Дипломы по гражданскому праву наследования

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Дипломы по гражданскому праву наследования». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

  1. Во-первых, Вы приобретаете готовую дипломную работу в несколько раз дешевле, чем такая же работа на заказ.
  2. Во-вторых, все представленные в нашей коллекции работы уже были сданы и успешно защищены — следовательно, Вы не приобретаете «кота в мешке», а получаете работу, которая ранее была проверена преподавателем. Естественно, любую готовую работу, мы добавляем в Каталог только после окончательной ее защиты.
  3. В-третьих, если Вы решили писать работу самостоятельно и не знаете с чего начать, то купив у нас готовую дипломную работу, Вы получите отличный каркас для написания своей работы.

Приобретая у нас готовую дипломную работу по наследственному праву, Вы экономите не только деньги, но и время.

Дипломная работа: Наследование по закону

Наследственное право, именно как совокупность норм, а не традиций и обычаев, зарождается уже в 9 веке — с появлением первых писанных актов на Руси. Развитие его происходит с развитием института частной собственности. Впрочем, до середины 19 века Российское наследственное право существенно отставало от иностранных источников.

Основным источником русского дореволюционного наследственного права являлась ч.1 тома X Свода заколов Российской империи, изданного в 1832-1833 гг. В нем было отражено сочетание дословно-крепостнического права с буржуазным.

В отличие от наследственного права других буржуазных стран русское дореволюционное законодательство не рассматривало наследственное имущество как единое целое, а подразделяло его на две самостоятельные наследственные массы с особым порядкам их преемства. Родовое имущество могло переходить только к наследникам по закону, а для остального имущества существовал общий порядок наследования.

Интересно заметить, что наследование по закону, равно как и по завещанию, имело место не только после смерти наследодателя, но и после лишения лица всех прав состояния, пострижения в монашество, признания лица безвестно отсутствующим.

Наследование по закону в дореволюционной России так же, как и в других буржуазных государствах, строилось на началах кровного родства. Однако кровное родство здесь не ограничивалось определенной степенью. Наследником по закону мог быть самый отдаленный родственник (но не свойственник), если не оставалось более близких родственников. В связи с этим законодатель вынужден был приложить к закону соответствующую таблицу, показывающую степень родства.

Порядок наследования по закону в царской России строился несколько по-иному, чем во Франции, Германии, Англии и других буржуазных странах. В нем не устанавливалось число очередей родственников, призываемых к наследованию. В ст. 1121 Свода законов записано: «Порядок наследования по закону между родственниками определяется по линиям. Ближайшее право наследования имеет линия нисходящая; в недостатке оной, наследство обращается или в побочные линии, или в определенных случаях к родителям и восходящим родственникам умершего». Следовательно, наследниками первой очереди являлись нисходящие. При живых детях наследодателя внуки и последующие нисходящие к наследованию не призывались («сын при отце не может наследовать деду» — ст. 1122). Они наследовали в порядке представления.

Между детьми наследодателя имущество делилось в равных долях. Единокровные и единоутробные дети наследовали только своим родителям (но не мачехе и не отчиму). Внебрачные дети наследовали только матери. Родовое имущество внебрачные дети и усыновленные вообще не могли наследовать.

При отсутствии нисходящих к наследованию призывались ближайшие родственники по боковой линии, т. е. братья и сестры умершего (ст. 1134). Наследство между ними делилось поровну. Доля брата или сестры наследодателя, умершего до открытия наследства, в порядке представления поступала к его потомкам. Если у наследодателя не было братьев и сестер и их потомков (племянников и племянниц с их детьми, «которые призывались к наследованию в порядке представления), то к наследованию призывались родственники по второй боковой линии: дяди, тетки и их потомство. Потомство дядей и теток — двоюродные братья, сестры и их нисходящие наследовали в порядке представления. При отсутствии боковых родственников второй линии к наследованию призывались боковые родственники третьей линии (двоюродные дед и бабка и их нисходящие).

Царский закон не признавал наследниками родителей и других восходящих родственников. Родителям предоставлялось лишь право пожизненного владения имуществом, приобретенным умершими детьми. Причем только в том случае, если у наследодателя не было детей. Кроме того, родителям возвращалось в виде дара (а не наследства) то имущество, которое они подарили детям.

До издания закона от 3 июня 1912 г. наследственные права мужчин и женщин в России не были равными. «Каждая дочь, — говорилось в ст. 1130, — при живых сыновьях, т. е. сестра при брате, получает из всего наследственного имения четырнадцатую часть, а из движимого — восьмую часть».

Следуя римскому праву в сочетании с правам Московской Руси, Свод законов не признавал наследников пережившего супруга, а закреплял за ним лишь «указную долю». «Законная жена, — говорится в ст. 1158,-после мужа, как и при живых детях, так и без оных, получает из недвижимого имения седьмую часть; а из движимого — четвертую»[2]. В ст. 1153 дается пояснение, что такими же правами преемственности пользуется и муж после смерти жены.

Таким образом, архаизм царского закона о наследовании очевиден. Признавая наследником самого отдаленного родственника по боковой линии, с которым наследодатель при жизни не имел ничего общего, закон в то же время отстранял от наследства наиболее близких наследодателю лиц — родителей и супруга.

Наследниками по завещанию могли быть лица, не ограниченные в правоспособности. Однако русское законодательство не скупилось на ограничения. Например, не могли быть наследниками по завещанию: лица, лишенные по суду всех прав состояния; лица, не имеющие права владеть некоторыми видами имущества (не приписанные к сельскому обществу не могли получить в наследство землю), и т. д.

Законодательство Российской империи рассматривало наследство как совокупность прав и обязанностей, оставшихся после умершего (ст. 1104). Поэтому закон возлагал на наследников полную ответственность по долгам наследодателя без ограничения ее стоимостью пол��ченного наследства. Исключения из этого правила допускались лишь в случаях: 1) если наследодатель, совершив преступление, причинил имущественный Бред другому лицу и 2) наличия бессрочных договорных обязательств, выданных наследодателем. В этих случаях наследники отвечали перед кредиторами наследодателя в пределах стоимости полученного наследства.

Прежде всего, подчеркнем, что действующее законодательство впервые закрепляет понятие наследования. Легальное определение наследования дается в п.1 ст.1110 ГК РФ: при наследовании, имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное.

Фактически наследование можно определить как переход имущества умершего (наследства, наследственного имущества) к другим лицам в порядке универсального правопреемства.

Рассмотрим понятие наследования через его ключевые признаки: во-первых, универсальное правопреемство, во-вторых, переход наследства.

Принцип универсального правопреемства выдвигался еще юристами Древнего Рима. Он означает, что наследникам переходят все права и обязанности наследодателя, кроме тех, которые не переходят по наследству в силу прямого указания закона либо с силу их юридической природы.

К настоящему времени уже утихли споры о том, может ли быть наследственное правопреемство сингулярным. Сингулярное правопреемство возникает в отношениях, связанных с завещательным отказом (легатом) и регулируется общими положениями обязательственного права, поскольку такое правопреемство наследственным не является. Отметим, существует и противоположная точка зрения. Так, Ю.К.Толстой утверждает, что «при завещательном отказе имущество переходит к отказополучателю (легатарию) в порядке универсального правопреемства, подтверждением чему служит то, что по долгам умершего при определенных обстоятельствах придется расплачиваться и тем имуществом, которое было предназначено отказополучателю»[10]. На наш взгляд, в описанной ситуации речь идет не об универсальности правопреемства, а об ограничениях в силу закона прав отказополучателя, поскольку обязанность по оплате долгов наследодателя лежит на наследнике, а не на отказополучателе; последний же никаких обязанностей не несет, следовательно, такое правопреемство является все же сингулярным[11].

Итак, под наследством следует понимать то, что после смерти наследодателя переходит к его наследникам в порядке наследственного правопреемства[12].

Понятия «наследство» и «наследственное имущество» являются синонимами.

В практике возник вопрос: нет ли противоречий между правилами ст.128 ГК РФ (о том, что в состав «имущества» входят вещи, деньги, ценные бумаги, любое иное движимое и недвижимое имущество, а также имущественные права, но не обязанности) и правилами ст.1110, 1112, 1138, 1140, 1152 ГК РФ (о том, что к наследнику переходят, не только права наследодателя на имущество, но и его обязанности)? Определенное противоречие налицо, однако, в данном случае необходимо исходить из понятия «наследственное имущество», содержащегося в ст.1110: для целей наследования правила ст.1110 (как специальные) имеют приоритет перед общими правилами ст.128 ГК РФ[13].

Состав имущества, которое входит в наследственную массу, определяется ст.1112 ГК РФ. Так, в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. В наследство могут входить вещи, принадлежавшие наследодателю на праве собственности или ином вещном праве (квартира, жилой дом, дача, земельный участок, находившиеся в собственности наследодателя или в его пожизненном наследуемом владении, акции участника акционерного общества и др.), доля участника полного товарищества, товарищества на вере, общества с ограниченной ответственностью в складочном (уставном) капитале соответствующего юридического лица, паи члена производственного или потребительского кооператива, имущественные права и обязанности по гражданско-правовым договорам наследодателя и др.

Однако не все имущественные права и обязанности наследодателя включаются в состав наследства: одни имущественные права и обязанности наследодателя вообще прекращают свое существование в момент его смерти, другие — поступают в обладание не наследников, а иных лиц, указанных в законе.

Согласно ст.1112 ГК РФ не входят в состав наследства, прекращаясь в момент открытия наследства, права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя: право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, личные неимущественные права и другие нематериальные блага. Не входят в состав наследства также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ или другими законами. Так, например, требование о взыскании компенсации морального вреда связано с личностью потерпевшего и носит личный характер. Приведем пример из практики:

«Решение суда о взыскании в пользу К. компенсации морального вреда вступило в законную силу, но исполнено не было в связи со смертью истца. Наследник получил свидетельство о праве на наследство по закону, согласно которому в состав наследственного имущества включена сумма компенсации морального вреда.

Определением суда наследник признан правопреемником К., и ему выдан исполнительный лист о взыскании в его пользу неполученной наследодателем суммы компенсации морального вреда.

Президиум областного суда отменил определение и в удовлетворении заявления наследника о признании его правопреемником и выдаче исполнительного листа отказал.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ отменила постановление президиума областного суда, указав следующее.

Отменяя определение суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении заявления о признании наследника правопреемником и выдаче исполнительного листа, суд надзорной инстанции исходил из того, что право требования компенсации морального вреда неразрывно связано с личностью потерпевшего и в соответствии со ст. 383 ГК РФ переход к другому лицу таких прав не допускается даже на стадии исполнения решения. С данным выводом суда согласиться нельзя.

В силу ст. 151 ГК РФ компенсация морального вреда взыскивается в случае причинения гражданину морального вреда действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом.

Действительно, право требовать взыскания компенсации морального вреда связано с личностью потерпевшего и носит личный характер. Поэтому данное право не входит в состав наследственного имущества и не может переходить по наследству.

Однако в том случае, когда истцу присуждена компенсация морального вреда, но он умер, не успев получить ее, взысканная сумма компенсации входит в состав наследственного имущества и может быть получена его наследниками»[14].

Таким образом, присужденная истцу компенсация морального вреда, не полученная им в связи со смертью, входит в состав наследственного имущества и может быть получена наследниками.

Перечень имущественных прав, содержащийся в ст.1112 ГК РФ, которые не входят в состав наследства, не является исчерпывающим. К таким правам и обязанностям относятся право умершего на получение пенсий, пособий по социальному страхованию и иных пособий; права и обязанности, принадлежавшие наследодателю по договору социального найма жилого помещения; права и обязанности сторон по договору поручения и др. Однако это не касается тех сумм, которые были начислены наследодателю, но не были им получены по какой-либо причине. Для таких сумм, а также начисленной, но не полученной заработной платы и приравненных к ней платежей закон устанавливает особый правовой режим. Между тем на практике периодически возникают споры, связанные с начислением наследодателю платежей, которые, в последствии, были получены наследниками:

«Пенсионный фонд Российской Федерации по Волгоградской области, направил иск к АК СБ Российской Федерации в лице Волгоградского отделения СБ Российской Федерации N 8621 (Поволжский банк), г.Волгоград, о взыскании 1925 руб. 59 коп.

Как видно из материалов дела, предметом настоящего иска являются требования отделения о взыскании 1925 руб. 59 коп. убытков, возникших в результате неправомерной, по мнению истца, выдачи сбербанком наследникам умерших пенсионеров Харламовой Е.Ф. и Кравченко Д.Г. пенсий, зачисленных на пенсионные вклады указанных лиц после их смерти. При этом в обосновании заявленного иска отделением указано на нарушение банком условий договора от 13.04.99 г.

Дипломные работы по наследственному праву

Как и раньше (по ГК РСФСР), наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей. Означает это, что наследники предыдущей очереди: отсутствуют; никто из них не имеет права наследовать; все они отстранены от наследования; лишены наследства; не приняли наследства; все они отказались от наследства.

Очередность наследования основывается, главным образом, на таком юридическом факте как родство. «Под родством понимается кровная связь лиц, происходящих от общего предка. Выделяют прямую и боковую линии родства. Родство по прямой линии означает происхождение одного лица от другого. При этом, прямая линия родства может быть восходящей — от потомков к предкам (внуки, дети, родители) либо нисходящей, то есть идущей от предков к потомкам (родители, дети, внуки). Боковая линия родства основана на происхождении разных лиц от общего предка»[17].

Как подчеркивается в абз.2 п.1 ст.1145 ГК РФ степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит.

Статья 1445 ГК РФ исчерпывается указанием на перечисленные семь очередей наследников, однако существует и восьмая очередь, определенная в п.3 ст.1148. Такое разделение статей, по мнению исследователей, называющих очереди наследников, представляется юридико-техническим недостатком Гражданского кодекса[18].

С этой оговоркой можно констатировать, что возможные наследники по закону исчерпывающе перечислены ГК РФ. Из этого следует, что другие лица наследниками быть не могут. В частности, это относится к троюродным братьям и сестрам наследодателя (например, троюродным братом наследодателя является внук сестры деда наследодателя) — их отделяет пять рождений, не считая рождение наследодателя, т.е. они родственники шестой степени родства. Не являются наследниками и троюродные племянники и племянницы (правнуки сестры деда наследодателя).

Уточним также, что наследники — двоюродные внуки и внучки, двоюродные правнуки и правнучки, а возможно, и двоюродные дяди и тети могут родиться после смерти наследодателя — главное, чтобы они были зачаты до момента открытия наследства. Этот вывод определяется тем, что ч.1 п.1 ст.1116 ГК РФ имеет в виду не только детей наследодателя, но и физических лиц вообще.

При первом взгляде на цепочку очередей возникает логичный вопрос: Не слишком ли много очередей предусмотрел законодатель? Тем более, что ранее действующее законодательство предусматривало первоначально только две очереди, а потом четыре очереди.

Помимо названных выше, серьезной новеллой Гражданского кодекса является указание в качестве наследников лиц, не являющихся кровными родственниками наследодателя. Это пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя. Они являются наследниками седьмой очереди, т.е. призываются к наследованию при отсутствии наследников всех предыдущих шести очередей. Поскольку п.3 ст.1145 ГК РФ не устанавливает иное, представляется, что указанные лица (пасынки, падчерицы, отчим, мачеха) призываются к наследованию независимо от того, проживали ли они совместно с наследодателем или нет, а также от того, обязаны ли они были друг друга содержать или нет.

Как верно отмечает, Суханов Е.А., не нужно пугаться того, что будет слишком много кандидатов в наследники. Некоторые родственники чаще всего не доживают до момента наследования, скажем, прабабушки и прадедушки наследодателя. К тому же наследниками по закону объявлены некоторые лица, которые наследуют и по праву представления. В Гражданском кодексе 1964 г. наследниками по праву представления были названы только внуки и внучки наследодателя. Они могли претендовать на имущество дедушек и бабушек в тех случаях, когда к моменту открытия наследства не оказывалось в живых их родителей или того из их родителей, кто призывался бы к наследованию по закону. Теперь по праву представления будут наследовать не только внуки, но и племянники и племянницы, а также некоторые другие родственники (например, двоюродные), и одновременно перечисленные категории включены в круг наследников по закону. В результате получается восемь очередей наследования[19].

Отдельно необходимо остановиться на наследовании по праву представления (ст.1146 ГК РФ). В том случае, если наследник по закону умирает до открытия наследства или одновременно с наследодателем, его доля переходит к его потомкам. Такое правило установлено не для всех очередей, а только для первой, второй и третьей.

При применении права представления необходимо учитывать, что не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать т.к. является недостойным наследником.

В практике возник вопрос: нет ли противоречий между правилами п.3 ст.1146 и правилами п.2 ст.1114 ГК (о том, что граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них)? Определенное противоречие налицо. Видимо, законодателю придется возвращаться к уточнению или ст.1114, или ст.1117, или п.3 ст.1146 ГК (не следует упускать из виду, что к моменту открытия наследства еще не всегда установлен в судебном порядке факт умышленных действий, указанных в п.1 ст.1117 ГК РФ)[20].

Обратимся к порядку наследования усыновителями и усыновленными, а также нетрудоспособными иждивенцами наследодателя.

В соответствии с действующим законодательством (ст.1147 ГК РФ), при наследовании по закону усыновлённый и его потомство с одной стороны и усыновитель и его родственники — с другой приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам).

В этой связи, усыновлённый и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей усыновлённого и других его родственников по происхождению, а родители усыновлённого и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновлённого и его потомства, за исключением случаев, когда в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 137 Семейного кодекса РФ усыновлённый сохраняет по решению суда отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению:

— при усыновлении ребёнка одним лицом отношения могут быть сохранены с одним из родителей по просьбе матери, если усыновитель — мужчина, или по просьбе отца, если усыновитель — женщина;

— если один из родителей усыновлённого ребёнка умер, то по просьбе родителей умершего родителя (дедушки и бабушки ребёнка) могут быть сохранены отношения с родственниками умершего родителя, если этого требуют интересы ребёнка.

При этом сохранённые решением суда наследственные отношения усыновлённого с этими кровными родственниками не исключают наследственных отношений усыновлённого со своим усыновителем и его родственниками.

Более проблемным, с точки зрения применения положений на практике, является наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя (положения ст.1148 ГК РФ).

Граждане, относящиеся к наследникам по закону второй-седьмой очередей, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет.

Граждане, которые не входят в круг наследников по закону первой-седьмой очередей, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. При отсутствии других наследников по закону такие нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

К слову сказать, данное положение, зачастую, используется на практике недобросовестными гражданами. Приведем пример из практики:

«В двухкомнатной дедушкиной квартире более двух лет до дня его смерти постоянно проживали внучка и зять (трудоспособного возраста). Внучка училась в коммерческом вузе, обучение (около 600 долларов США в год) оплачивал не дед, а родители внучки. Недавно дедушка умер. Теперь его зять утверждает, что внучка являлась иждивенцем наследодателя (деда)»[21].

И еще один пример:

«У гражданки Л. умер брат. Детей у него не было. В 1977 г. он развелся со своей женой О. Жили они в двухкомнатной коммунальной квартире (одна комната приватизирована на него, а в другой жила она). Лицевые счета они разделили сразу после развода. После его смерти остались комната и дом в деревне. О. подала в суд исковое заявление о признании ее наследницей наряду с Л., ссылаясь на ст.1148 и 1149 ГК РФ»[22]. Как видно из приведенных примеров, лиц подавших иски никак нельзя отнести к иждивенцам. В этой связи необходимо подчеркнуть, что нетрудоспособными являются лица, достигшие пенсионного возраста (по общему правилу, женщины — 55 лет, мужчины — 60 лет; при этом следует учитывать, что для некоторых категорий работников пенсионный возраст может быть меньшим); инвалиды всех трех групп инвалидности; лица, не достигшие 16 лет (учащиеся — 18 лет). Некоторые ученые считают, что, учитывая тяжелое положение молодежи, особенно учащейся, а также высокий процент безработицы среди молодежи, следует относить к нетрудоспособным лиц, не достигших 18 лет, а учащихся — и старше 18 лет, до окончания учебы при очной форме обучения, но не более чем до 23 лет, впрочем, судебная практика идет по иному пути.

Срок нетрудоспособности для призвания к наследованию иждивенцев значения не имеет — главное, чтобы на момент открытия наследства нетрудоспособность наступила. Как мы уже подчеркнули, выделяется две группы иждивенцев. Первая — наследники 2-7 очередей (для наследников первой очереди статус иждивенца не имеет значения, так как они в любом случае призываются к наследованию); вторая — субъекты, наследниками по закону не являющиеся.

Эта дифференциация необходима для установления еще одного условия призвания к наследованию нетрудоспособных иждивенцев — для иждивенцев первой группы (наследников 2-7 очередей) проживание совместно с наследодателем не обязательно; для иждивенцев второй группы (не являющихся наследниками) — обязательно.

Наследники первой очереди по закону в случае приобретения ими наследства отстраняют от наследования наследников всех последующих очередей. В п. 1 ст. 1142 в качестве наследников первой очереди названы ближайшие родственники наследодателя — его дети и родители, а также его супруг.

Наследование по закону детей после родителей и родителей после детей основывается на происхождении детей, удостоверенном в установленном законом порядке. Происхождение ребенка от родителей (родителя) удостоверяется внесением органом загс сведений о родителях (родителе) в запись акта о рождении ребенка по основаниям, предусмотренным законом. Порядок внесения таких сведений регламентируется гл. 10 СК и гл. II и VI Закона об актах гражданского состояния.

Порядок установления происхождения ребенка от матери (материнства) не зависит от того, состоит ли она в браке. Сведения о матери ребенка вносятся в запись акта о рождении на основании документов, подтверждающих рождение ребенка матерью в медицинском учреждении, а в случае рождения ребенка вне медицинского учреждения — на основании медицинских документов, свидетельских показаний или иных доказательств. В спорных случаях (например, при подмене ребенка в родильном доме) таким доказательством, являющимся основанием внесения сведений о матери в актовую запись о рождении ребенка, служит решение суда об установлении материнства.

Порядок установления происхождения ребенка от отца (отцовства) различается в зависимости от того, состоит мать ребенка в браке или нет.

При рождении ребенка от матери, состоящей в браке, предполагается отцовство мужа матери ребенка: сведения об отце ребенка вносятся в запись акта о рождении на основании свидетельства о браке матери ребенка. В случаях рождения ребенка в течение трехсот дней с момента расторжения брака или признания брака недействительным либо с момента смерти супруга матери ребенка отцом ребенка также признается супруг (бывший супруг) матери ребенка, если не доказано иное. В этих случаях сведения об отце ребенка в запись акта о рождении ребенка вносятся на основании свидетельства о браке родителей или иного документа, подтверждающего факт государственной регистрации заключения брака, а также документа, подтверждающего факт и время прекращения брака (в случае признания брака недействительным — копии (выписки из) вступившего в законную силу решения суда о признании брака недействительным).

Если мать ребенка на момент его рождения не состояла в браке (за исключением указанного выше случая рождения ребенка не позднее трехсот дней со дня прекращения брака родителей или признания его недействительным), то сведения об отце ребенка вносятся в запись акта о рождении ребенка на основании записи акта об установлении отцовства. Запись акта об установлении отцовства производится по одному из следующих оснований.

Во-первых, отцовство может быть установлено по совместному заявлению отца и матери ребенка. В случае смерти матери, признания ее недееспособной, невозможности установить место нахождения матери, лишения ее родительских прав отцовство может быть установлено по заявлению отца ребенка с согласия органа опеки и попечительства, а при отсутствии согласия этого органа — по решению суда.

Во-вторых, при отсутствии совместного заявления родителей об установлении отцовства либо заявления отца ребенка (в перечисленных выше случаях) отцовство может быть установлено на основании решения суда. Судебный порядок установления отцовства различается в зависимости от того, жив или нет на момент вынесения судом решения предполагаемый отец ребенка. Если он жив, то дело об установлении отцовства рассматривается судом в исковом производстве.

Если предполагаемый отец ребенка к моменту вынесения судом решения умер, то при отсутствии спора о праве суд рассматривает дело об установлении юридического факта признания отцовства или факта отцовства в порядке особого производства (гл. 28 ГПК), а при возникновении спора факт признания отцовства или факт отцовства, как и отцовство, устанавливается в порядке искового производства. Возможность установления судом не упомянутого в СК и ГПК факта отцовства, а не только факта признания отцовства разъяснена в п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 г. № 9 «О применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов»[25]. Дела об установлении этих юридических фактов отличаются по предмету доказывания.

В отношении граждан, родившихся до 1 октября 1968 г. от лиц, не состоявших в браке между собой, судебный порядок установления отцовства при жизни предполагаемого отца ребенка не применяется. В случае же смерти лица, на иждивении которого находился ребенок и которое признавало себя отцом, в судебном порядке может быть установлен факт признания отцовства.

Во всех случаях установления отцовства не на основании записи акта о заключении брака матери ребенка, включая установление отцовства в судебном порядке, производится государственная регистрация установления отцовства в органе загс. По просьбе родителей (одного из них) выдается свидетельство об установлении отцовства. На основании записи акта об установлении отцовства в запись акта о рождении ребенка вносятся сведения о его отце.

Если отцовство в предусмотренном законом порядке установлено, то ребенок, родившийся от родителей, не состоящих в браке между собой, и его отец имеют такие же взаимные права и обязанности, как и при рождении ребенка от лиц, состоящих в браке между собой (ст. 53 СК), включая право наследовать друг после друга в качестве наследников первой очереди. Если же отцовство не установлено, то ребенок и мужчина, от которого он был рожден, к наследованию по закону в этом качестве не призываются.

Призвание к наследованию по закону осуществляется в порядке очередности, основанной на приоритете очереди, состоящей из более близких родственников наследодателя. Определение очередности наследования в соответствии со степенью родства можно считать одним из принципов наследования по закону.

По мнению А.М. Эрделевского, под родством понимается кровная связь лиц, происходящих от общего предка. Выделяют прямую и боковую линии родства. Родство по прямой линии означает происхождение одного лица от другого. При этом, прямая линия родства может быть восходящей — от потомков к предкам (внуки, дети, родители) либо нисходящей, то есть идущей от предков к потомкам (родители, дети, внуки). Боковая линия родства основана на происхождении разных лиц от общего предка[53].

По мнению М.В. Телюкиной, такое разделение статей, представляется юридико-техническим недостатком Гражданского кодекса[54]. С этой оговоркой можно констатировать, что возможные наследники по закону исчерпывающе перечислены в ГК РФ.

Следует отметить, что изменения, произошедшие в российском гражданском законодательстве в части определения очередей наследования, существенные. Если ранее в ст.532 ГК РСФСР предусматривалось только две очередности наследования (первая — дети, супруг и родители, вторая — братья и сестры, дед и бабка; позже право наследования было предоставлено дядям и тетям наследодателя (третья очередь), а также прадедам и прабабкам (четвертая очередь)), то согласно части третьей ГК РФ число наследников увеличивается вплоть до шестой степени родства, а наследники всех очередей по закону образуют восемь очередей наследования[55]. Эти восемь очередей наследников охватывают супругов, родственников до шестой степени родства, предоставляют право наследования пасынкам, падчерицам, отчиму и мачехе наследодателя, а также лицам, не входящим в круг наследников по закону в силу ст. 1142 — 1145 ГК РФ, но находящимся на иждивении наследодателя. Наследником выморочного имущества выступает государство (ст. 1151 ГК РФ). В основном не имеет значения, проживали ли наследники совместно с наследодателем или нет. Это обстоятельство принимается во внимание только в определенных законом случаях.

Расширение круга наследников по закону — прогрессивный шаг на пути совершенствования наследственных правоотношений. Сокращение случаев призвания к наследованию государства при наличии родственников либо нетрудоспособных иждивенцев наследодателя способствует укреплению и развитию основных начал гражданского законодательства в целом.

Согласно ч.1 ст. 1141 ГК РФ наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142 — 1145 и 1148 ГК РФ. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования (статья 1117), либо лишены наследства (пункт 1 статьи 1119), либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства. Это универсальное правило существовало в ГК РСФСР и сохранилось в ГК РФ.

В соответствии с ч.2 ст. 1141 наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления (статья 1146). Согласно ч.1 ст.1146 доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1142, пунктом 2 статьи 1143 и пунктом 2 статьи 1144 третьей части Гражданского кодекса РФ, и делится между ними поровну. Таким образом, законодательством строго определен круг лиц, наследующих по праву представления: это внуки наследодателя и их потомки (ч.2 ст.1142, дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) (ч.2 ст.1143), а также двоюродные братья и сестры наследодателя (ч.2 ст.1144).

Право представления применяется только при наследовании по закону. При наследовании по завещанию, в случае смерти до открытия наследства кого-либо из детей завещателя, указанных в завещании, его доля по завещанию не перейдет в порядке права представления к его детям (т.е. внукам завещателя).

Не наследуют по праву представления (ч.ч.2,3 ст. 1146 ГК РФ):

— потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства (п. 1 ст. 1119 ГК РФ);

— потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать в соответствии с п. 1 ст. 1117 ГК РФ[56].

К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (ч.1 ст.1116 ГК РФ).

Наследственные правоотношения имеют длящийся характер (с учетом установленного срока для принятия наследства наследниками) и прекращаются в момент оформления соответствующего свидетельства, подтверждающего право на наследство. С вступлением в силу части третьей ГК РФ применительно к рассматриваемому вопросу в рамках уже открытого наследства право наследования приобретают новые субъекты наследственных правоотношений, наделенные правом на принятие наследства.

Вопрос о принятии наследства является одним из самых сложных правовых вопросов и с точки зрения регулирования его нормами ГК РФ, и с точки зрения понимания этих норм.

Приобретение наследственного имущества – необходимое действие в цепочке наследственных отношений. Приобретение наследства представляет собой осознанный акт поведения каждого в отдельности наследника, совершаемый путем принятия наследства, в результате которого наследник замещает наследодателя во всей совокупности имущественных прав и обязанностей, иных имущественных состояний, участником которых при жизни был наследодатель. Право на наследство (право наследования) возникает у каждого из наследников по завещанию или по закону на основании предусмотренных ГК РФ юридических составов, независимо от воли наследников[60].

Порядок приобретения наследства урегулирован в рамках гл.64 ГК РФ. В соответствии с п.1 ст.1152 ГК РФ для приобретения наследства наследник должен его принять. Для этого наследник должен: а) ясно и однозначно изъявить волю на то, что он приобретает наследство (м в части прав, и в части вещей, и в части обязанностей); б) принять наследство одним из способов, предусмотренных в ст. 1153 ГК РФ; в) принять наследство в сроки, установленные законом (ст. 1154, 1155 ГК РФ)[61].

Для приобретения выморочного имущества (статья 1151) принятие наследства не требуется.

Принятие наследства является юридическим значимым действием, означающим, что наследник изъявляет свое желание вступить в права владения, пользования и распоряжения наследственным имуществом. Есть и другие определения принятия наследства – «это, подобно завещанию, односторонняя сделка»[62].

Принятие обязательно для всех наследников без исключения, однако при этом имеются некоторые правовые тонкости, которые обязательно нужно принимать во внимание.

Во-первых, принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось (п. 2 ст. 1152 ГК РФ). Это очень важный момент. Наследник должен знать, что можно либо принять наследство целиком, либо отказаться от него — но тоже целиком. Единственное исключение состоит в том, что при призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и тому подобное) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям. Это означает, что если у наследника несколько оснований, по которым он призывается к наследованию, то вопрос о принятии наследства или отказе от наследства он может решать отдельно в отношении имущества, достающегося ему по каждому из оснований.

Во-вторых, не допускается принятие наследства под условием или с оговорками. Это значит, что наследник, решая вопрос о принятии наследства или отказе от него, не вправе ставить кому бы то ни было какие-либо условия соответственно принятия наследства или (что чаще) отказа от него, и никто не обязан соглашаться выполнять его условия. Аналогичным образом наследник не должен быть связан условиями, которые ставят ему другие лица, — он должен выражать свою волю на принятие наследства или отказ от него совершенно свободно. Каждый наследник по общему правилу действует только сам за себя, он вправе высказывать только свою волю, и, соответственно, нотариус или другие органы, принимающие выражение его воли, должны принимать это выражение только в отношении него самого. В связи с этим в пункте 3 статьи 1152 ГК РФ установлено, что принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками.

В связи с этим нужно отметить одну нередко встречающуюся ситуацию, обычно имеющую место в отношении домов в сельской местности, дач и земельных участков, наследниками которых являются несколько детей умершего собственника. Наследники договариваются о том, что один из них принимает наследство, оформляет его на себя (как единственный наследник, принявший наследство), продает наследственное имущество и делит полученные деньги между всеми наследниками. Если все происходит так, как было предусмотрено договоренностью, то ничего противозаконного в этом нет. Однако иногда наследник, оформивший наследство, после оформления своих прав отказывается продавать унаследованное имущество либо после продажи наследственного имущества отказывается делиться полученными деньгами с другими наследниками (хотя чаще всего это его родные братья и сестры). В таком его поведении, бесспорно, есть нарушение морали, но нет никакого нарушения закона — он, как единственный наследник, принявший наследство, становится единственным же собственником унаследованного имущества и, следовательно, вправе распоряжаться им по своему усмотрению. При этом по закону формально он не имеет никаких обязательств перед другими наследниками; если они обратятся в суд, то доказать наличие такой договоренности им будет предельно трудно. Довод о том, что наследник, принявший наследство, действовал от имени всех наследников, суд может принять только в том случае, если один из наследников действовал на основании доверенности, выданной ему другими наследниками, — но тогда наследство оформлялось бы на всех наследников, как лично действовавших, так и доверивших совершение действий одному из них. Поэтому любые имеющиеся договоренности наследникам, призываемым к наследованию, нужно оформлять письменно[63].

В части третьей ГК нашли свое отражение все выработанные ко времени ее принятия доктриной и судебной практикой условия наделения усыновленных наследственными правами как в отношении своих родителей и других кровных родственников, так и в отношении усыновителя и его кровных родственников.

В ст. 1147 ГК РФ прямо установлено, что при наследовании по закону усыновленный и его потомство с одной стороны и усыновитель и его родственники — с другой приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам) (п. 1). Данная норма не устанавливает нового правила правового регулирования общественных отношений, а лишь детализирует положения ст. 137 Семейного кодекса РФ, что усыновленные дети и их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам, а усыновители и их родственники по отношению к усыновленным детям и их потомству приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях к родственникам по происхождению.

С другой стороны, усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства, за исключением случаев, указанных в п. 3 ст. 1147 ГК РФ (п. 2 ст. 1147 ГК РФ), что соответствует общей норме семейного законодательства: усыновленные дети утрачивают личные неимущественные и имущественные права и освобождаются от обязанностей по отношению к своим родителям (своим родственникам) (п. 2 ст. 137 СК РФ). Таким образом, усыновленные могут наследовать по праву представления после родителей, братьев и сестер, племянников и племянниц усыновителей и не могут наследовать после кровных родителей, их братьев и сестер, племянников и племянниц[89].

По нашему мнению, в институте наследования усыновленных и усыновителей в настоящее время существует ряд спорных вопросов и коллизий.

Во-первых, рассмотрим проблемные вопросы, связанные с последствиями сохранения усыновленным правовых отношений с одним из своих родителей.

Ссылка гражданского закона на Семейный кодекс в части оснований и условий сохранения усыновленным отношений со своими родственниками по происхождению, позволяющего усыновленному наследовать после этих родственников (п. 3 ст. 1147 ГК), означает ссылку на п. 3 и 4 ст. 137 СК РФ, в соответствии с которыми инициаторами сохранения отношений с усыновленным могут выступать его отец или мать, а в случае их смерти — родители умершего родителя (дедушка или бабушка ребенка).

В соответствии с п. 3 ст. 137 СК РФ «при усыновлении ребенка одним лицом личные неимущественные и имущественные права и обязанности могут быть сохранены по желанию матери, если усыновитель — мужчина, или по желанию отца, если усыновитель — женщина». В силу п. 3 ст. 1147 ГК в этом случае усыновленный сохраняет право наследования по закону после своей матери или своего отца. Семейный закон, как видим, допускает сохранение отношений усыновленного с одним из родителей по его желанию, но не с родственниками этого родителя.

Таким образом, буквальное толкование п. 3 ст. 137 СК РФ приводит к выводу о том, что юридические отношения с другими родственниками усыновленного со стороны соответствующего родителя не сохраняются и ребенок не может наследовать после своих родных братьев и сестер, бабушки и дедушки, дяди и тети и т.д.

В доктрине семейного права упоминание в п. 3 ст. 137 СК РФ о сохранении усыновленным отношений только с отцом или только с матерью всегда толковалось расширительно и понималось как сохранение соответствующих прав и обязанностей и в отношении всех родственников данного родителя[90]. Данный подход позволяет призвать усыновленного к наследованию по закону после любого из родственников со стороны родителя, с которым у него по решению суда были сохранены отношения.

Сторонником иного, буквального толкования п. 3 ст. 137 СК РФ выступает А.Л. Маковский, считающий, что «закон совершенно определенно устанавливает возможность сохранения родственных отношений с родителями ребенка, но не с родственниками по линии этого родителя», а потому наследование усыновленного и его потомков в таких случаях возможно «после смерти родителя (но не других его кровных родственников)»[91]. Эту позицию в литературе разделяют З.Г. Крылова и Т.Д. Чепига, признающие наследственные права усыновленного только в отношении «одного из родителей, сохранившего отношения с ребенком»[92]. По-видимому, буквального толкования п. 3 ст. 137 СК РФ придерживается и Ю.К. Толстой, признающий право просить о сохранении отношений за родителями (дедушкой или бабушкой усыновленного) того родителя, «за которым были сохранены родительские права», что означает отсутствие у бабушки или дедушки отношений с усыновленным в силу сохранения этих отношений с происходящим от них родителем усыновленного[93].

Какой же смысл закладывал законодатель в положения п. 3 ст. 137 СК РФ, какой цели он стремился достичь? От ответа на эти вопросы во многом зависит и положительная оценка допускаемого доктриной буквального или расширительного толкования этой нормы.

Введение

I. Наследственное право в системе гражданского права

1.1. Особенности наследственного права

1.2. Соотношение наследственного и гражданского права

II. Общие положения о наследовании

2.1. Сущность понятия «наследование»

2.2. Время и место открытия наследства

2.3. Субъекты и объекты наследственного права

2.4. Принятие наследства

III. Виды наследования

3.1. Наследование по закону

3.2. Наследование по завещанию

Заключение

Библиография

1) Нормативно-правовые акты


  1. Конституция РФ 1993 (ч.4 ст. 35). — М.: «Российская газета», N 237, 25.12.1993.

  2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ. — М.: «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, N 32, ст. 3301, «Российская газета», N 238-239, 08.12.1994.

  3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 3 от 26 ноября 2001 г. №146-ФЗ. — М.: «Парламентская газета», N 224, 28.11.2001, «Российская газета», N 233, 28.11.2001, «Собрание законодательства РФ», 03.12.2001, N 49, ст. 4552.

  4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2 от 26 ноября 2001 г. №146-ФЗ. — М.: «Собрание законодательства РФ», 29.01.1996, N 5, ст. 410, «Российская газета», N 23, 06.02.1996, N 24, 07.02.1996, N 25, 08.02.1996, N 27, 10.02.1996.

  5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ — М.: «Собрание законодательства РФ», 18.11.2002, N 46, ст. 4532, «Парламентская газета», N 220-221, 20.11.2002, «Российская газета», N 220, 20.11.2002.

  6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 5 мая 1995 г. №70-Ф3.- М.: «Собрание законодательства РФ», 08.05.1995, N 19, ст. 1709, «Российская газета», N 93, 16.05.1995. (утратил силу)

  7. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ. – М.: «Парламентская газета», N 140-141, 27.07.2002, «Российская газета», N 137, 27.07.2002, «Собрание законодательства РФ», 29.07.2002, N 30, ст. 3012.

  8. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ. — М.: «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, N 25, ст. 2954, «Российская газета», N 113, 18.06.1996, N 114, 19.06.1996, N 115, 20.06.1996, N 118, 25.06.1996.

  9. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ. — М.: «Собрание законодательства РФ», 01.01.1996, N 1, ст. 16, «Российская газета», N 17, 27.01.1996.

  10. Налоговый кодекс Российской Федерации Часть 1 от 31.07.1998 N 146-ФЗ. — М.: Российская газета», N 148-149, 06.08.1998, «Собрание законодательства РФ», N 31, 03.08.1998, ст. 3824.

  11. Налоговый кодекс Российской Федерации Часть 2 от 05.08.2000 N 117-ФЗ. – М.: «Собрание законодательства РФ», 07.08.2000, N 32, ст. 3340, «Парламентская газета», N 151-152, 10.08.2000.

  12. Гражданский кодекс РСФСР от 11.06.64г. – М.: «Ведомости ВС РСФСР», 1964, N 24, ст. 407., «Свод законов РСФСР», т. 2, с. 7. (утратил силу)

  13. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР от 11 июня 1964 года. – М.: «Свод законов РСФСР», т. 8, с. 175, «Ведомости ВС РСФСР», 1964, N 24, ст. 407, «Свод законов РСФСР», т. 2, с. 7. (утратил силу)

  14. Основы Гражданского Законодательства Союза ССР и республик от 31 мая 1991 года (утв. ВС СССР 31.05.1991 N 2211-1). – М.: «Ведомости СНД и ВС СССР», 26.06.1991, N 26, ст. 733.

  15. Закон Российской Федерации от 12.12.91 N 2020-1 «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения» (с изменениями и дополнениями на 30 декабря 2001 года). – М.: «Российская газета», N 59, 13.03.1992, «Ведомости СНД и ВС РФ», 19.03.1992, N 12, ст. 593.

  16. Закон РФ от 9 июля 1993 г. №5351-I «Об авторском праве и смежных правах» – М.: «Российская газета», N 147, 03.08.1993, «Ведомости СНД и ВС РФ», 12.08.1993, N 32, ст. 1242.

  17. Федеральный закон от 26 мая 1996 г. №54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» – М.: «Собрание законодательства РФ», 27.05.1996, N 22, ст. 2591, «Российская газета», N 104, 04.06.1996.

  18. Федеральный закон от 26 ноября 2001 г. №147-ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» – М.: «Парламентская газета», N 224, 28.11.2001, «Российская газета», N 233, 28.11.2001, «Собрание законодательства РФ», 03.12.2001, N 49, ст. 4553.

  19. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.93 № 4462-1. – М.: «Ведомости СНД и ВС РФ», 11.03.1993, N 10, ст. 357, «Российская газета», N 49, 13.03.1993.

  20. Федеральный закон от 26 мая 1996 г. №54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. — 27 мая 1996 г. — №22. — Ст. 2591.

Проблема правового регулирования наследования известна и актуальна с древнейших времен. С момента появления права проблема принятия или отказа от наследства занимает умы, как юристов, так и простых людей.

В последние несколько лет роль наследственного права в нашей жизни заметно возросла. Этот процесс был вызван коренными изменениями, затронувшими все сферы общественной жизни: экономической, социальной, политической, духовной.

Важность исследуемых нами общих положений о наследовании определяется тем, что через правовой институт наследования человек если можно так сказать продолжает жить в лице своих приемников, и эту «жизнь» ему предоставляет право.

Помимо вышеуказанного, интерес к наследственным отношениям вызван следующими обстоятельствами:

Во-первых, введением с 1 марта 2003 г. Третьей части ГК РФ, цель которой заключается в эффективном регулировании правоотношений, возникающих по случаю смерти субъектов права.

Во-вторых, в проблематичности использования новых положений ГК РФ на практике.

Основной целью работы является попытка проведения комплексного правового исследования общих положений о наследовании.

Учитывая вышеуказанную цель необходимо решить ряд исследовательских задач:

— изучение развития законодательства о наследовании в России;

— анализ понятия и основания наследования;

— определение субъектов наследственных правоотношений;

— исследование вопросов наследственной массы и правовых оснований открытия наследства;

— изучение времени открытия наследства;

— анализ правового регулирования места открытия наследства.

Дипломные, курсовые работы по гражданскому праву

I. Нормативно – правовые акты и материалы судебной практики

  1. Конституция Российской Федерации 1993 г. // Российская газета. – 25 декабря 1993.
  2. Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации — 5 декабря 1994 г. — № 32 — Ст. 3301.
  3. Часть вторая Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации — 29 января 1996 г. — № 5 — Ст. 410.
  4. Часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации — 3 декабря 2001 г. — № 49 — Ст. 4552.
  5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.05.1996) (ред. от 17.12.2009) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2010) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954
  6. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 30.10.2009) «Об организации страхового дела в Российской Федерации» // Российская газета, N 6, 12.01.1993.
  7. Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ (ред. от 23.07.2008) «Об актах гражданского состояния» (принят ГД ФС РФ 22.10.1997) // Собрание законодательства РФ, 24.11.1997, N 47, ст. 5340.
  8. Приказ Минюста России от 15 марта 2000 г. N 91 «Об утверждении Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации».
  9. Постановление Конституционного Суда РФ от 16 января 1996 г. N 1-П «По делу о проверке конституционности частей первой и второй статьи 560 Гражданского кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина А.Б. Наумова» // Вестник Конституционного Суда РФ. 1996. N 1.
  10. Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 25 августа 2009 г. N 18-В09-54.
  11. Определение СК по гражданским делам Московского областного суда от 8 февраля 2006 г. N 33-1511
  12. Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 23 апреля 1991 г. N 2 «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании,» п. 1 // Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда РФ 1961-1993. М., Юридическая литература, 1994.
  13. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ «Некоторые вопросы судебной практики по гражданским делам», п. 6 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. N 8. 2000. N 1.
  14. Справка по обобщению судебной практики по делам, связанным с нотариальной деятельностью (2006-2007 годы) // ИПС Гарант. 12 декабря 2009.
  15. Постановление №2 Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991г. О некоторых вопросах возникающих у судов по делам о наследовании (п.4) Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда РФ 1961-1996 М 1997 С.106.
  16. Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 1 квартал 2008 г. (утв. постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 28 мая 2008 г.).
  17. Декрет СНК о суде N 1 от 7 декабря 1917 г. // СУ РСФСР. 1917. N 4. Ст. 50.

II. Специальная и периодическая юридическая литература

  • Введение
  • Глава 1. Значение срока в наследственном праве
  • 1.1. История развития наследственного права
  • 1.2 Понятие и место срока в системе юридических фактов
  • Глава 2. Сроки наследования
  • 2.1. Определение момента смерти и времени открытия наследства
  • 2.2 Время открытия наследства при объявлении лица умершим
  • Глава 3. Различные гражданско-правовые сроки в наследственном праве
  • 3.1. Иные сроки в наследственном праве
  • 3.2 Исковая давность в наследственных делах
  • Заключение
  • Список использованной литературы

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена тем, что время в юридических отношениях ценно не само по себе, а в связи с теми или иными юридическими фактами. Нормы права, закрепляющие общие положения о сроках, содержащиеся в различных отраслевых законодательных актах, в своей основе имеют сходные по законодательной технике правила, однако практика применения норм о сроках как в различных отраслях российского права, так и в подотраслях гражданского права имеет существенные различия, требующие детального теоретического осмысления в целях эффективного правоприменения.
Законодательство России содержит два основания наследования — по завещанию и по закону. При этом наследование по завещанию является приоритетным. Этот факт подтверждается тем, что наследование по закону имеет место, когда оно не изменено завещанием, т. е. завещание отсутствует либо определяет судьбу лишь части наследства. Гражданам предоставлена возможность распорядиться принадлежащим им на праве собственности имуществом на случай смерти, если они не согласны с порядком, установленным нормами наследования по закону, путем совершения завещания. Также свидетельством приоритета наследования по завещанию перед наследованием по закону является направленность ряда норм гражданского законодательства обоих государств на побуждение граждан к совершению завещаний, например, посредством установления и гарантированности законом принципа тайны завещания; установления принципа свободы завещания; снижения размера обязательной доли в наследстве, а также ограничения права на обязательную долю; возможностью выбора формы совершения завещания и т.д.

Исследования в области правового регулирования сроков в гражданском праве проводили такие ученые цивилисты, как Алексеев С.С., Агарков М.М., Брагинский М.И., Витрян-ский В. В., Вострикова Л.Г., Грибанов В.П., Диордиева О.Н., Иоффе О.С., Исаков В.Б., Кабатов В.А., Кпейн Н.И., Красавчиков OA, Крашенинников И.Б., Луцъ В.В., Новицкий И.Б., Суханов Е.А., Тархов ВА, Толстой Ю.К., Халфина P.O., Черепахин Б.Б., Шилохвост О.Ю. Такие авторы, как Акатов A.A., Антимонов Б.С., Аспанян Н.П,БайэигитоваA.М., Барщевский М.Ю., Блинков O.E., Бондарев Н.И., Брауде И.Л., Власов Ю.Н., Гаврилов В.Н„ Гордон М.В., Граве К.А., и другие в своих работах отчасти затрагивали отдельные вопросы сроков осуществления наследственных прав, однако трудов, которые бы комплексно рассматривали сроки в наследственном праве, в отечественной цивилистической науке отсутствует. Поэтому в целях создания эффективной системы гражданско-правового регулирования сроков возникновения, осуществления и прекращения субъективных наследственных прав необходим тщательный анализ различной юридической силы правовых актов, который позволит выявить особенности гражданско-правового регулирования сроков в наследственном праве, что восполнит существующий научно-правовой вакуум в цивилистике. Вышеназванными обстоятельствами и объясняется актуальность темы выпускной квалификационной работы.

Объектом исследования являются общественные отношения, которые возникают в процессе наследственного правопреемства.

Предметом исследования — сущность и виды сроков в наследственном праве.

Целью выпускной квалификационной работы выступает комплексный анализ сроков в наследственном праве на современном этапе.

Для достижения поставленной цели, решались следующие задачи:

1) Рассмотреть историю наследственного права.
2) Определить понятие и места срока в системе юридических фактов.
3) Раскрыть определение момента смерти и времени открытия наследства.
4) Раскрыть время открытия наследства при объявлении лица умершим.
5) Охарактеризовать иные сроки в наследственном праве.
6) Определить исковую давность в наследственных делах.
В структурном плане выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы.

Возникновение института частной собственности и развитие брачно-семейных отношений поставили перед обществом множество вопросов, главный из которых – что делать с имуществом после смерти человека, которому оно принадлежало, как и между кем справедливо разделить это имущество, учитывая, что с указанными вопросами приходится сталкиваться каждому человеку на разных жизненных этапах, при этом, не нарушив закон.

С точки зрения развития отношений субъектов наследственного права в России, можно выделить три основных этапа развития: дореволюционный (до 1917года), послереволюционный (с 1917 по 1991 год), современный.

Если развитие наследственного права рассматривать с точки зрения законодательного урегулирования отношений, то также можно выделить пять основных этапов:

— при переходе от первобытнообщинного строя к государственному отношения регламентировала Русская Правда (1016-1062 года),
— на втором этапе– Псковская Судная Грамота (14–15 века), Новгородская Судная Грамота (15 век), Судебник Ивана III (1497г.), Судебник Ивана IV (1550г.) и Соборное уложение (1649г.);
— на третьем этапе (императорском) – Указ Петра I «О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах» (1714г.) (получивший в массах название Указа о единонаследии), впоследствии отмененный, Свод законов Российской Империи (1834г.);
— на четвертом этапе (советском) – Декрет ВЦИК от 27 апреля 1918 года «Об отмене наследования», Гражданский кодекс РСФСР (1922г.), Указ Президиума Верховного Совета СССР «О наследниках по закону и завещанию» (1945г.), Основы гражданского законодательства СССР и союзных республик (1961г.), Гражданский кодекс РСФСР (1964г.);
— на пятом этапе (современном) –Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик (1991г.), Федеральный закон РФ «О внесении изменений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР» (2001г.), часть третья Гражданского кодекса РФ (2002г.).

Основным источником правовых и экономических отношений Древний Руси была «Русская правда», содержащая нормы уголовного, торгового, наследственного и процессуального права. При этом следует учитывать, что наследственное право возникло из духовных отношений, не из юридических, в крайней простоте и скудности хозяйственного быта, в преобладании земледелия и практически полном отсутствии капиталов, в связи с чем, закон практически не применялся.

В случае отсутствия у умершего смерда (зависимого человека) сыновей, его имущество переходило князю, который был обязан обеспечить приданное дочери из имущества умершего, на получение наследственного имущества дочери прав не имели.

Воля наследодателя могла быть изложена в завещании, однако, выбор наследника или наследников ограничивался кругом наследников по закону.

Позже, с изданием Псковской судной грамоты в 1467 году, в которое получили развитие основные положения Русской Правды, стало возможным наследование по закону и завещанию. Стало также возможным и составлять завещание в пользу третьих лиц, однако требовалось составление завещания в письменной форме и его утверждение. Если же наследодатель выбирал наследников из круга наследников по закону, то составление письменного завещания не требовалось.
Для наследственного права Московского государства, получившего закрепление в Судебнике Ивана III (1497г.), Судебнике Ивана IV (1550 г.) и Соборном уложении (1649г.) царя Алексея Михайловича характерны постепенно расширение круга наследников по закону за счет родственников по боковой линии до пятой степени родства и ограничение правомочий наследодателя за счет изъятия из свободного распоряжения отдельных видов недвижимого имущества, составляющего, как правило, основную ценность наследства. Завещание («духовная»), помимо указания главного наследника, могло содержать распоряжения относительно различных выделов в пользу отказополучателей –легатариев. При этом, наследниками по завещанию, как правило, назначались законные наследники или родственники до пятой степени родства либо церковь, алегатариями – посторонние лица. Завещать имущество можно было и кому-либо одному из наследников, лишив, таким образом, наследства жену или ближайших родственников, запреты касались лишь нескольких частных случаев. В 1679 году свобода завещательных распоряжений была ограничена запретом завещания родовых и выслуженных вотчин. Завещание в письменной форме должно было быть подписано завещателем либо только свидетелями и утверждено церковными властями. Словесное завещание допускалось вплоть до конца XVII века.

Было исключена передача имущества по наследству лишь замужним дочерям, поскольку к наследованию призывались и переживший супруг (супруга) и сыновья, а в случае их отсутствия — дочери в части лишь движимого имущества.

Из поместья, то есть участка земли, данного государем или церковным учреждением во временное личное владение служилому человеку как вознаграждение за службу и вместе как средство для службы, вдове причиталась определенная часть, размер которой составлял от 1/3 до 1/7 части, из движимого имущества – 1/4 часть.

Наследование вотчины отличалось от наследования поместья, поскольку вотчина представляла собой наследственный участок, который подлежал передаче наследникам, наследование поместья не предусматривалось.

В 1714 году Петр I издал Указ «О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах», в котором был регламентирован правовой статус дворянства и закреплено юридическое слияние таких форм земельной собственности, как вотчина и поместье. При отсутствии наследников, недвижимое имущество поступало в казну (аналог выморочному имуществу). Что же касается движимого и��ущества, то оно делилось между родственниками поровну.

Установление фактических обстоятельств дела – начальная функциональная стадия правоприменительного процесса, заключающаяся в получении информации о конкретном случае, в связи с которым должно произойти применение права. Правоприменителя интересуют, разумеется, не все фактические обстоятельства рассматриваемого дела, а только имеющие юридическое значение . К ним относятся:

1) юридические факты – представляют собой обстоятельства, поступки, состояния, которым закон придаёт юридическое значение, проявляющееся во влиянии этих факторов на правоотношение, например их возникновение, наличие, развитие, состояние. Как известно, выделяются следующие разновидности юридических фактов: во-первых, это события, которые происходят вне воли субъекта правоотношения, а во-вторых действия, которые связаны с волей субъектов правоотношений. Также в качестве юридических фактов выделяют юридические состояния. Под юридическим состоянием подразумевают гражданство либо подданство, нахождение в браке и т.п.. Иногда юридическими фактами являются презумпции и фикции, под последними подразумевают фактически несуществующие положения, признанные правом существующими и имеющими юридическое значение ;
2) факты, имеющие значение для выработки оптимального решения по делу в пределах применяемой нормы права . Например, в уголовном судопроизводстве это обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание;
3) обстоятельства, способствовавшие совершению правонарушений.

Так, о них говорится в ч. 2 ст. 73 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Данные обстоятельства есть явления и факты, которые прямо правонарушений не вызывают, но наличие которых может способствовать возникновению у субъекта намерения их совершить. Эти факты и явления могут корениться вразличных сферах общественных отношений и функционирования общественного и государственного механизма (недостатки ворганизационно-технической сфере, в сфере охраны как правопорядка вцелом, так и в отдельной его области; недостатки в деятельности различных государственных органов и органов власти, ответственных за состояние правопорядка, контролирующих органов и т. п.).

Чаще всего на практике имеют место юридические акты, которые делятся на: сделки (односторонние, двусторонние и многосторонние), административные акты (акты государственных органов и органов местного самоуправления), корпоративные акты (например, совета директоров и иных органов юридического лица) и судебные решения.

Срок – период времени, с наступлением или истечением которого наступают определенные правовые последствия.

Гражданское законодательство придает большое значение срокам, они весьма многочисленны и разнообразны. Так, в ГК почти нет глав, в которых бы в той или иной степени не затрагивался вопрос о сроках и которые, в свою очередь, не испытывали бы их воздействия.Нередко законодатель оперирует такими терминами, как «срочно», «немедленно», «незамедлительно», «своевременно», «не раньше», «не позднее» и т.п. Причем многие статьи ГК упоминают или подразумевают сроки неоднократно. Например, п. 4 ст. 1152 ГК предусматривает, что принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.Несмотря на значимость и важность сроков, в гражданском законодательстве отсутствует понятие срока. Статья 190 ГК хотя и названа «Определение срока», однако в ней указано только, кем и каким способом может быть установлен срок. Сроки устанавливают начало и окончание гражданских правоотношений. Срок — юридический факт, т.е. основание возникновения, изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей.Все сроки определяются календарной датой, истечением периода времени (годы, месяцы, недели, дни, часы), а также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить.

Течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которым определено его начало.

Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число последнего года срока.

К сроку, определенному в полгода, применяются правила для сроков, исчисляемых месяцами.К сроку, исчисляемому кварталами года, применяются правила для сроков, исчисляемых месяцами. При этом квартал считается равным трем месяцам, а отсчет кварталов ведется с начала года.

Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца срока. Если окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого месяца.

Срок, определенный в полмесяца, рассматривается как срок, исчисляемый днями, и считается равным 15 дням.

Срок, исчисляемый неделями, истекает в соответствующий день последней недели срока. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день.

Если срок установлен для совершения какого-либо действия, оно может быть выполнено до 24 часов последнего дня к срока. Письменные заявления и извещения, сданные в организацию связи до 24 часов последнего дня срока, считаются сданными в срок.

По характеру определенности выделяют следующие сроки:

1. императивные – это сроки которые устанавливаются законом и не могут изменяться, и диспозитивные, которые могут быть изменены соглашением сторон;
2. абсолютно определенные (указывают точный момент совершения действия), относительно определенные (связаны с конкретным промежутком времени), неопределенные (момент совершения действий не определен);
3. общие (устанавливаются для всех и определяются конкретным периодом времени) и специальные (устанавливаются как исключение из общих сроков и действуют по прямому указанию закона).

Наследование по закону как гражданско-правовой институт

БЕЛОРУССКИЙ ИНСТИТУТ ПРАВОВЕДЕНИЯ

Кафедра гражданского права и процесса

по учебной дисциплине «Гражданское право»

на тему: «Наследование по закону»

Подготовил:

студент VI-го курса

заочно-правового факультета

специализация: Хозяйственное право Лебедев

В.В.

Научный руководитель:

преподаватель

Бадейко Т. В.

В соответствии с п. 1 ст. 1032 Гражданского кодекса Республики Беларусь

наследование осуществляется по завещанию и по закону [2; ст. 1032].

По сравнению с Гражданским Кодексом 1964 г мы видим, что основания призвания

к наследованию поменялись местами. На первое место поставлено наследование по

завещанию, а на второе — наследование по закону. Это не просто техническая

замена, а воплощение в наследственном праве основных начал гражданского

законодательства [50; с. 139].

П. 2 ст. 1032 Гражданского кодекса Республики Беларусь закрепил принципиально

важное положение о том, что наследование по закону имеет место, когда

завещание отсутствует либо определяет судьбу не всего наследства, а также в

иных случаях, установленных Гражданским кодексом Республики Беларусь и

принятыми в соответствии с ним иными актами законодательства [51; с. 14].

При наследовании по завещанию наследники, условия и порядок наследования

определяются наследодателем. Его распоряжения излагаются в завещании, форма

которого должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским

кодексом Республики Беларусь.

Наследовании по закону – это наследование на условиях и в порядке, указанных

в законе и не измененных наследодателем.

При наследовании по закону воля наследодателя в распределении наследства

между наследниками не участвует, а права и обязанности наследодателя

переходят к перечисленным в законе наследникам в соответствии с установленной

очередностью.

Наследование по закону имеет место тогда, когда:

1) наследодатель не оставил завещания;

2) завещана лишь часть принадлежащих умершему лицу прав и обязанностей в силу

чего другая часть достанется наследникам по закону;

3) завещание признано недействительным полностью или в части (в последнем

случае наследование по закону коснется только имущества, к которому относится

недействительная часть завещания);

4) наследник по завещанию отказался принять наследство;

5) наследник по завещанию умер раньше наследодателя, при отсутствии другого

назначенного наследника.

Под открытием наследства понимается наступление юридических фактов, с

которыми закон связывает возникновение права наследования.

Согласно ч. 1 ст. 1035 Гражданского кодекса Республики Беларусь наследство

открывается вследствие смерти гражданина или объявление его судом умершим [2;

ст. 1035].

Вопрос о моменте открытия наследства особенно важен, поскольку:

1) Именно им определяются лица, которые выступят наследниками, а значит и

потенциальные лица, участвующие в деле.

2) Не каждый из наследников сможет в силу определенных причин выступить сам

при принятии наследства. То есть с этого момента определяется, будет ли

наследник сам участвовать в процессе принятия наследства или его интересы

будет представлять иное лицо — представитель (как правило, законный). С

данным фактом связана проблема защиты наследственных прав несовершеннолетних

лиц.

3) Именно этот момент определяет состав наследственного имущества. Только то

имущество, которое принадлежало наследодателю, и возникающие из основания его

принадлежности наследодателю права и обязанности, могут составлять

наследство.

4) Определяет законодательство, применимое к наследственным правоотношениям,

его временной фактор.

5) Именно момент открытия наследства является точкой отсчета течения срока

для предъявления претензий кредиторов, срока для принятия наследниками

наследства, срока для выдачи свидетельства о праве на наследство и, наконец,

производного от него момента возникновения прав и обязанностей (в том числе

права собственности) по наследству.

Таким образом, моментом открытия наследства, а на юридическом языке «временем

открытия наследства», признается согласно п.2 ст. 1035 Гражданского кодекса

Республики Беларусь день смерти наследодателя, а при объявлении его умершим,

как указано в п. 3 ст. 41 Гражданского кодекса Республики Беларусь, — день

вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим.

В соответствии со ст. 41 Гражданского кодекса Республики Беларусь гражданин

может быть признан умершим, если он отсутствует в месте постоянного

жительства и нет сведений о месте его пребывания в течение 3 лет [2; ст. 41].

Если гражданин пропал без вести при обстоятельствах, угрожающих смертью или

дающих основание полегать его гибель от определенного несчастного случая, —

то 6 месяцев. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи

с военными действиями, может быть объявлен умершим не ранее, чем по истечении

2 лет со дня окончания военных действий.

Факт открытия наследства и время открытия подтверждаются свидетельством

органов ЗАГС о смерти наследодателя.

В случае если органы ЗАГС по каким-либо причинам отказывают в выдаче

свидетельства о смерти, лицо, которому было в этом отказано, вправе разрешить

этот вопрос в судебном порядке, заявив требование об установлении факта

смерти лица в определенное время и при определенных обстоятельствах.

Большое практическое значение при возникновении и реализации наследственных

правоотношений имеет понятие «места открытия наследства».

Вопрос о месте открытия наследства является важным, так как по закону страны,

на территории которой открылось наследство, будут решаться все вопросы,

связанные с осуществлением права наследования.

Наследство (наследственная масса, наследственное имущество) — это

имущественные и некоторые личные неимущественные права и обязанности

наследодателя, которые не прекращаются с его смертью, а как одно целое

переходят к наследникам на основании норм наследственного права.

В наследственную массу может входить только то имущество, которое

принадлежало наследодателю на законных основаниях.

«Наследство» – не просто один из многочисленных юридических терминов, это –

конкретное правовое понятие. Важно сразу четко определить, что понимают

юристы под этим словом.

Наследство – совокупность имущественных прав и обязанностей наследодателя,

переходящих к другим лицам (наследникам) в порядке, установленном гражданским

законом. Надо обратить внимание, что идет речь о совокупности не вещей, а

имущественных прав и обязанностей.

Главное место среди имущественных прав занимает право личной собственности

наследодателя. К наследникам переходят права на имущество, собственником

которого был умерший. Именно имущество обычно составляет главную часть

наследства (жилой дом, автомобиль, предметы домашнего обихода и т.д.). О нем

чаще всего и говориться в гражданском законе. Однако следует иметь в виду,

что некоторое имущество не входит в состав наследства.

В состав наследственного имущества (так называют имущество умершего,

переходящее по наследству) не входят те права и обязанности, которые хоть и

являются имущественными, но носят личный характер и тесно связаны с личностью

наследодателя.

Прежде всего, это алиментные права и обязанности, право пользования жилой

площадью, право на членство в кооперативной организации и др.

Однако хотя членство в кооперативной организации и не может быть передано по

наследству, но паенакопления умершего наследуется. Также в состав

наследственного имущества не входит и право на возмещение вреда, причиненного

здоровью наследодателя.

Целесообразно отметить, что в состав наследства не входят некоторые виды

денежных выплат, такие как:

а) пособие на рождение ребенка, не полученное в связи со смертью родителей,

имевших право на это пособие;

б) пособие по временной нетрудоспособности, оставшееся недополученным ко дню

смерти работника. Оно выплачивается совместно проживающим с ним членами

семьи, а также лицам, находившимся вследствие нетрудоспособности на иждивение

умершего;

в) заработная плата, недополученная умершим, также не входит в состав

наследственного имущества, а выдается членам семьи, проживающим совместно с

ним. Если же умерший жил один и не имел нетрудоспособных иждивенцев,

заработная плата включается в состав наследства;

г) сумма пенсий, оставшаяся недополученной в связи со смертью пенсионера, не

включается в состав наследственного имущества и выплачивается тем членам

семьи, которые относятся к кругу лиц, обеспечиваемых пенсией по случаю потери

кормильца.

Предметы обычной домашней обстановки и обихода составляют особую, отдельную

часть наследства, т.к. здесь учитываются интересы тех наследников, которые

проживали совместно с наследодателем, вели с ним общее хозяйство и

пользовались этими предметами. Правило об особом порядке наследования

указанной в части имущества применяется в случае, если наследодатель не

сделал никаких распоряжений относительно ее. Они переходят к наследникам по

закону, проживающим совместно с наследодателем до его смерти не менее одного

года, не зависимо от их очередности и наследственной доли.

Данное положение, в общем является справедливым. Ведь для лиц не проживавших

вместе с наследодателем предметы обычной домашней обстановки и обихода (куда

не входят ценные вещи) не представляет большой ценности, чего нельзя сказать

о людях, которые ежедневно пользовались этими вещами и привыкли к ним.

Установление годичного срока совместного проживания с наследодателем для

получения предметов обычной домашней обстановки и обихода положили конец

недобросовестным действиям наследников, которые ранее не поддерживали никакой

связи с наследодателем и переезжали к нему незадолго до его смерти с целью

получить сверх причитающейся им наследуемой доли его предметов домашней

обстановки и обихода.

Однако, наследники должны не только проживать с умершим в одной квартире, но

и пользоваться вместе с ним предметами домашней обстановки и обихода для

удовлетворения повседневных бытовых нужд.

Поэтому если наследники проживали в одной квартире с наследодателем, но не

вели с ним общего хозяйства, то они не вправе претендовать на наследование

предметов домашнего обихода.

Если наследство состоит лишь из предметов домашней обстановки и обихода, то

оно все переходит только к наследникам, проживающим совместно с

наследодателем.

Если никто из наследников по закону не проживал совместно с умершим, предметы

домашней обстановки и обихода наследуются в общем порядке, то есть переходят

к наследникам той очереди, которая призывается к наследованию.

Факт совместного проживания наследника с наследодателем тщательно проверяется

нотариусом.

На мой взгляд, законодатель не проработал досконально ситуации, когда

наследственная масса состоит исключительно или в основном из предметов

обычной домашней обстановки и обихода, и неправомерно устранил от

наследования категорию необходимых наследников.

  • Введение 2
  • Глава 1. Истоки современного наследования по закону 6
    • 1.1 Наследование по закону в Римском частном праве 6
    • 1.2 Становление отечественного наследования по закону 9
  • Глава 2. Правовое регулирование наследования по закону в современный период в Российской Федерации и его проблемные аспекты 13
    • 2.1 Понятие наследования по закону 13
    • 2.2 Наследники первой, второй, третьей и последующих очередей 16
    • 2.3 Наследование по праву представления 22
    • 2.4 Наследование усыновленными и усыновителями 25
    • 2.5 Проблема наследование нетрудоспособными лицами, находившимися на иждивении наследодателя 26
    • 2.6 Обязательная доля в наследстве 29
    • 2.7 Права супруга при наследовании 32
    • 2.8 Проблема законодательного регулирования наследования выморочного имущества 35
  • Глава 3. Особенности наследования по закону в зарубежных странах 41
    • 3.1 Наследование по закону в европейских континентальных странах 41
    • 3.2 Наследование по закону в странах англосаксонской системы 44
    • 3.3 Наследование по закону в мусульманском праве 46
  • Заключение 48
  • Список литературы 53

Наследственное правоприемство по Российскому гражданскому праву

Историческое развитие всего наследственного права нашей страны было сложным. Каждый этап отмечен эпохальными памятниками отечественного права, такими как Договор с Византией (911 г.), Русская Правда, Псковская судная грамота (1467 г.), наследственное право Московского государства, получившего закрепление в Судебнике Ивана III (1497 г.), Судебнике Ивана IV (1550 г.) и Соборном уложении (1649 г.), Указ о единонаследии (1714 г.), изданный Петром I, Указ 1731 г. Императрицы Анны Иоанновны.

Наследование по закону характеризовалось тем, что расширялся круг наследников с течением времени. Если первоначально это были только сыновья (дочери исключались из числа наследников), то постепенно стали учитываться и вдовы, затем родственники по боковой линии. Первые нормы о наследовании содержались в заключенном киевским князем Олегом Договоре с Византией. Договор предусматривал, что, если русский умрет в Византии, не оставив распоряжений о своем имуществе и не имея родственников в Византии, имущество его должно быть отправлено в Россию его родственникам; если же умерший сделает распоряжение о своем имуществе («сотворит обряжение»), имущество должно передаваться тому, кому оно предназначено по завещанию. Следовательно, признавались два способа наследования — по закону и по письменному завещанию. В период Русской Правды наследовали только члены семьи, воля завещателя подчинена этому порядку. В XV-XVI вв. основной круг наследников по закону включал сыновей и вдов. При наличии сыновей дочери устранялись от наследования недвижимости, однако в этот период они постепенно стали допускаться к наследованию вотчин. Указ о единонаследии отодвинул весь прежний отечественный порядок и по образу, прежде всего английского права, ввел единого наследника — старшего сына. Указ 1731 г. установил единый порядок перехода всего имущества в равных долях ко всем сыновьям, восстановлено право представления, при отсутствии нисходящих родственников к наследованию призывались родственники по боковым линиям.

Наследование по закону по Своду законов Российской империи (1835-1917 г.г.) основывалось на кровном родстве и осуществлялось по линиям — сначала в пользу нисходящих родственников, а при их отсутствии — боковых и восходящих. Родственники ближайших линий устраняли от наследования дальнейшие линии. Допускалось наследование по праву представления без ограничения степеней родства. Родственники одной степени родства наследовали имущество поровну. С 1912 года дочерей уровняли с сыновьями в наследственных правах. Имелось право пережившего супруга на указную часть в имуществе. Существовал 10 летний срок для принятия наследства, после которого имущество признавалось выморочным и поступало в государственную казну, если таковых не оказывалось.

Начиная с 1917 г. наследственное право нашей страны, как и все правовое регулирование, было подчинено доминирующей идеологии того периода. В исполнении теоретических разработок К.Маркса и Ф.Энгельса, Декрет ВЦИК от 27 апреля 1918 года «Об отмене наследования» отменил не только само наследование, но сыграл большую роль в жизни всего общества, нанес колоссальный ущерб интересам граждан. Однако Гражданским кодексом 1922 г. было восстановлено и закреплено наследование. Круг наследников по закону был ограничен только близкими родственниками (супруг умершего, его дети, внуки, правнуки), а также нетрудоспособные иждивенцы. Имущество делилось между всеми названными лицами поровну. Не предусматривалось наследования по боковым и восходящим линиям, не устанавливалась очередность наследования. Имущество признавалось выморочным в случае неявки наследников в течение шести месяцев или отказа от наследства. Устанавливалась обязательная доля необходимых наследников. Впервые в отечественном гражданском праве были закреплены наследственные права иждивенцев.

Существенные изменения в наследование по закону внес Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 года «О наследниках по закону и по завещанию». В круг наследников были включены родители, братья и сестры наследодателя. Была введена очередность призвания к наследованию по закону: первая очередь — дети (в том числе усыновленные), супруг, нетрудоспособные родители, нетрудоспособные иждивенцы; вторая — трудоспособные родители; третья — братья и сестры умершего. Введено было право представления для внуков и правнуков, размер их доли был равным в пределах доли причитавшейся их родителю. Выморочным имущество становилось лишь при отсутствии наследников, отказа всех наследников от наследства или лишения их всех права наследования.

ГК РСФСР 1964 г. установил две очереди наследников по закону: первая — дети (в том числе усыновленные), супруг, родители, а также ребенок умершего, родившийся после его смерти; вторая — полнородные и неполнородные братья и сестры умершего, дед и бабка с обоих сторон. Нетрудоспособные иждивенцы, состоявшие на иждивении наследодателя не мене года, наследовали наравне с той очередью, которая призывалась к наследованию. Наследство делилось поровну между наследниками одной очереди. Внуки и правнуки, наследующие по праву представления, наследовали поровну в пределах доли, причитающейся их родителю, умершему до открытия наследства. Наследство переходило государству, если оно было ему завещано, если не было наследников ни по закону, ни по завещанию, если все наследники были лишены завещателем прав наследования, если никто из наследников не принял наследство.

В 2001 году был значительно расширен круг наследников по закону введением еще двух очередей: третья — дяди, тети; четвертая — прадеды и прабабки умершего, ��ак со стороны деда, так и со стороны бабки.

2.1 Понятие наследования по закону

Наследование по закону — это наследование, которое происходит, если нет завещания или завещана только часть имущества.

Наследниками по закону могут быть граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а так же дети наследодателя, родившиеся после его смерти.

Если же опять провести теоретический анализ наследственного законодательства, то ГК РСФСР до 17.05.01г предусматривал две очереди призвания наследников к наследованию по закону, а в связи с внесением в ст. 532 ГК РСФСР изменения и дополнения, круг родственников наследодателя, имеющих право наследования при отсутствии завещания, был значительно расширен: количество очередей наследников по закону увеличено до четырех.

Часть третья ГК РФ, вступившая в силу с 1 марта 2002 года, устанавливает восемь очередей наследников по закону.

Наследование по закону характеризуется, тем, что не наследодателем, а законом установлен исчерпывающий круг наследников. При этом законодатель основывается на семейно-родственном начале, на необходимости обеспечения интересов членов семьи умершего, его родственников определенной степени родства и нетрудоспособных иждивенцев.

Расширение круга наследников по закону является прогрессивным шагом по пути совершенствования наследственных правоотношений, поскольку ГК РСФСР 1964 года не в полной мере обеспечивал права и законные интересы граждан.

Возможность сокращения случаев призвания государства к наследованию при наличии родственников наследодателя в значительной степени способствует становлению наследственных правоотношений.

Включение гражданина в состав наследников по закону основывается на одном из следующих юридических фактов: родства с наследодателем предусмотренной законом степени; усыновления наследодателя; усыновления ребенка наследодателем либо родственником наследодателя; брака с наследодателем; предусмотренного законом свойства между наследодателем и наследником; нахождения на иждивении наследодателя при соблюдении определенных законом условий.

Наследование по закону дополнительно характеризуется тем, что законом установлен порядок их призвания к наследованию — не всех сразу, а последовательно, в порядке очередности. Очередность выражается в том, что наследники каждой последующей очереди призываются к наследованию по закону, если нет ни одного наследника из предшествующих очередей, включая наследников по праву представления, подлежащих призванию к наследованию в случае, предусмотренном ст. 1146 ГК РФ. Приобретение наследства хотя бы одним наследником из состава предшествующих очередей исключает призвание к наследованию наследников всех последующих очередей.

Считается, что наследников предшествующих очередей нет (и значит, к наследованию призываются наследники последующей очереди) при следующих обстоятельствах:

1) наследники предшествующих очередей отсутствуют: они никогда (на день открытия наследства) физически не существовали или умерли до открытия наследства или одновременно с наследодателем и нет наследников по праву представления, или родственники наследодателя, входящие в состав предшествующих очередей, хотя и родились живыми после открытия наследства, однако были зачаты после смерти наследодателя и потому не призываются к наследованию (п. 1 ст. 1116 ГК РФ);

2) никто из наследников предшествующих очередей не имеет права наследовать или все они отстранены от наследования (п. 1 и 2 ст. 1117 ГК РФ) или лишены завещателем права наследования (п. 1 ст. 1119 ГК РФ);

3) никто из наследников предшествующих очередей наследство не принял или все они отказались от наследства без указания, в пользу кого они отказываются.

Устанавливая круг наследников по закону и очередность их призвания к наследованию, закон определяет также правила перехода наследственного имущества к нескольким наследникам, наследующим одновременно (совместно), тогда как при наследовании по завещанию порядок перехода наследства к нескольким наследникам определяется завещателем по его усмотрению.

К наследникам одной очереди по закону, за исключением наследников, наследующих по праву представления, наследство переходит в равных долях, т.е. поступает в их общую долевую собственность. Соотношение изначально равных долей сонаследников может измениться в результате отказа от наследства одного или нескольких наследников в пользу других лиц из числа совместно наследующих (ст. 1158 ГК РФ).

Таким образом следует считать, что наследование по закону выступает в качестве альтернативы наследования по завещанию и является одним из оснований наследования.

Значительное увеличение количества очередей наследников по закону, регламентированное третьей частью ГК РФ, устанавливает восемь очередей наследников и в состав включены именно родственники до пяти степеней родства.

Также необходимо иметь в виду, что только наследование по закону допускает наследование по праву представления, что означает, что определенные лица являются представителями при наследовании чьих-то прав.

Таким образом, наследование по закону так же раскрывает понятие наследования в гражданском праве РФ, как прогрессивный шаг в развитии современного законодательства по пути совершенствования наследственных правоотношений, сохраняя в большей части родственную преемственность.

Их родство с наследодателем (племянником) определяется тем, что наследник приходится родным братом (сестрой) родителю наследодателя. Следовательно, у них есть общий предок. Данная очередь призывается к наследованию по общему принципу: при отсутствии наследников предшествующих очередей или при непринятии ими наследства, а также в случае лишения завещателем права наследования всех наследников предшествующих очередей. К наследованию по указанной очереди призываются как полнородные (родные) тети и дяди, так и неполнородные (связанные с родителем наследодателя только одним общим родителем). Двоюродные братья и сестры наследодателя могут наследовать по праву представления, если кто-либо из их родителей умер ранее наследодателя или одновременно с ним.

Наследники последующих очередей призываются к наследству на основании ст.1145 при подтверждении родственной связи наследодателя и наследника с помощью доказательства происхождения детей от родителей по шестую очередь включительно.

Наследниками четвертой очереди являются прадедушки и прабабушки умершего как со стороны дедушки, так и со стороны бабушки наследодателя. Для призвания их к наследованию как наследников четвертой очереди необходимо их кровное родство с правнуками — наследодателями.

Наследники каждой последующей очереди призываются к наследованию по закону лишь при отсутствии наследников предшествующей очереди или при непринятии ими наследства, а также в случае, когда все наследники предшествующей очереди лишены завещателем права наследования. В качестве наследников пятой очереди призываются к наследованию родственники четвертой степени родства — дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки).

В качестве наследников шестой очереди призываются к наследованию родственники пятой степени родства — дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети). Если нет наследников предшествующих очередей, в качестве наследников седьмой очереди по закону к наследованию призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

Как показывает нотариальная практика, наследники четвертой, пятой и шестой очередей призываются к наследованию достаточно редко. Значительно чаще оформляются в наследственных правах именно наследники седьмой очереди.

В действующем законодательстве отсутствуют легальные понятия, кто является отчимом (мачехой), пасынком (падчерицей). По общему лексическому толкованию этих слов: мачеха — это жена отца по отношению к его детям от прежнего брака; отчим — это муж матери по отношению к ее детям от прежнего брака; падчерица — это дочь одного из супругов по отношению к другому, для нее неродному; пасынок — это сын одного из супругов по отношению к другому, для него неродному. Брачные отношения между мачехой (отчимом) и отцом (матерью) ребенка должны иметь место на момент смерти мачехи (отчима).

При оформлении наследственных правах упомянутых лиц бывают ситуации, когда мать ребенка жива. Независимо от того, находится ли в живых мать ребенка к моменту открытия наследства после смерти его мачехи, он может быть призван к наследованию. При этом в случае смерти родной матери он будет призван к наследованию как наследник первой очереди. В случае же смерти его мачехи не исключено его призвание к наследованию в качестве наследника седьмой очереди (к примеру, возможен отказ в его пользу от наследства наследников предыдущих очередей).

Интерес представляет также ситуация, когда после расторжения брака с матерью ребенка его отец вступал в брак еще неоднократно. Все супруги отца ребенка по отношению к этому ребенку являются его мачехами, и после смерти любой из них ребенок может призываться к наследованию при определенных обстоятельствах.

Таким образом, рассмотренная очередность наследования по закону позволяет сделать вывод о том, что нормы ГК РФ, изложенные в третьей части главе V «Наследственное право» более продуманные и проработанные по сравнению с ГК РСФСР 1964 года и дают право и возможность родственникам наследодателя воспользоваться своим правом наследования.

Наследование по праву представления — это особый порядок призвания к наследованию наследников по закону.

Наследники призываются к наследованию по праву представления при условии, что их предок, который был бы призван к наследованию по закону после смерти наследодателя, умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем (ст. 1146 ГК РФ). Наследование по праву представления в случае одновременной (в один и тот же день) смерти наследодателя и его наследника по закону ГК РСФСР 1964 г. не предусматривалось и является новеллой.

Наследование по праву представления осуществляется исключительно при наследовании по закону. Если до открытия наследства или одновременно с наследодателем умер наследник по завещанию, которому не был подназначен наследник, применяются правила приращения наследственных долей (ст. 1161 ГК РФ).

Термин «наследование по праву представления» означает, что потомки наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, заменяют в наследственных правоотношениях умершего наследника по закону, который был бы призван к наследству, будь он в живых в день открытия наследства. Никакого правопреемства (перехода права) между наследником по закону, умершим до открытия наследства или одновременно с наследодателем, и его потомком, наследующим по праву представления, при рассматриваемом порядке призвания к наследству не происходит. Наследование по праву представления не зависит от того, унаследовали ли наследники по праву представления имущество после умершего наследника по закону, на место которого они заступили: были ли они призваны к наследству после его смерти или нет, а если были призваны, то не имеет значения, приняли они наследство или отказались от него.

Наследники по праву представления фигурируют в составе только первых трех очередей наследников по закону.

По праву представления наследуют: внуки наследодателя и их потомки как наследники первой очереди по закону; дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) в составе второй очереди; дети полнородных и неполнородных братьев и сестер родителей наследодателя (двоюродные братья и сестры наследодателя) входят в третью очередь.

Во всех трех очередях наследники по праву представления являются потомками наследников по закону той же очереди. Потомки же наследников по праву представления, указанных в составе второй очереди наследников по закону, — дети племянниц и племянников наследодателя, а также наследников, названных в составе третьей очереди, — дети двоюродных братьев и сестер наследодателя наследуют по закону не по праву представления своих умерших до открытия наследства или одновременно с наследодателем родителей, а входят в другие (последующие) очереди наследников по закону — пятую и шестую соответственно.

Восходящие родственники наследников по закону (дедушка и бабушка, прадедушка и прабабушка) к наследованию по праву представления вообще не призываются, они наследуют по закону в составе второй и четвертой очереди соответственно.

Перечень наследников по праву представления, входящих в первую очередь, в настоящее время не ограничивается правнуками: к наследованию по праву представления как наследники первой очереди по закону могут быть призваны потомки наследодателя без ограничения степенью родства. Это означает, что потомки правнуков наследодателя тоже вправе наследовать по праву представления. Причем если ранее к наследованию по праву представления могли быть призваны внуки и правнуки наследодателя, находившиеся в живых ко дню открытия наследства, то теперь потомки наследодателя по прямой линии, как и прочие наследники по закону, наследуют и в том случае, если они были зачаты при жизни наследодателя и родились живыми после открытия наследства (п. 1 ст. 1116 ГК РФ).

Наследники по праву представления, как и прочие наследники, могут быть лишены наследства (п. 1 ст. 1119 ГК РФ), признаны недостойными наследниками либо отстранены от наследования на основании ст. 1117 ГК РФ. Кроме того, не могут наследовать по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства или не имеющего права наследовать в силу недостойного поведения (п. 1 ст. 1117 ГК РФ). В таких случаях наследник по закону, умерший до открытия наследства или одновременно с наследодателем, и сам не имел бы права наследовать по закону, будь он в живых в день открытия наследства.

Особенность наследования по праву представления состоит в том, что к наследникам по праву представления переходит только доля, причитавшаяся тому наследнику по закону, которого они заменяют («представляют»). Эту долю наследники по праву представления делят между собой поровну.

Введение

Актуальность настоящей работы. Завещание рассматривается как одно из оснований наследования. Хотя исторически первым появилось наследова-ние по закону, в настоящее время завещание «идет впереди закона». Насле-дование по закону возможно лишь при отсутствии завещания, его недействи-тельности, при непринятии наследниками по завещанию завещанного иму-щества или если к моменту открытия наследства указанных в завещании наследников нет в живых.

Распространению завещательных распоряжений способствует отмена налога на то имущество, которое переходит в порядке наследования. Следует отметить, что изначально законодательство о налогообложении имущества, переходящего по наследству, трактовалось таким образом, что наследникам по закону первой и второй очередей было невыгодно получать наследство по завещанию. Положения ст. 3 Закона от

1. декабря 1991 г. «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения» о том, что «налог с имущества, переходящего физическим лицам в порядке наследования, исчисляется по следующим ставкам: при наследовании имущества стоимостью от 850-кратного до 1700-кратного установленного законом размера минимальной месячной оплаты труда:

  • — наследникам первой очереди —

5. от стоимости имущества, превы-шающей 850-кратный установленный законом размер минимальной месяч-ной оплаты труда;

  • — наследникам второй очереди —

10. от стоимости имущества, превы-шающей 850-кратный установленный законом размер минимальной месяч-ной оплаты труда;

  • — другим наследникам —

20. от стоимости имущества, превышающей 850-кратный установленный законом размер минимальной месячной оплаты труда» трактовалось таким образом, что наследники по завещанию являются «другими наследниками», независимо от того, входят ли они в число наследников по закону.

Лишь Определением Конституционного Суда РФ от 30 сентября 2004 г. № 316-О было разъяснено, что положения п. 1 ст. 3 Закона от

1. декабря 1991 г. не могут служить основанием для применения ставок налогов, установленных для «других наследников», при исчислении налога с имущества, переходящего в порядке наследования, к гражданам, входящим в круг наследников по закону первой и второй очередей, названных в Законе, и принявшим наследство по завещанию.

Федеральным законом от 1 июля 2005 г. № 78-ФЗ «О признании утра-тившими силу некоторых законодательных актов (положений законодатель-ных актов) Российской Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с отменой налога с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения» , вступившего в силу с 1 января 2006 г., предусмотрена отмена налога с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения, а также внесены изменения в гл.

2. «Налог на доходы физических лиц» НК РФ , касающиеся налогообложения доходов физических лиц в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке дарения.

Таким образом, в отношении наследства, открывшегося после 1 января 2006 г. налог на имущество, переходящее в порядке наследования, не взимается, что активизировало распространение наследования по завещанию и актуализировало исследуемую тему.

Объектом исследования данной работы являются правовые источники, регулирующие вопросы наследования по завещанию.

Предмет исследования. Центральное место в работе отводится исследо-ванию особенностей института наследования по завещанию согласно совре-менному российскому законодательству.

Целью работы является всестороннее изучение и уяснение норм наследственного права, в частности, норм, регулирующих особенности наследования по завещанию.

  • — анализ гражданско – правового института «наследство»;
  • — исследование становления и развития института наследования по заве-щанию;
  • — изучение основных элементов института наследования по завещанию.

Практическая значимость дипломного исследования. Полученные выводы и сделанные обобщения развивают ряд положений гражданского и гражданско-процессуального права. Положения и выводы, содержащиеся в работе, могут способствовать дальнейшим исследованиям по данной проблематике в рамках отраслевых наук.

Научная и практическая новизна дипломной работы состоит в том, что с современных демократических позиций предпринята попытка комплексного историко-правового анализа вопросов, связанных с регулированием ответственности наследования по завещанию.

Степень освещения темы в литературе. Изучение научных источников свидетельствует о том, что проблема наследования по завещанию поднима-лась в литературе достаточно часто. Вместе с тем, практическая ценность многих имеющихся трудов в известной мере снизилась, поскольку подходы к этой проблеме концептуально устарели, кроме того, утратило силу и законодательство, на котором многие из них базировались.

Нормативно-правовую основу исследования составили отечественные законы, а также фактический материал из практики.

Структура работы: настоящее дипломное исследование состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы.

1.Конституция Российской Федерации принята всенародным голосо-ванием

1. декабря 1993// Российская газета, 1993 № 237.

2.Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.07.2000) (ред. от 05.04.2010) (с изм. и доп., вступающими в силу с 07.05.2010)// Собрание законодательства РФ, 07.08.2000, № 32, ст. 3340

3.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994) (ред. от 27.12.2009, с изм. от 08.05.2010)// Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 3301

4.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.1995) (ред. от 17.07.2009, с изм. от 08.05.2010)// Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, № 5, ст. 410

5.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 01.11.2001) (ред. от 30.06.2008)// Пар-ламентская газета, № 224, 28.11.2001

6.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.11.2006) (ред. от 24.02.2010)// Пар-ламентская газета, № 214-215, 21.12.2006

7.Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (принят ГД ФС РФ 08.12.1995) (ред. от 30.06.2008) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2008)//Собрание законодательства РФ, 01.01.1996, № 1, ст. 16

8.Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1) (ред. от 19.07.2009)// Ведомости СНД и ВС РФ, 11.03.1993, № 10, ст. 357

9.Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 27.12.2009) «Об обществах с ограниченной ответственностью» (принят ГД ФС РФ 14.01.1998) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2010)// Собрание законодательства РФ, 16.02.1998, № 7, ст. 785

10.Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ (ред. от 30.10.2009) «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (принят ГД ФС РФ 23.05.2003)// Собра-ние законодательства РФ, 16.06.2003, № 24, ст. 2249

11.Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ (ред. от 29.03.2010) «Об оружии» (принят ГД ФС РФ 13.11.1996)// Собрание законодательства РФ, 16.12.1996, № 51, ст. 5681

1. декабря 1991 г. «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения» (документ утратил силу)// Российская га-зета, № 59, 13.03.1992

13.Федеральный закон от 1 июля 2005 г. № 78-ФЗ «О признании утра-тившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации и внесении изменений в некоторые законода-тельные акты Российской Федерации в связи с отменой налога с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения» (ред. от 27.12.2009)// Рос-сийская газета, № 297, 31.12.2005

Специальная литература и материалы периодической печати

14.Амелина А.Н. Понятие и сущность завещания. – М.: ПРИОР, 2008

15.Амиров А.Н. Гражданское право РФ. – М.: Юридическая литерату-ра, 2006

16.Блинков О.Е. Развитие наследственного права в бывших республи-ках СССР// Нотариус. 2004. – № 5

17.Вергасова Р.И. Судебное оспаривание завещаний. Проблемы при-нятия мер охраны в нотариальной практике // Нотариус. 2001. – № 5

18.Гаврилов В.Н. Наследование в условиях проведения правовой ре-формы в России. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юриди-ческих наук. Саратов, 1999

19.Галиев Р.Ф. Коллизии наследственного права в переходный пери-од./ Бюллетень нотариальной практики, № 5, 2001

20.Гордон М.В. Наследование по закону и по завещанию. М. – 1967

21.Гражданское и торговое право капиталистических стран. Учеб. по-собие / Под. ред. В.П. Мозолина и М.И. Кулагина. М. – 1980

22.Гришаев С.П. Наследственное право: Учебное пособие. М.: Юрист, 2003.

23.Гуев А.Н. Постатейный комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / А.Н. Гуев. М.: Инфра-М, 2002.

24.Демина Н.Б. Английская реформа завещательных распоряжений // Бюллетень нотариальной практики. 2005. – №

25.Долинская В.В. Наследственное право РФ. М., 2002. С. 24

26.Жаркова Г.И. Обязательная доля в наследстве в свете нового зако-нодательства//Нотариус. 2004. – № 4

27.Зайцева Т.И., Галеева Р.Ф., Ярков В.В. Настольная книга нотариуса. Том 1. М.– 2000

28.Иоффе О.С. Советское гражданское право. Ч. 3. Л. – 1958

29.Комкова Е.В. Заключение договора по российскому гражданскому праву: Дис. … канд. юрид. наук. МГЮА, 2001

30.Комментарий к ГК РФ. Часть

3. Постатейный с приложением форм документов./Отв. ред. А.Н. Ткач.-2-е изд. М., 2005

31.Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т.XXV. – М, 2001

32.Новиков А.А. К истории завещания под условием в отечественном гражданском праве // Цивилистические исследования. Выпуск первый: Сб. на-учных трудов памяти профессора И.В. Федорова. М., 2004

33.Победоносцев К. Курс гражданского права. Часть вторая. Права се-мейные, наследственные и завещательные. СПб., 1896

34.Постатейный научно-практический комментарий части третьей Гражданского кодекса РФ / Под общ. ред. А.М. Эрделевского. М., 2001, 2002

35.Похмелкина Г.А. Воз сена // Звезда. – 2004

36.Репин В.С. Комментарий к Основам законодательства РФ о нота-риате. М. – 2001

37.Рясенцев В.А. Наследование по закону и по завещанию в СССР. М., 1972.

38.Семенова А.Н. Справочник нотариуса. – М.: Юридическая литера-тура, 2007

39.Сергеев А.П., Толстой Ю.К., Елисеев И.В. Комментарий к Граж-данскому кодексу РФ части третьей (постатейный).

М.: Проспект, 2002

40.Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страхо-вому праву. М. – 1997

41.Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права. М. – 1953

42.Смирнова А.Н. Наследственное право РФ. – М.: Смарт, 2002

43.Смирнова А.Н. Нотариальная практика. – М.: Юридическая литера-тура, 2009

44.Телюкина М.В. Комментарий к разделу V Гражданского кодекса РФ // Законодательство и экономика. 2002. № 8 — 10.

45.Телюкина М.В. Наследственное право. Комментарий Гражданского кодекса РФ: Учебно-методическое пособие. М., 2002

46.Ткач А.Н. Комментарий к ГК РФ. Часть третья. М. – 2005

47.Умаров С.Ю. Теория государства и права. – М.: Юристъ, 2002

48.Халфина Р.О. Право наследования в СССР. М. – 1952

49.Хаскельберг Б.Л. Правоотношение из завещательного отказа и его элементы // Цивилистические исследования. Выпуск первый: Сб. научных тру-дов памяти профессора И.В. Федорова. М. 2004

50.Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. Тула: Автограф, 2001

51.Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. СПб., 1917

52.Шилохвост О.Ю. Комментарий к части третьей Гражданского ко-декса РФ / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. М.: Издательство «Юристъ», 2003

53.Яковлев П.А. Институт наследования в современном российском праве//Законность, 2006, №

54.Яковлев П.А.Гражданское право. Т.3 – М.: Смарт, 2008

55.Ярошенко К.Б. Наследственное право. Новеллы законодательства. Судебная практика. Нотариальная практика. — М., 2005

Материалы судебной практики

56.Постановление Пленума Верховного суда СССР от 1 июля 1966 г.//Бюллетень Верховного суда СССР. 1966

57.Решение Конституционного суда РФ от 09.12.1999 г. № 209-0 «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гр. Куркиной Елены Анатольевны на нарушение ее конституционных прав. Ст.



Курсовые от 500 руб! Зарегистрировавшимся 200 рублей в подарок! Скачать бесплатно / курсовые. Готовые работы по гражданскому праву — курсовые и дипломные работы, рефераты, автошкола в спб вождение в любых районах, все категории. Быстро и надежно! Курсовые на заказ и база готовых. От 1 дня, недорого, торг. Дипломные, курсовые работы. Контрольные, дипломные, курсовые работы по гражданскому праву на заказкурсовые экономическим предметам курсовые, контрольные работы по экономическим дисциплинам! , бесплатные рефераты по предмету — темы тип добавлено ; наследование по закону: курсовая работа (т) 19. 2013 гражданское — гражданское право контрольные. Гражданское право контрольные работы по гражданскому праву курсовые скачать бесплатно, курсовая по гражданскому праву! Курсовая по гражданскому праву на заказ. Курсовые по гражданскому праву курсовые по гражданскому праву от преподавателей вузов. Быстро, диплом по праву. Okpravo — сайт для будующих юристов.

У нас можно заказать дипломные, курсовые, рефераты и эссе. Курсовая работа по гражданскому. Курсовая работа по гражданскому праву. Понятие имущественных комплексов. Тусур (помощь студентам) контрольные, лабораторные, курсовые и экзаменационные работы. Рефераты, курсовые и дипломы — коллекция рефератов, курсовых и дипломных работ по гражданскому праву. Все рефераты можно — курсовые и рефераты: гражданское — данные курсовые работы не выкладывалась на иных рефератных сайтах! Юк ваше наследство с-пб мы защитим ваши интересы! Консультации, иски, представительство в судебесплатные курсовые работы. Темы бесплатных курсовых работ по теории государства и права, гражданскому, уголовному. Заказ курсовой работы в спб срочное выполнение курсовых работ! Новогодние скидки! Рефераты на заказ! Быстро, качественно, недорого! Любые дисциплины! , курсовые по гражданскому праву скачать курсовые работы по гражданскому праву — рпа, 25 стр.

Общие положения о наследовании дипломная

Судебная практика:
ГЛАВА 2. ФОРМЫ НАСЛЕДОВАНИЯ:
^
Судебная практика:
ГЛАВА 3. ЮРИДИЧЕСКОЕ ТОЛКОВАНИЕ ЗАВЕЩАНИЯ:
ГЛАВА 4. ЗАВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ОТКАЗ И ЗАВЕЩАТЕЛЬНОЕ ВОЗЛОЖЕНИЕ:

Судебная практика:
ГЛАВА 5. ФОРМЫ ПРИНЯТИЯ И ОТКАЗА ОТ НАСЛЕДСТВА:
^

§ 5.3. Наследственная трансмиссия:

Судебная практика:

^ ГЛАВА 6. НАСЛЕДСТВЕННАЯ МАССА КАК ИМУЩЕСТВЕННЫЕ И

НЕКОТОРЫЕ ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

НАСЛЕДОДАТЕЛЯ:

§ 6.1. Состав наследственной массы:

§ 6.1.Имущественные права и обязанности:

Судебная практика:
^ ГЛАВА 7 ОСОБЕННОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА

В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ:

§ 7.1 Вклады в Сбербанке:

§ 7.2. Предметы домашнего обихода:

§ 7.3. Объекты авторского права:
^

Проверьте работу на антиплагиат в системах Антиплагиат. Уникальность не менее 90%.

Нужно оформить дипломную работу таким образом: шрифт Times New Roman 13, границы текста (поля): слева — 3,0 см; сверху и снизу — 2,0 см; справа — 1,5 см, 1,5 интервал, выравнивание по ширине, нумерация страниц в правом нижнем углу (не включая титульный лист), сноски внизу страницы 10 -м шрифтом с указанием страниц, откуда взята информация.

Введение … 4

1 Наследственное право и его принципы … 7

1.1 Становление и развитие наследственного права в России … 7

1.2 Общая характеристика принципов наследственного права … 11

2 Принцип универсальности наследственного правопреемства и принцип свободы завещания в наследственном праве … 20

2.1 Принцип универсальности наследственного правопреемства … 20

2.2 Принцип свободы завещания … 32

3 Принципы основ правопорядка и нравственности в отношениях по наследованию … 44

3.1 Принцип охраны прав и законных интересов наследодателя и наследников … 44

3.2 Принцип охраны наследства … 47

Заключение … 54

Список литературы … 59

Основные понятия наследственного права — дипломная работа

Принцип охраны наследства, наряду с принципами, рассмотренными в предыдущей главе, является, также, наиболее исследованным и выделяемым учеными-цивилистами различных времен.

Принцип охраны самого наследства, по мнению В.В. Гущина и А.А. Овчинникова, является производным из принципа охраны основ правопорядка и нравственности, но в известной мере имеющий самостоятельное значение. Они определяют сущность данного принципа как систему норм по охране наследства и управлению им, а также связанные с этим расходы.

Законодательное определение охраны наследства звучит следующим образом: для защиты прав наследников, отказополучателей и других заинтересованных лиц исполнителем завещания или нотариусом по месту открытия наследства принимаются меры, указанные в статьях 1172 и 1173 Кодекса, и другие необходимые меры по охране наследства и управлению им.

Проанализировав указанную норму в целом (все ее пункты), можно сделать вывод о том, что руководствуясь принципов охраны наследства, законодатель установил:

  • меры по охране и управлению наследственным имуществом;

  • порядок принятия мер по охране и управлению наследственным имуществом;

  • ответственных лиц по охране и управлению наследственным имуществом;

  • правовой механизм охраны и управления наследственным имуществом.

Для более подробного разъяснения мер и порядка охраны наследством законодатель в статье 1172 ГК РФ установил открытый перечень возможных мер по охране наследства. К мерам по охране наследства относятся: опись, оценка наследственного имущества; внесение денежных средств, входящих в состав наследства, на депозит нотариуса; передача на хранение наследственного имущества; уведомление органов внутренних дел о наличии в наследстве оружия и иные меры направленные на сохранение наследственного имущества в надлежащем виде, устраняющие возможность утраты, порчи или расхищения.

В общем и целом меры по охране наследства и управлению им призваны защищать наследственное имущество от любых посягательств третьих лиц. Меры выступают своего рода инструментарием в руках субъекта, уполномоченного на их применение. Используя их, субъект выполняет охранительную функцию, тем самым достигает охраны основ правопорядка в при наследовании.

В силу статьи 1173 ГК РФ, если в составе наследства имеется имущество, требующее не только охраны, но и управления (предприятие, доля в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества, ценные бумаги, исключительные права и тому подобное), нотариус в соответствии со статьей 1026 настоящего Кодекса в качестве учредителя доверительного управления заключает договор доверительного управления этим имуществом.

В случае, когда наследование осуществляется по завещанию, в котором назначен исполнитель завещания, права учредителя доверительного управления принадлежат исполнителю завещания.

Пунктом 56 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о наследовании» № 9 разъяснено, что учредителями доверительного управления наследственным имуществом, в том числе в случаях, когда к наследованию призываются несовершеннолетние и недееспособные граждане, могут выступать только нотариус либо исполнитель завещания.

Договор доверительного управления наследственным имуществом, в том числе в случаях, если в состав наследства входит доля наследодателя в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью либо доверительное управление учреждается до вступления наследника, принявшего наследство, во владение наследством, заключается на срок, определяемый с учетом правил пункта 4 статьи 1171 ГК РФ о сроках осуществления мер по управлению наследством. По истечении указанных сроков наследник, принявший наследство, вправе учредить доверительное управление в соответствии с правилами главы 53 ГК РФ.

Как уже упоминалось выше, в юридической литературе принцип охраны наследства исследовался многими учеными, многие выделяли данный принцип как основополагающее начало наследственного права. При подробном рассмотрении принципа, авторами исследовался вопрос самого имущества, которое входит в наследственную массу. Иными словами, ученные рассуждали над тем, что именно нужно охранять для передачи по наследству.

Общепринятое понятие наследства понимается как совокупность имущественных прав и обязанностей наследодателя. Ю.И. Власов под имуществом понимает вещи, различные права и долги. В.В. Гущин объект наследования рассматривает как совокупность имущества, принадлежащего гражданину на праве частной собственности, а также имущественные и неимуществнные права и обязанности. В.В. Долинская понимает наследство как имущество в широком смысле слова. Наследство как совокупность прав и обязанностей наследодателя рассматривают Н.И. Бондарев, М.Ю. Барщевский, В.А. Рясенцев и другие. Ученые указывают на то, что все указанное имущество, которое подлежит включению в наследственную массу подлежит охране, в соответствии с действующим законодательством.

Помимо вопроса объекта охраны, в доктрине насущным является вопрос субъекта охраны, т.е. вопрос круга уполномоченных лиц, могущих принимать меры по охране наследственного имущества.

Становление и развитие наследственного права в России проходило, действительно сложным и извилистым путем. На наследственное право в разное время влияли разные факторы: социальные, экономические, политические и др. Наследственное право было словно индикатором современной жизни. Значимость наследственного права для общества состоит в том, что наследственное право касается каждого человека. Каждый может быть наследником и даже несколько раз, но лишь единожды он может быть наследодателем. Благодаря суровому испытанию временем и большой значимости для каждого человека, наследственное право выработало свою систему. В этой системе одним из основных элементов являются принципы наследственного права – основные начала, на которых строиться вся система.

Анализ законодательства о наследовании показал, что многие принципы наследственного права, выделенные учеными имеют законодательное закрепление. Нормы статей пятого раздела Гражданского кодекса Российской Федерации основаны на системе принципов наследственного права и в полной мере выполняют регулятивную функцию т.е. регламентируют общественные отношения, возникающие в связи со смертью гражданина.

Исследование доктрины наследственного права приводит к выводу о том, что принципов, которые можно выделить в наследственном праве великое множество, однако для каждого исторического отрезка развития страны характерны свои принципы наследственного права отражающие специфику конкретного промежутка. На сегодняшний день, достаточно выделение нескольких основополагающих идейных начал наследственного права, как индикатор современной жизни общества.

Принципы наследственного права в полной мере отражают специфику регулирования наследственных отношений, находясь, вместе с тем, в тесной взаимосвязи с общими началами гражданского права. Принципы универсальности наследственного правопреемства, свободы завещания, охраны наследства и охраны прав и законных интересов наследодателя и наследников в полной мере обуславливают идею наследственного права и обеспечивают реализацию наследственных правоотношений.

Проанализировав и обобщив судебные акты, разрешающие споры по делам о наследовании, а также деятельность нотариата, в сфере наследственных правоотношений, можно сделать вывод, что правоприменительная практика строиться в направлении указанном законодательством и доктриной наследственного права. Из судебных решений судов общей юрисдикции различных инстанций усматривается, что при применении норм наследственного права, суд учитывает именно основополагающую идею нормы и выносит мотивированное и справедливое решение. При этом, судам, во многом, помогают акты толкования высших судов по конкретным вопросам применения норм Гражданского кодекса РФ о наследовании.

В соответствии с принципом универсальности наследственного правопреемства принятие наследником наследства означает принятие всей, причитающейся ему наследственной массы, в чем бы оно не заключалось и где бы оно не находилось. При всей устойчивости и разработанности принципа универсальности наследственного правопреемства, его практическое применение так или иначе вызывает ряд вопросов. Известное разрешение таких вопросов осуществляется органами нотариата и судебной власти, однако, без теоритического осмысления, указанное разрешения поставленных вопросов невозможно. Принцип универсальности наследственного правопреемства несет фундаментальный характер для всего наследственного права. Являясь одним из основных идейных начал данный принцип указывает вектор строения норм наследственного права. Несмотря на критику, со стороны ученого мира, принцип универсальности наследственного правопреемства остается основополагающим принципом и достойно занимает главенствующую позицию в системе принципов наследственного права.

Категория свободы, являясь сложной по своей сути, является проявлением независимости воли человека. Принцип свободы завещания, на сегодняшний день, является одним из основных идейных начал наследственного права, закрепленный в кодифицированном гражданском законе. Принцип свободы завещания заключается в свободном выборе наследников, наследственного имущества, передаваемому каждому из них, размера наследства для каждого наследника посредством совершения завещания. Можно с уверенностью утверждать, что принцип свободы завещания проходит красной линией по всей главе 62 Гражданского кодекса РФ. Вместе с тем, принцип содержит в себе проявления и других доктринальных принципов наследственного права, таких как принцип диспозитивности, принцип справедливости, принцип действительной воли завещателя и др. Однако, развитие права, в том числе и наследственного не стоит на месте. Цивилистической доктриной выдвигаются новые идеи по совершенствованию законодательных норм в целях улучшения жизни граждан целиком. Так, нам представляется возможным «переименовать» принцип свободы завещания, расширив его значение. Принцип свободы распоряжения имуществом на случай смерти, предлагаемый П.В. Крашенинниковым призван расширить полномочия наследодателя при передаче имущества своим наследником путем совершения совместного завещания и заключения наследственного договора. Поддерживая указанную позицию, нам кажется, что вновь введенный институты наследственного права, на основе «переименованного» принципа значительно расширят возможности наследодателя распоряжаться своим имуществом, что в свою очередь гарантируется Конституцией Российской Федерации.

Финансовое право Вариант 5. 5 задач 1. В чем выражается административный порядок защиты прав субъектов в финансово-правовых отношениях. Приведите примеры применения указанного порядка в сфере валютных и бюджетных правоотношений 2
2. Составьте схему класс ➨

«Грамота на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства» На основании анализа документа найти и перечислить права и привилегии дворянства. Почему эпоху правления Екатерины II называют «золотым веком дворянства»? ➨

Разработка управленческих решений в системе управления Балашихинского территориального управления силами и средствами МОСОБЛПОЖСПАС. Дисциплина Управленческие решения ➨

ВВЕДЕНИЕ

Пожарная профилактика понимает под собой обучение технике противопожарной безопасности, а также …

Предмет гражданского права.Функции гражданского права. Отграничение гражданского права отсмежных отраслей права. ➨

Введение Наша повседневная жизнь регулируется гражданским правом: покупки в магазине, услуги парикмахерской …

Обязательственное право в сервисных правоотношениях и туризме. Основы правового регулирования расчетов в сервисных правоотношениях ➨

Введение
Под обязательством понимается правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить …

  • Права пациентов на бумаге и в жизни Саверский А.В.
  • Права авторов литературных произведений Камышев В.Г.
  • Постатейный комментарий к Федеральному закону «Об обществах с ограниченной ответственностью» Батяев А.А.
  • Настольная книга судьи по гражданским делам Толчеев Н.К.
  • Настольная книга адвоката Искусство защиты в суде Джерри Спенс
  • Наследственное право Махмутова М.М.
  • Международное публичное право Шевчук Д.А.
  • Международное право Глебов И.Н.
  • Криминология.Избранные лекции Антонян Ю.М.
  • Криминалистическая энциклопедия Белкин Р.С.

Гарантированное качество. В StudenBar качество стоит на первом месте, убедитесь в этом по верификации авторов, рейтингу, средней оценки и отзывах только тех людей, которые делали заказ у автора. Всем пользователям предоставляется безопасная сделка – деньги за работу хранятся у вас на счету. Гарантийный период составляет 20 дней в течение которого вы можете потребовать у автора, исправления и корректировки работы, только после вашего одобрения автор получит оплату.

Глава 2. Правовые категории наследственного права

Выберете среди большого количества авторов, авторы сами свяжутся с вами, вы можете уточнить все интересующие вас вопросы в онлайн-чате и оценить самого автора по его предложению цены, рейтингу, отзывам только тех людей, которые заказывали у него работу. Мы приложили все усилия, что бы вам было удобно на StudentBar. Вы может самостоятельно предложить понравившемуся автору выполнить свою работу.

Предложенный вами заказ моментально увидят авторы, вы всегда сможете выбрать исполнителя, который больше вам подходит. Договоритесь с автором и он выполнит задание за любое время. Размещайте работы круглосуточно. Магазин готовых работ – быстрое решение ваших проблем.

В любом случае, по завещанию ли или по закону – но раздел имущества должен быть справедливым, учитывающим интересы всех возможных наследников, и здесь важно не задеть родственные чувства, в то же время учитывать, что распределение наследства – это выражение последней воли наследодателя, и идти в разногласие с ней противоречит конституционному праву гражданина.

Цель. Целью выпускной квалификационной работы является исследование правового феномена наследования по закону и по завещанию на основе современного законодательства.

Задачи. В соответствие с поставленной целью решаются следующие задачи:

— исследовать наследственное право в системе гражданского права;

— исследовать общие положения о наследовании;

— проанализировать особенности наследования по закону и завещанию.

— сформулировать выводы по проделанной работе.

Структурно работа состоит из введения, трех частей, которые соответствуют поставленным задачам и заключения.

При подготовке выпускной квалификационной работы использовались нормативно-правовые акты Российской Федерации, научно-учебные статьи и монографии, публикации специальной периодической печати.

I . Наследственное право в системе гражданского права

1.1. Особенности наследственного права

Наследственное право — подотрасль гражданского права, т.е. один из элементов системы гражданского права.

16 стр., 7707 слов

— государственных наград, на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации;

— наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, производственных, потребительских кооперативах (ст. 1176, 1177 ГК);

  • наследование при недействительности завещания (ст. 1131 ГК).

В заключение данного параграфа можно сделать следующие выводы. Наследственное право — представляет собой совокупность норм, которые регулируют порядок и пределы перехода прав и обязанностей умершего к его наследникам и другие, связанные с этим отношения. Наследственное право регулирует и те отношения, которые сами по себе наследственными не являются. Эти отношения возникают либо еще до наследования, то есть при жизни наследодателя, например, отношения по составлению завещания, либо после наследственных правоотношений, как отношения по разделу имущества, относящиеся уже к процессуальным правоотношениям. Сфера влияния самого наследственного права гораздо шире сферы действия наследственных отношений, так как наследственные правоотношения являются частью наследственного права.


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *