

Если в завещании не будет содержаться никаких указаний на доли наследников по завещанию в наследуемом имуществе (как например, Иванову 1/2, а Петрову по 1/4 доли в праве собственности на наследуемую квартиру, в то время, как 1/4 доля квартиры останется не завещанной), то согласно статье 1122 Гражданского кодекса РФ доли наследников в таком неразделенном на доли имуществе признаются равными (то есть Иванов, Петров получат по 1/2 доли наследуемой квартиры каждый).

Относительно приоритета в правах на наследственное имущество между наследниками по завещанию, стоит учитывать положения статьи 1130 Гражданского кодекса РФ, согласно которой завещание может быть отменено полностью или частично путем составления нового завещания (завещаний) на то же имущество.

Например, наследодатель Иванов завещал по своему первому завещанию наследникам Петрову, Сидорову и Федотову все принадлежащее ему на день смерти имущество, которое состояло из гаража, квартиры, дачного дома и земельного участка. После этого Иванов не подал нотариусу заявление об отмене первого завещания, а составил у другого нотариуса второе завещание, в котором указал, что гараж он завещает Петрову, а квартиру – Сидорову. В этом случае после смерти Иванова наследство будет разделено между наследниками по завещанию следующим образом:

  • Петров получает в собственность гараж;
  • Сидоров становится собственником квартиры;
  • Дом и земельный участок будет разделен в равных долях между наследниками по первому завещанию Петровым, Сидоровым и Федотовым.

Из приведенного примера видно, что в отношении имущества, переданного по второму завещанию Петрову и Сидорову, первое завещание утратило свою силу в этой части, в связи с оформлением второго завещания на это же имущество, в то время как наследственные права Федотова на принадлежавшие наследодателю дачный дом и земельный участок изменения не претерпели (поскольку во втором завещании не были указаны дом и земельный участок).

Однако, как уже было указано выше, в распределение прав на наследство, указанное в завещании, могут также вмешаться супруг наследодателя, имеющий в силу статьи 1150 Гражданского кодекса РФ право на 1/2 доли совместно нажитого имущества, а также несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, имеющие в силу статьи 1149 Гражданского кодекса РФ право на обязательную долю – право на не менее чем 1/2 того имущества, которое эти наследники получили бы при отсутствии завещания.

Если завещание наследодателем оставлено не было, то в силу статьи 1111 Гражданского кодекса РФ наследство распределяется между наследниками по закону. Подробный перечень наследников по закону указан в статьях 1142-1145 Гражданского кодекса РФ.

Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.

Если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления.

Если нет наследников первой и второй очереди, наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.

Если нет наследников первой, второй и третьей очереди (статьи 1142 – 1144 Гражданского кодекса РФ), право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей. Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит.

В соответствии с пунктом 1 настоящей статьи призываются к наследованию:

  • в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степени родства — прадедушки и прабабушки наследодателя;
  • в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства — дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);
  • в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства — дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

Как видно, среди наследников первых трех очередей имеются некие наследники по праву представления (по первой очереди — внуки наследодателя и их потомки; по второй очереди – дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя); по третьей очереди – двоюродные братья и сестры наследодателя.

Данные наследники имеют право на участие в распределении наследства, но в статье 1146 Гражданского кодекса РФ предусмотрено следующее условие принятия такими наследниками наследства: доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к е��о соответствующим потомкам. Таким образом, например, внуки наследодателя вправе участвовать в разделе наследственного имущества, но только в том случае, если кто-либо из их родителей (детей наследодателя) умер до открытия наследства (то есть до момента смерти наследодателя) или одновременно с наследодателем.

Согласно статье 1112 Гражданского кодекса РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается настоящим Кодексом или другими законами. Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

Таким образом, за исключением некоторых личных прав наследодателя (например, права на получение пособия по случаю потере кормильца, права на получение алиментов и т.д.), неразрывно связанных с его личностью, в состав наследства входит не только имущество, но также и имущественные права наследодателя.

Причем наследование имущественных прав производится в тех же долях, что и наследование имущества, принадлежавшего наследодателю.

В качестве примера можно привести следующий случай из судебной практики Юридической фирмы «Московские юристы». Наследодатель Иванов оставил на имя наследника Петрова завещание, которому завещал ему свою квартиру. Однако еще до смерти Иванова дом был снесен, а вместо завещанной квартиры Иванову была предоставлена по договору краткосрочного найма (с обязательством города, в дальнейшем, оформить на Иванова право собственности на вновь предоставленную квартиру) другая квартира в доме-новостройке. Иванов не успел изменить ранее составленное завещание и умер до оформления квартиры в доме-новостройке в его собственность. В данном случае квартира в доме-новостройке на момент смерти Иванова не являлась его собственностью (то есть, формально, не являлась имуществом, входящим в состав наследства). Однако Иванов имел имущественное право на квартиру в доме-новостройке – право требования на оформление этой квартиры в свою собственность. И именно это имущественное право и стало предметом наследования.

Как показывает сложившаяся по такой категории дел практика, нотариусы, не имея на руках документов, четко указывающих на то, что имущество, на которое претендуют наследники, принадлежало на праве собственности наследодателю, выносят Постановления об отказе в выдаче наследникам свидетельств о праве на наследство на такое имущество. Однако, если наследник после получения от нотариуса такого Постановления подаст в суд иск о признании за ним права собственности (или права требования) на наследственное имущество (в приведенном выше примере – о праве собственности на квартиру), то суды, как правило, удовлетворяют такие иски наследников.

Как уже было указано выше, статья 1154 Гражданского кодекса РФ предусматривает, что наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Однако не все наследники успевают в предусмотренный законом шестимесячный срок со дня смерти наследодателя подать нотариусу заявления о принятии наследства.

Причины для пропуска наследниками установленного шестимесячного срока для принятия наследства могут быть самые разные. Одни наследники могут проживать в другом регионе или вообще за пределами России и не общаться с наследодателем. Соответственно, после смерти наследодателя такие наследники могут узнать о его смерти только через несколько лет. Кто-то из наследников может все шесть месяцев находится в местах лишения свободы или в длительной служебной командировке, в результате чего так же не имеет возможности узнать об открытии наследства. Бывают случаи, когда наследник тяжело болен (например, инсульт), что мешает ему лично явиться к нотариусу или составить доверенность на кого-то из своих знакомых для оформления наследства. Часто бывают случаи, когда кто-то из наследников знает о существовании других наследников, но намеренно скрывает эту информацию от нотариуса (дает нотариусу расписку о том, что о существовании других наследников ему ничего неизвестно), что приводит к нарушению прав других наследников на принятие ими наследства.

В указанных случаях подлежит применению статья 1155 Гражданского кодекса РФ, в которой сказано, в частности, нижеследующее.

1) По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства (статья 1154), суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.

По признании наследника принявшим наследство суд определяет доли всех наследников в наследственном имуществе и при необходимости определяет меры по защите прав нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства (пункт 3 настоящей статьи). Ранее выданные свидетельства о праве на наследство признаются судом недействительными.

2) Наследство может быть принято наследником по истечении срока, установленного для его принятия, без обращения в суд при условии согласия в письменной форме на это всех остальных наследников, принявших наследство. Если такое согласие в письменной форме дается наследниками не в присутствии нотариуса, их подписи на документах о согласии должны быть засвидетельствованы в порядке, указанном в абзаце втором пункта 1 статьи 1153 настоящего Кодекса. Согласие наследников является основанием аннулирования нотариусом ранее выданного свидетельства о праве на наследство и основанием выдачи нового свидетельства.

Таким образом, пропущенный шестимесячный срок для принятия наследства восстановить можно, либо путем обращения с соответствующим заявлением в суд (тогда в суде нужно будет предоставить документы, подтверждающие уважительность причин пропуска срока для принятия наследства), либо во внесудебном порядке (тогда необходимо письменное согласие всех остальных наследников на восстановление шестимесячного срока обратившемуся к ним с такой просьбой наследнику).

При этом наследникам необходимо учитывать тот факт, что незнание ими закона, в части ограничения срока для принятия наследства шестью месяцами, не является основанием для восстановления ими пропущенного срока. Для восстановления пропущенного наследниками шестимесячного срока для принятия наследства причины его пропуска должны быть, действительно, уважительными и подтверждаться документально.

В состав наследства не всегда входит имущество, которое может быть разделено между наследниками в равных долях.

Если, например, в состав наследства входит земельный участок или двухкомнатная квартира, то проблем с разделом такого имущества, как правило, не возникает.

Дело в том, что в гражданском праве существует понятие неделимых вещей. Согласно статье 133 Гражданского кодекса РФ вещь, раздел которой в натуре невозможен без изменения ее назначения, признается неделимой.

Указанные выше, в качестве примера, земельный участок и двухкомнатная квартира, вполне могут быть разделены между наследниками. Как нотариус, так и суд, могут признать права собственности на долю (1/2, 1/3, 3/5 и т.д.) в этих объектах имущества и раздельное пользование такими объектами недвижимости вполне допустимо.

Но что делать и как делить наследственное имущество, если в его состав входят, например, однокомнатная квартира, автомобиль, икона и набор кухонной посуды?

Способы раздела наследства, в состав которого входит такое имущество, также предусмотрены действующим законодательством.

В статье 1168 Гражданского кодекса РФ сказано нижеследующее:

1) Наследник, обладавший совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь (статья 133), доля в праве на которую входит в состав наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли вещи, находившейся в общей собственности, перед наследниками, которые ранее не являлись участниками общей собственности, независимо от того, пользовались они этой вещью или нет.

2) Наследник, постоянно пользовавшийся неделимой вещью (статья 133), входящей в состав наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли этой вещи перед наследниками, не пользовавшимися этой вещью и не являвшимися ранее участниками общей собственности на нее.

3) Если в состав наследства входит жилое помещение (жилой дом, квартира и тому подобное), раздел которого в натуре невозможен, при разделе наследства наследники, проживавшие в этом жилом помещении ко дню открытия наследства и не имеющие иного жилого помещения, имеют перед другими наследниками, не являющимися собственниками жилого помещения, входящего в состав наследства, преимущественное право на получение в счет их наследственных долей этого жилого помещения.

Согласно статье 1169 Гражданского кодекса РФ наследник, проживавший на день открытия наследства совместно с наследодателем, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли предметов обычной домашней обстановки и обихода.

Рассмотрим пример раздела такого имущества.

Наследство, состоящее из трехкомнатной и однокомнатной квартир, загородного коттеджа с земельным участком, двух автомобилей, яхты, делят между собой наследники (сыновья наследодателя) Иванов, Петров и Сидоров. Каждый из наследников имеет право на 1/3 долю наследства.

Иванов всю свою жизнь прожил в однокомнатной квартире, оформленной, тем не менее, на имя наследодателя.

Петров жил в своей собственной квартире, но использовал один из автомобилей наследодателя для служебных поездок (работал по договору проката транспортного средства с водителем) в качестве водителя.

Сидоров не пользовался ни одним из предметов наследования.

При разделе наследственного имущества Иванов заявил, что он один жил в однокомнатной квартире наследодателя, эта квартира является его единственным местом жительства, и поэтому он хотел бы, чтобы однокомнатная квартира была оформлена только в его собственность. Кроме того, в квартире имеются предметы домашней обстановки (мебель, картины и т.д.) и обихода (кухонная посуда, пылесос и т.д.), раздел которых между наследниками в далях невозможен.

Наследник Петров заявил, что ему необходим для работы автомобиль, принадлежавший наследодателю, на котором Петров работал в качестве водителя. Данное требование также вполне законно, поскольку оформление автомобиля в долевую собственность нескольких наследников невозможно.

Сидорову очень нравились второй автомобиль, принадлежавший наследодателю и его яхта, которые также относятся к числу неделимых вещей.

Учитывая вышеизложенное, Иванов, Петров и Сидоров сделали рыночную оценку всего наследуемого имущества, а затем подписали у нотариуса Соглашение о разделе наследственного имущества, в котором разделил все наследство следующим образом:

  1. Иванов получил на праве собственности однокомнатную квартиру, а также по 1/2 доли в праве собственности на коттедж, земельный участок и трехкомнатную квартиру наследодателя;
  2. Петров получил на праве собственности первый автомобиль наследодателя, а также по 1/2 доли в праве собственности на коттедж, земельный участок и трехкомнатную квартиру наследодателя;
  3. Сидоров получил по наследству второй автомобиль наследодателя и его яхту.

Таким образом, с учетом стоимости наследственного имущества и наличия в его составе неделимого имущества, ни чьи права из трех вышеуказанных наследников подписанием такого Соглашения о разделе наследственного имущества ущемлены не были.

1. Завещанием является личное распоряжение физического лица на случай своей смерти.

1. Право на завещание имеет физическое лицо с полной гражданской дееспособностью.

2. Право на завещание осуществляется лично. Совершение завещания через представителя не допускается.

Глава 85 — Наследование по завещанию ст. 1233-1257

1. Завещатель может назначить своими наследниками одно или несколько физических лиц, независимо от наличия у него с этими лицами семейных, родственных отношений, а также других участников гражданских отношений.

2. Завещатель может без указания причин лишить права на наследование любое лицо из числа наследников по закону. В этом случае это лицо не может получить право на наследование.

3. Завещатель не может лишить права на наследование лиц, которые имеют право на обязательную долю в наследстве. Действие завещания в отношении лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве, устанавливается на время открытия наследства.

4. В случае смерти лица, которое было лишено права на наследование, до смерти завещателя, лишение его права на наследование теряет силу. Дети (внуки) этого лица имеют право на наследование на общих основаниях.

1. Завещатель вправе охватить завещанием права и обязанности, которые ему принадлежат на момент составления завещания, а также те права и обязанности, которые могут ему принадлежать в будущем.

2. Завещатель имеет право составить завещание относительно всего наследства или его части.

3. Если завещатель распределил между наследниками в завещании только свои права, к наследникам, которых он назначил, переходит и часть его обязанностей, которая пропорциональна полученным ими правам.

4. Действие завещания относительно состава наследства устанавливается на момент открытия наследства.

1. Завещатель имеет право сделать в завещании завещательный отказ.

2. Отказополучателями могут быть лица, которые входят, а также те, которые не входят в число наследников по закону.

1. Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в собственность или по другому вещному праву имущественного права или вещи, входящей или не входящей в состав наследства.

2. На наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или другое движимое или недвижимое имущество, завещатель вправе возложить обязанность предоставить другому лицу право пользования ими. Право пользования жилым домом, квартирой или другим движимым или недвижимым имуществом сохраняет действие в случае последующего изменения их владельца.

Право пользования жилым домом, квартирой или другим движимым или недвижимым имуществом, полученное по завещательному отказу, является таким, что не отчуждается, не передается и не переходит к наследникам отказополучателя.

Право пользования жилым домом, квартирой или другим зданием, предоставленное отказополучателю, не является основанием для проживания в них членов его семьи, если в завещании не указано другое.

3. Наследник, на которого завещателем возложен завещательный отказ, обязан выполнить его только в пределах реальной стоимости имущества, которое перешло к нему, за вычетом доли долгов наследодателя, приходящихся на это имущество.

4. Отказополучатель имеет право требования к наследнику со времени открытия наследства.

1. Завещательный отказ утрачивает силу в случае смерти отказополучателя, произошедшей до открытия наследства.

1. Завещатель может обязать наследника к совершению определенных действий неимущественного характера, в частности относительно распоряжения личными бумагами, определения места и формы осуществления ритуала захоронения.

2. Завещатель может обязать наследника к совершению определенных действий, направленных на достижение общественно полезной цели.

Глава 85 — Гражданского кодекса

1. Супруги имеют право составить общее завещание относительно имущества, принадлежащего им на праве общей совместной собственности.

2. В случае составления общего завещания доля в праве общей совместной собственности после смерти одного из супругов переходит ко второму из супругов, который его пережил. В случае смерти последнего право на наследование имеют лица, определенные супругами в завещании.

3. При жизни жены и мужа каждый из них имеет право отказаться от совместного завещания. Такой отказ подлежит нотариальному удостоверению.

4. В случае смерти одного из супругов нотариус накладывает запрет отчуждения имущества, указанного в завещании супругов.

Наследник – тот, к кому переходят все права и обязанности наследодателя, после его смерти. Кто может быть наследником? Все.

Наследником может быть любой живой человек. Наследником будет новорожденный ребенок наследодателя, зачатый при его жизни.Наследником может быть любое юридическое лицо (предприятие, учреждение, организация), государство, горсовет.

Но это не ответ. Разобраться нужно в другом. Умер близкий вам человек. Как узнать наследник вы или нет?

Только в двух документах вы найдете ответ на этот вопрос. В завещании и Гражданском кодексе Украины. Только они устанавливают наследников. Из этого понятно, что бывают наследники по завещанию и наследники по закону.

Иногда о завещании наследодатель оглашает публично. Еще при жизни, говорит, кому он завещал свое имущество. Бывает и по-другому. Завещание случайно находят вместе с документами на имущество. Наследодатель не обязан никому говорить о том, в чью пользу он составил завещание. Поэтому для одних это приятный, а для других — неприятный сюрприз. Чтобы избежать неприятных, о завещании желательно знать заранее.

Почему это важно?

Когда наследодатель оставил завещание, то все наследники подчиняются этому порядку принятия наследства.

Завещание – это распоряжение человека. В нем человек выражает свою волю о своем имуществе, своих правах и обязанностях, накопленных за жизнь. И передает достойным, по его усмотрению, наследникам, чтобы те владели ими после его смерти.

Наследодатель сам определяет, кто будет его наследником, а кто нет. Он может назначить наследником:

  • Человека. При этом не имеет никакого значения родственник тот ему, близкий друг или он только вчера с ним познакомился.
  • Юридическое лицо. Например, музей, благотворительный фонд, предприятие.
  • Государство, территориальную общину.

Закон говорит, что завещанием можно, без указания причин, лишить наследства любого наследника по закону.

Любого? Нет!

Далее в закон уточняет: «кроме тех, кто имеет право на обязательную долю в наследстве».

Есть наследники, которых никто не может лишить наследства. Закон гарантирует им обязательную долю. Это 50% того, что бы им причиталась при наследовании по закону. Кто эти люди?

  • Несовершеннолетние и совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя;
  • Нетрудоспособные вдова/вдовец наследодателя;
  • Нетрудоспособные родители наследодателя.

Таким способом закон защищает всех, кто не может сам о себе позаботиться. Это нетрудоспособные: женщины и мужчины, достигшие пенсионного возраст; инвалиды; дети до 18 лет.

Когда завещания нет, когда оно признано недействительным, когда все наследники по завещанию отказались от наследства, когда все наследники по завещанию умерли к моменту открытия наследства – в таких случаях наследство принимают по закону.

Гражданский кодекс назначает наследников, руководствуясь родственными, семейными и личными отношениями. По этим критериям он выстраивает наследников в очередь. В связи с чем, наследники призываются к наследованию не одновременно, а последовательно.

В первую очередь на наследство имеют право:

  • дети наследодателя. В том числе новорожденные, зачатые при его жизни. В том числе усыновленные. Пасынки и падчерицы не считаются детьми наследодателя, если не имел места факт усыновления.
  • супруг, переживший наследодателя. Супругом закон признает того, кто состоял с наследодателем в зарегистрированном браке. Раздельное проживание, вне зависимости от времени, не лишает права наследства законного супруга.
  • родители, в том числе усыновившие наследодателя. Не являются наследниками опекуны и попечители.

Во вторую очередь к наследству призываются:

  • родные братья сестры. При этом, не имеет значения полнородные или нет, главное родные, кровные.
  • дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери.

В третью очередь наследуют родные дядя и тетя.

В четвертую очередь – те, кто проживали с наследодателем одной семьей не менее пяти лет до его смерти. Не будет наследником четвертой очереди тот, кто проживал вместе с наследодателем, но был в зарегистрированном браке с другим человеком.

В пятую очередь — другие родственники наследодателя до шестого колена. А так же его иждивенцы. Иждивенец – несовершеннолетний или нетрудоспособный человек, который не был членом семьи наследодателя, но больше пяти лет получал от него материальную помощь, которая была его единственным или основным средством к существованию. При этом не обязательно, проживал он совместно с наследодателем или нет.

Первыми наследуют те, кто входит в первую очередь. Если, хотя бы один из них принимает наследство, то наследники последующих очередей автоматически устраняются от наследства.

Наследники каждой очереди призываются одновременно и делят наследство между собой поровну.

Наследники следующей очереди наследуют когда:

Первое. Нет наследников предыдущей очереди.

Второе. Наследники предыдущей очереди не принимают наследства или отказываются от него.

Третье. Наследники предыдущей очереди лишены наследодателем права наследования.

Четвертое. Наследники предыдущей очереди не имеют права наследовать. Например, когда устранены от наследства или признаны недостойными наследниками.

Пятое. Изменена очередность получения права на наследование. Это возможно если:

  • после открытия наследства наследники заключают об этом договор и нотариально его удостоверяют;
  • наследник последующих очередей доказал в суде, что длительное время опекал, материально обеспечивал, заботился о наследодателе, который в виду преклонного возраста, тяжелой болезни, увечья был в беспомощном состоянии. И получил решение суда, в котором установлено, что он может вступать в наследство наравне с наследниками наследуемой очереди.

Если наследник, который должен получать наследство умер, тогда наследство получают наследники наследников.

Наследство в Украине от А до Я

Для того, чтобы вступить в наследство, вам нужно предъявить нотариусу документы, для принятия наследства:

  1. Ваш паспорт, Справка о присвоении идентификационного номера (ИНН).
  2. Свидетельство о смерти или решение суда о признании умершим.
  3. Завещание (если есть).
  4. Документы, подтверждающие родственные отношения:
  • свидетельство о рождении;
  • свидетельство о браке для вдовы/вдовца (для подтверждения брака с наследодателем);
  • свидетельство о браке для других наследников, которые при регистрации брака меняли фамилию.
  • решение суда об установлении факта родства или совместного проживания без брака.
  • Документы, подтверждающие место открытия наследства:
  • Справка балансосодержателя о последнем месте проживания наследодателя.
  • Запись в домовой книге о постоянном проживании наследодателя

После получения этих документов нотариус принимает решение об открытии наследства по месту нахождения имущества.

Если у Вас таких документов нет, нотариус будет требовать решение суда об установлении места открытия наследства.

Важно правильно определить место открытия наследства. По нему нотариусы применяют меры по охране наследственного имущества, выдают свидетельства о праве на наследство и совершают другие действия.

Имущество, полученное по наследству, государство считает доходом. Поэтому после получения свидетельства о праве на наследство отдельным гражданам придется платить налог.

Ставки налога с наследства составляют:

  • 0% от любого объекта наследства платится при получении наследства родственниками первой и второй степени родства. К родственникам первой степени родства относятся: родителями, родители мужа или жены, муж или жена, дети, дети мужа или жены, а также усыновленные дети. К родственникам второй степени родства относятся: родные братья, сестры, дед, баба, внуки.
  • 0% облагается движимое и недвижимое имущество, деньги, унаследованные инвалидами Ігруппы, детьми-сиротами, кроме коммерческой собственности, страхового возмещения, негосударственных пенсионных средств.
  • 0% облагается денежные сбережения, размещенные до 02.01.92г. в Сбербанке СССР и Госстрахае СССР, действовавших на территории Украины, а также государственные ценные бумаги и деньги граждан Украины, размещенные в Сбербанке Украины и Укргосстрахе в течении 1992-1994г. и не погашенные .
  • 5% от объекта наследства для других наследников.
  • 18% от объекта наследства платит любой наследник — нерезидента (степень родства в данном случае значения не имеет). Нерезидент – это человек, который находится в Украине менее 183 дней в году.

Кто платит налог?

При наследовании депозита, налоговым агентом будет банк. Он отвечает за перечисление сумм налога в бюджет. При наследовании страховых платежей — страховщик.

При получении наследства нерезидентом, налоговым агентом выступает нотариус. Он не выдаст наследство без квитанции банка об оплате налога.

Во всех остальных случаях ответственность за оплату налога несет наследник.

Доход от унаследованного имущества отображается в налоговой годовой декларации. Заплатить налог в бюджет нужно до 1 августа года, следующего за отчетным. За неуплату штрафы:

  • за несвоевременную уплату налога на наследство при задержке до 30 календарных дней – 10 % от суммы долга
  • за несвоевременную уплату налог на наследство при задержке от 31 до 90 календарных дней – 20% от суммы долга
  • за несвоевременную уплату налог на наследство при задержке свыше 90 календарных дней – 50% от сумы долга.
  • за неподачу налоговой декларации в срок — 170 грн.

Нельзя заставить человека владеть имуществом или принять на себя чужие права и обязанности, если он того не хочет. Поэтому любой наследник может отказаться от наследства.

Заявление об отказе от наследства наследник подает лично нотариусу. Но отказываться нужно с ясным пониманием, какие последствия это несет для вас и знать несколько правил.

Первое. «Правило шести месяцев». В течении шести месяцев с момента смерти наследодателя, наследники имеют право менять свое решение: заявлять об отказе от наследства и отзывать заявления об отказе в принятии наследства.

Второе. «Правило заботы о детях». Отказ от наследства от имени малолетних или несовершеннолетних детей и недееспособных граждан возможен только с согласия органа опеки и попечительства.

Третье. «Правило для всех». Отказаться от наследства могут все наследники без исключения, и по закону и по завещанию.

Четвертое. «Правило передачи». Отказаться от наследства можно двумя способами:

  • просто отказаться от наследства. Никому не передавать свою долю. Тогда доля отказавшегося распределяется пропорционально между наследниками по завещанию или наследниками по закону.
  • отказаться в чью-то пользу и передать свою часть наследства конкретному наследнику. Наследник по завещанию может отказаться только в пользу наследника по завещанию или подназначенного наследника, указанного наследодателем в завещании. Наследник по закону может отказаться в пользу наследника по закону любой очереди.
  • Наследник, в пользу которого отказались, может не принимать долю, от которой отказался в его пользу другой наследник.

Пятое. «Правило недействительности отказа».

Отказ от наследства может быть признан судом недействительным. Основания такие же, как и для признания недействительности сделок, например:

  • лицом, не способным на момент совершения отказа понимать значение своих действий или руководить ими;
  • под влиянием обмана, насилия, угрозы, тяжелого обстоятельства;
  • путем введения в заблуждение.

После смерти гражданина, все его имущество, которое находилось в собственности, переходит к его наследникам. Следует иметь ввиду, что это касается не только прав, но и некоторых обязанностей.

К наследуемому имуществу относят:

  • Участки земли.
  • Жилые постройки – квартиры, дачи, дома.
  • Нежилые постройки, в том числе гаражи.
  • Транспортные средства: от мопеда до спецтехники.
  • Права на результаты интеллектуальной деятельности.
  • Другие материальные и некоторые нематериальные объекты, принадлежавшие наследодателю.

Что касается обязательств, то не все они переходят к наследникам. Так кредит, который был оформлен на умершего, приемникам погашать придется. Хотя это тоже может стать темой наследственных споров, особенно если наследников несколько.

А вот алименты, которые также относят к обязательствам, уплачивать уже не нужно, так как они неразрывно связаны с личностью умершего.

Количество наследников может быть разным. На это в первую очередь влияет оставлено ли завещание, оформленное согласно закону.

Если завещание есть, то к наследованию призываются лица, указанные в нем, независимо от степени родства. Когда завещание не написано при жизни, то в наследование могут вступить родственники по очередности.

В первую очередь – это дети, супруга/супруг, родители.

Дальше вторая и третья очередь наследников.

Наследование процесс сложный, даже если существует завещание. Так, у умершего могут быть на иждивении дети, нетрудоспособные родители и другие лица, которым даже с завещанием причитается доля.

Конечно, в данном случае возникнут наследственные споры, так как добровольно от своей части отказываться не захочет никто, особенно если это касается недвижимости, автомобиля, земли.

Причин, почему наследники не могут прийти к согласию между собой много. Но можно выделить несколько основных. Первая и основная – это нежелание людей старшего возраста составлять завещания. Работает принцип «на мой век хватит». В итоге, когда мать или отец умирают, дети или другие родственники начинают делить имущество. Конечно, каждый из них думает, что заслуживает большего.

Если бы родители поступили по-другому – составили завещание и проинформировали об этом детей, все наследственные споры можно было решить еще при жизни.

Если завещание составлено правильно, то никаких судебных разбирательств после кончины не будет. Каждый останется при своем.

Любой конфликт, в том числе касающийся наследства первым делом следует попробовать решить мирным путем. Случается, что таким методом можно разрешить вопросы, даже если законных оснований на наследство нет. А все, потому что вторая сторона (стороны) не захотят проходить через судебные тяжбы и просто отдадут часть наследства.

Если же наследники объективно понимают, что права на наследство есть, и это возможно доказать, то проще решить все без суда. Так удастся сэкономить время, деньги и нервы.

Это также один из путей, которые будет реализовать легче. Обращение к специалисту, который занимается наследственными спорами, сделает личное участие минимальным. Прежде чем подавать иск они проанализируют целесообразность и возможные исходы. Если положительный исход наследственного спора вероятен, то иск будет смысл подавать.

Когда же надежды на положительное решение нет, то юрист скажет об этом прямо и потенциальному наследнику не придется тратить деньги. В зависимости от ситуации, если все же иск подается клиенту юриста, даже не приходится участвовать в судебном заседании. Конечно, за это придется заплатить определенную суму.

Самый частый случай, касательно наследственных споров – это все же суд. Моменты, которые нужно учесть:

  1. Наследственный спор не может выходить за пределы наследственных правоотношений.
  2. Наследственными не считаются такие споры, которые касаются предъявления требований наследникам.

Наследственные споры требуют правильного подхода к их разрешению. Важно иметь готовый алгоритм действий, чтобы ничего не упустить «по дороге».

Уже когда сформирован иск и позиция, можно еще раз попытаться решить наследственный спор мирно. Для этого следует озвучить позицию ответчику.

Если на мирное урегулирование наследник не идет, значит, подготовленный пакет передается в суд.

При обращении в суд, все же лучше заручиться помощью юриста по наследственным спорам. Он поможет пройти этот непростой путь.

При выборе специалиста стоит обратить внимание на наличие опыта разрешения подобных дел, желательно успешного.

Наследственные споры – дело не простое, в них имеется много подводных камней, которые не будут знать специалисты других направлений.


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *