Наследование общей совместной собственности супругов. право собственности пережившего супруга

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Наследование общей совместной собственности супругов. право собственности пережившего супруга». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Брачно-семейные узы порождают определенные правоотношения между мужем и женой, как при жизни, так и в случае смерти одного из них. Такое правовое положение супруга после смерти второй половинки обусловлено тем, что в браке они равноправны в имущественном отношении, а после смерти супруга, второй наравне с иными наследниками его очереди представляется к наследству на то же имущество, которое при жизни находилось в собственности двоих. Четкого определения понятию супружеских наследственных прав в законе не дано.

Фактически права пережившего супруга при наследовании от прав иных наследников его же очередности не отличаются, за исключением того факта, что имущество, приобретенное супругами вместе в период юридического существования их семьи, имеет свой особый статус – общая совместная собственность, в которой нет конкретных долей каждого супруга.

Такой статус не распространяется на случаи оформления соглашения по имущественным правоотношениям между супругами. Это накладывает свой отпечаток на особенности супружеских прав по отношению к наследству уже бывшего супруга и порядок оформления наследства.

Права супруга при наследовании

Особенности прав супруга при наследовании вытекают из имущественного режима, действующего во время брака при жизни обоих супругов. Так, действующая правовая база предусмотрела два вида режимов:

  • договорной;
  • законный.

Так, в первом случае имущественное соглашение, заключенное супругами при жизни обоих, определяет, кто из супругов и на какое имущество имеет право собственности, что позволяет определить комплекс имущества, на которое после смерти одного из супругов открывается наследство.

Во втором случае подразумеваются равные права супругов на имущество, приобретенное в собственность, и иные имущественные права за время супружеской жизни. Наследство открывается только на долю умершего, которую еще предстоит выделить.

Признание наличия прав за супругом на имущество умершего супруга не зависит от мнения иных наследников. Последний имеет права, как на выдел своей доли, так и на долю в открывшемся наследстве.

Ограничено данное право может быть только, если имела место письменно выраженная воля умершего относительно его имущества, когда умерший исключил супруга из состава наследников, а оснований для признания последнего обязательным наследником не имеется, либо судебным постановлением супруг признан недостойным наследником.

Но речь в данном случае идет только об имуществе, из которого уже выделена супружеская доля каждого и на которую живой супруг претендует безоговорочно в силу закона.

Права пережившего супруга при наследовании фактически состоят из комбинации прав:

  • собственности;
  • наследования.

За супругом, пережившим вторую половинку, сохраняется право собственности на половину нажитого в ходе совместной жизни имущества. Это вытекает из самого института брака и закреплено одновременно в семейном и гражданском кодексах.

Право наследования заключается в том, что супруг умершего призывается к наследованию, как правило, не один (если имеются родственники 1 очереди наследования, а также обязательные наследники) и тут имеет место реализации его наследственных прав на общих основаниях. Супружеская наследственная доля будет зависеть от количества наследников, кроме обязательных наследников, и будет равняться долям остальных лиц, вступающих в наследственные права.

12.2. Выделение супружеской доли в наследстве

После смерти на имущество лица открывается наследство, которое являлось его собственностью, и к наследованию призываются наследники в порядке очередности, определенной ГК РФ, либо в соответствии с волей умершего, если таковая оформлялась письменно в нотариальной конторе.

Первый случай распространяется в равной степени на супруга умершего, родных, усыновленных и удочеренных детей, мать, отца, усыновителя. Правами они обладают одинаковыми на наследство и доли у них будут равные.

Завещание самостоятельно предусматривает дальнейшую судьбу имущества, круг лиц и их доли на него. Возможно, что наследники I очереди вовсе останутся без долей, кроме обязательной, если этого захотел при жизни умерший.

Как уже отмечалось, супруг умершего имеет право на выдел доли наследства из имущества покойного в первых рядах, наравне с его детьми, в том числе усыновленными, родителями либо усыновителями. Ограничить фактически в этом праве супруга нельзя, если нет судебного решения или завещания. Размер доли при наследовании по закону будет равен долям остальных наследников, т.е. если к наследованию представлено помимо супруга еще 2 наследника первой очереди, то доля супруга составит 1/3 от имущественного комплекса, на который открылось наследство.

Завещание может изменить пропорции выделения долей как в большую, так и меньшую сторону, либо вообще не предусмотреть супруга в качестве наследника.

Прежде чем предъявлять претензии, следует разобраться, насколько они обоснованы. Супруг или супруга может рассчитывать только на совместное имущество. Здесь стоит отметить, что по закону считается совместно нажитым, а что — личным.

К общему имуществу относятся следующие категории материальных ценностей, которые были приобретены или куплены во время брака:

Хотя основные положения, касающиеся вопроса о доле супруга в наследстве, достаточно ясно оговорены в статьях Гражданского и Семейного Кодексов, каждый конкретный случай имеет свои нюансы и оговорки.

Жена или муж имеют право ровно на половину общего имущества, но эта доля может быть уменьшена. Чем больше претендентов на материальные ценности усопшего, тем сложнее будет проходить процесс раздела наследства.

Сожителям или гражданским супругам, как у нас их принято называть, рассчитывать вообще не на что.

Без штампа в паспорте перед лицом закона они считаются друг другу чужими людьми. Позиция государства достаточно проста: хотите получить права супруга, которые будут регулироваться СК, узаконьте свои отношения. В данной ситуации имеет смысл отстаивать только права общего ребенка, который действительно зарегистрирован как общий, но рожденный вне брака.

Частенько встречаются прецеденты, когда супруг или супруга остаются вообще ни с чем, если в браке они решали «сэкономить» на налогах, и в обход законов формально регистрируют покупку, как подарок на имя одного из них. В таком случае второй супруг, которого акт подобной «щедрости» обошел стороной, лишается всех прав на нее.

Бывшие вторые половинки тоже нередко предъявляют требования на часть имущества. Права на подобные действия они имеют, только если находились на иждивении у бывшего супруга.

Выделение супружеской доли при наследовании требует объективной оценки общей стоимости всей совместно приобретенной собственности. Не важно, на кого из них зарегистрировано имущество. Всегда переживший супруг получает половину:

  • всей движимой и недвижимой собственности;
  • безналичных денежных средств, хранящихся на банковских счетах;
  • бизнеса, акций и других ценных бумаг;
  • кредиторской задолженности.

Такой порядокустановлен статьей 34 Семейного кодекса, где сказано, что все перечисленное имущество является совместной собственностью супругов, поэтому каждому принадлежит по 50 процентов. Если какая-то недвижимость была приобретена до заключения брака, получена в дар, принята по наследству, то обязательной супружеской доли нет.

Супружеская доля в наследстве по закону после смерти супруга

Обязательной считается та часть имущества, которая вне зависимости от изложенной в завещании воли умершего подлежит передаче конкретной категории наследников. Статья 1149 ГК определяет перечень таких лиц. К ним относятся:

  • дети несовершеннолетнего возраста;
  • нетрудоспособные дети, один из супругов, родители и иждивенцы умершего.

Указанные лица имеют право получить законную долю и не могут быть ее лишены без достаточных на то оснований. За исключением иждивенцев, они относятся к первой очереди наследования. Учитывая их имущественное положение, суд может уменьшить или совсем лишить обязательной доли. Данное решение должно быть мотивированным. Лица остальных степеней родства не имеют такого права.

Наследственное право ограничивает волю завещателя, если имеются лица, которым предусмотрена обязательная доля. Ее размер определен законом и составляет половину от доли преемника по закону. Наследодатель не имеет права ее уменьшать.

Если это будет выяснено, нотариус обязан привести все в соответствии с требованием закона. Оспорить такое решение возможно, подав исковое заявление в районный суд. Образец его можно получить при консультации у практикующего юриста.

Законодатель специально ввел для определенной категории родственников возможность получить обязательную долю в наследстве. Цель – защитить права лиц, которые самостоятельно это сделать не могут.

Вместе с тем существуют правовые нормы, позволяющиене принимать имущество. Так, статья 1157 ГК предоставляет возможность выполнить процедуру отказа в пользу конкретного лица или без указания определенных наследников. Если речь идет о принятии собственности выморочного характера, то таким правом воспользоваться нельзя.

Вступая в брачный союз, граждане могут быть собственниками. В период совместной жизни жена и муж приобретают разнообразные имущественные объекты.

При этом часть объектов относятся к совместной собственности сторон, часть – к личной.

При оформлении письменного волеизъявления или наследовании в соответствии с нормами закона, в состав наследственного имущества включаются только те объекты, которые принадлежат покойному.

В наследственную массу может быть включена исключительно личная собственность завещателя и его часть совместно нажитого имущества. Из чего состоит супружеская доля в наследстве по закону после смерти супруга, рассмотрим подробнее.

Личная собственностью включает объекты, которые гражданин получил:

  • до оформления брачного союза;
  • по безвозмездным сделкам;
  • по договору дарения;
  • в наследство.

Также личным имуществом считаются:

  • патентные и авторские права;
  • компенсации;
  • страховые выплаты;
  • предметы личного пользования;
  • бизнес, который ведет один из супругов.

Кроме того, супруги имеют право составить соглашение или брачный договор, в котором определяется правовой режим отдельных объектов собственности. Если в брачном контракте стороны установили, что квартира является личной собственностью мужа, хотя она приобреталась в браке, то в случае смерти жены, она делиться не будет.

К совместной собственности относится:

  1. Все имущество, которое приобреталось в период брачного союза за совместные деньги;
  2. Все денежные и натуральные доходы семьи;
  3. Драгоценности и предметы роскоши (вне зависимости на кого из супругов оформлен объект, и кто им пользовался);
  4. Ценные бумаги, акции;
  5. Денежные вклады и счета (вне зависимости от того, на имя кого из супругов оформлен);
  6. Земельные паи;
  7. Доли в предприятиях.

При отсутствии соглашения о разделе долей или брачного контракта, совместная собственность подлежит разделу в равных долях.

Важно! Если брачный контракт предусматривает порядок раздела объектов в случае развода, то при смерти одной из сторон такие условия не засчитывается.

Законодатель, в силу действия ст. 34 СК и 256 ГК, считает совместным имущество, которое было приобретено во время нахождения в браке, если иное не оговаривал заключенный между супругами брачный контрак. Следуя этой логике, далеко не все уверены в том, является ли наследство одного из супругов совместно нажитым имуществом.

Однако, согласно закону, совместной собственностью следует считать:

  • доходы, полученные в результате трудовой деятельности, пенсии, пособия и иные финансовые поступления, которые не имеют целевого назначения, независимо от того, кто их получил, а кто занимался домашними делами или детьми;
  • недвижимость, движимые вещи, ценные бумаги, вклады в финансовых организациях, драгоценные металлы, доли и паи в уставном капитале предприятий, если они приобретены за общие средства.

Переживший супруг сохраняет права на совместное имущество супругов после смерти второго. Согласно ст. 39 Семейного кодекса, их доли являются равными. Поэтому в наследственную массу должна войти лишь доля усопшего. Пережившие муж или жена имеют право на выделение супружеской доли.

Наследование квартиры в общей собственности

Наследственные права у правопреемников возникают в отношении не только совместно нажитого имущества, но и личной собственности усопшего. Ею, согласно ст. 36 ГК, является все, что было приобретено человеком до свадьбы, или было получено как наследство, в порядке дарения или иных безвозмездных сделок, совершенных даже во время нахождения в браке.

Наследование личного имущества осуществляется в общем порядке: собственность делится между всеми наследниками поровну или согласно распоряжению завещателя.

Согласно ч. 2 ст. 256 ГК, имущество, приобретенное наследодателем по наследству от родственников и иных лиц, является его частной собственностью. Даже если это имущество по наследству, полученное в браке, правило совместно нажитой собственности на него не распространяется.

Вещи включаются в наследственную массу автоматически, не требуют выделения супружеской доли и не порождают иных супружеских прав, кроме прав наследников.

Ранее мы отмечали, что супружеская доля выделяется сразу же после заявления супруга, подаваемого нотариусу, то есть с момента открытия наследства: на следующий день после смерти гражданина или установления факта его смерти судом.

Однако гражданин может претендовать на выделение супружеской доли после развода и смерти бывшего супруга или супруги. Для этого он должен подать исковое заявление. Делается это обычно в течение полугода с момента смерти наследодателя, хотя в некоторых случаях бывший супруг узнает о смерти наследодателя позднее.

О своем праве на часть имущества могут заявить и другие наследники после смерти обоих супругов. Однако следует помнить о сроке исковой давности.

Срок исковой давности по наследственным делам составляет не менее трех и не более десяти лет.

В большинстве случаев срок давности начинают отсчитывать с момента открытия наследственного дела, но нередко его началом становится момент, когда наследник узнал или должен был узнать о том, что имеет право на долю в наследстве.

Срок исковой давности по выделу супружеской доли может быть прерван, приостановлен и возобновлен при наличии форс-мажорных обстоятельств. Например, тяжелой болезни, пребывания в другой стране и невозможности ее покинуть в течение определенного срока и другое.

Какими правами на наследство обладает вдова, и как она сможет эти права реализовать?

По закону

Как правило, супруга является самым первым и основным наследником, ведь ей принадлежит ½ часть совместно нажитого с мужем имущества и собственности, плюсом к тому, она претендует на раздел наследства вместе с другими родственниками первой очереди наследования.

Первоочередными наследниками усопшего мужа являются:

  • Супруга. Она имеет право на наследование лишь в том случае, если на момент смерти супруга состояла с ним в законном браке, зарегистрированном в государственном органе, даже если смерть наступила через несколько минут после регистрации брака. Если же супруг скончался через несколько минут после расторжения брака, несмотря на совместно прожитые годы, жена теряет право на наследство. В данном случае о «гражданской жене» даже не идет речь. Естественно она полностью лишается всех видов на наследство, за исключением, если она сможет доказать то, что на протяжении не менее года являлась иждивенцем покойного;
  • Свекор и свекровь, то есть родители покойного;
  • Все дети усопшего, как совместные с вдовой, так и от других браков, а так же внебрачные и усыновленные.

Все указанные выше лица претендуют на одинаковые части наследственной массы.

По завещанию

Каждый человек, хочет он того или нет, имеет свое мнение на распределение имущества оставшееся после своего ухода из жизни. И это понятно, ведь каждый желает, да и имеет право на это, распределить нажитое имущество всем тем, кто останется после него. Для этого оформляется завещание.

В этом документе завещатель может полностью оставить супругу без наследства или завещать ей абсолютно все свое имущество. Но не все так просто. Имеются нюансы и здесь.

Право на наследство, кроме супруги, имеется у целого ряда родственников умершего даже если последний не прописал их в завещании. В данном случае это дети, не достигшие своего совершеннолетия, нетрудоспособные дети, а так же родители покойного.

Если вышеперечисленные категории граждан не попали в завещание, они, в обязательном порядке, имеют право получить наследство в размере половины той величины, которая была бы установлена при делении имущества по закону, то есть, в том случае, если б не имелось завещания. Но и из этого правила имеются исключения.

В законе прописаны лица, которые, вне зависимости от того включены они в завещание или нет, имеют право на часть наследства умершего в обязательном порядке. Имеются ввиду несовершеннолетние и нетрудоспособные дети (вне зависимости от возраста), а так же родители и жена скончавшегося.

Все перечисленные категории граждан обладают правом на ½ доли наследства, обладателями которой они бы стали в случае отсутствия завещания.

И, коль уж речь пошла именно о жене, стоит остановиться подробнее на нюансах наследования именно с позиции вдовы:

  • вдова, достигшая 55-летнего возраста, а так же имеющая инвалидность, претендует на наследство даже в случае лишения ее такового в завещании умершего;
  • дети, не достигшие совершеннолетия, а так же нетрудоспособные дети и родители умершего обладают правом на наследство даже в случае лишения их завещанием покойного.

Наследование совместного имущества может произойти посредством завещания. Это касается не только целой квартиры, но и ее части.

В качестве наследника может стать не только гражданин РФ, но и любого другого государства. К нему может также относится юридическое лицо, населенный пункт, государство или международная организация.

Собственник должен учитывать, что даже в случае оформления завещания определенному лицу могут найтись законные претенденты на жилплощадь после его смерти. К ним относятся члены семьи или ближние родственники, которые потеряли или не достигли трудоспособности.

Иждивенцы владельца имеют аналогичное право на общую совместную собственность на квартиру после смести ее хозяина. По закону они наравне с другими претендентами вступают в наследование и получают свою долю даже, если завещание было составлено

Процедура наследования личного и совместно нажитого имущества в 2021 году

В случае отсутствия завещания наследование общей совместной собственности происходит по закону.

Он гласит о:

  1. Праве на получение недвижимости умершего только его ближними родственниками, иждивенцами и членами семьи.
  2. Необходимости подтверждения всех родственных и семейных связей необходимым документом (свидетельством о браке, усыновлении, рождении). Сожители и не узаконенные дети являться наследниками не могут.
  3. О распределении всех наследников на семь очередей. Данные лица призываются к наследованию только строго поочередно: вначале муж/жена, дети, родители, после сестры, братья, бабушки и дедушки, затем дяди и тети и тому подобное. Чем ближе родственные связи с покойным собственником, тем более вероятно унаследовать большую часть наследства. Самую последнюю очередь замыкают мачеха, пасынки, падчерицы и отчим.
  4. Очередь наследства меняется в случае неприятия или отказа от него.
  5. Долевые части недвижимости равны между лицами одной группы.
  6. Иждивенцы наследуют такую же часть, как и все остальные наследователи текучей очереди.
  7. В случае незаконченного оформления законной части имущества и внезапной смерти наследника все права на долю передаются следующим наследникам по закону или по завещанию.

Главной особенностью наследства квартиры в совместной собственности является необходимость раздела имущества. Эта процедура требует усилий и временных затрат. Но при грамотном подходе и наличии нужных документов проблемы не возникают.

  1. Обращаемся в нотариальную контору и пишем заявление на принятие наследства.
  2. Предоставляем необходимый пакет документов.
  3. Составляем и заключаем договор о разделе с совладельцем недвижимости у нотариуса.
  4. Оформляем часть наследственной доли.
  5. Получаем документ о праве на наследство.
  6. В случае оформления квартиры в совместную собственность, подписываем соглашение о разделе наследства.
  7. Обращаемся в орган государственной регистрации.

Наследство на общую совместную собственность предполагает ее разделение преемникам на равные части автоматически. Договор нужен при необходимости каких-либо уточнений или изменения порядка.

В случае отсутствия таковых процесс унаследования доли жилплощади может производиться без согласия всех остальных сособственников.

Все вышеперечисленные действия наследник может делать как самостоятельно, так и доверить данный процесс своему представителю, заранее оформив на него нотариальную доверенность от своего имени.

Порядок наследования совместной собственности выполняется таким образом:

  • Нотариус принимает заявление преемника, проверяет все документы и удостоверяется в том, что собственник умер.
  • В случае необходимости определяется доля умершего и включается в общую наследственную массу.
  • Нотариус регистрирует принятие наследства и оглашает дату выдачи соответственного свидетельства.
  • После того как преемник забирает документ, он может заявить о желании удостоверить договор о разделе имущества.
  • В нотариальной конторе стороны подписывают договор, нотариус заверяет его.
  • С двумя этими документами преемники обращаются в отдел государственной регистрации.

Перед наследованием квартиры в совместной собственности преемнику необходимо предоставить такие документы как:

  • паспорт;
  • доверенность (в случае предоставления его интересов другим лицом);
  • паспорт законного представителя (если преемнику нет 18 лет, или он недееспособное лицо) и документ, удостоверяющий личность самого преемника;
  • свидетельство о смерти собственника недвижимости;
  • справка о месте открытия наследства;
  • в случае смерти приоритетного наследника свидетельство о его смерти;
  • в случае совместной собственности умершего и его жены свидетельство об их браке или их брачный договор;
  • договор о разделе недвижимости (если есть);
  • документы-основания на владение жилплощадью;
  • технический паспорт жилого помещения;
  • акт оценки недвижимости и справка ее кадастровой стоимости.

Эти документы передаются самим преемником, его представителем или по почте.

Госпошлина – это оплата за свидетельство о праве на наследство. Оно включает:

  • 0,3% полной оценочной стоимости недвижимости, если преемники относятся к наследникам первой очереди;
  • 0,6% в случае если наследство на данную недвижимость оформляют другие наследники.

Также необходимо заплатить госпошлину в размере 100 рублей за подпись на соглашении о разделе жилплощади.

Оплата за выдачу данного документа не берется с:

  • несовершеннолетних и недееспособных преемниках;
  • граждан, которые живут на этой жилплощади во время открытия наследства.

Необходимость наследования совместной собственности на квартиру возникает в случае смерти одного из собственников. В случае единоличного владения преемники делят ее в полном объеме.

Правопреемство совместной собственности по завещанию и без его составления имеет ряд нюансов и сложностей, с которыми могут столкнуться как совладельцы жилья, так и преемники.

В статье подробно рассматриваются условия проведения сделок с совместным имуществом после смерти одного из владельцев.

По смыслу соответствующей статьи Основ законодательства РФ о нотариате свидетельством может быть определена доля в общем имуществе лиц, которые являлись супругами до смерти одного из них. Ныне отмененная Инструкция о порядке совершения нотариальных действий государственными нотариальными конторами РСФСР (п. 113) допускала возможность выдачи свидетельства о праве собственности бывшим супругам, брак которых на момент выдачи свидетельства уже расторгнут. Данная норма и в период действия Инструкции представлялась весьма спорной, поскольку трактовка, даваемая ею, являлась явно расширительной по сравнению с Основами. Подобного вывода из норм Основ делать, очевидно, не следует. При расторгнутом браке в зависимости от конкретной ситуации бывшим супругам, по всей вероятности, стоит рекомендовать оформление каких-либо иных соглашений и договоров (например, договора о разделе совместно нажитого имущества). В практике, однако, достаточно часто приходилось иметь дело со свидетельствами о праве собственности, выданными нотариусом лицам, не являвшимся супругами к моменту выдачи свидетельства.

Естественно, говоря о брачных отношениях супругов, законодательство предполагает только брак, зарегистрированный в органах загса. Фактические брачные отношения, сколь бы долго они ни продолжались, не могут привести к возникновению общей совместной собственности на приобретенное за этот период имущество. Исключение составляют лишь случаи, когда имущество приобретено в период нахождения лиц в фактических брачных отношениях, возникших до принятия Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г., которым была признана юридическая сила только за зарегистрированными брачными отношениями. В период действия Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. законодательством признавались помимо зарегистрированных браков также и фактические брачные отношения. Имущество, приобретенное во время нахождения в фактических брачных отношениях, являлось совместной собственностью лиц, состоявших в этих отношениях.

Факт состояния (нахождения) в фактических брачных отношениях, как уже отмечалось, устанавливается судом и только при наличии следующих обстоятельств в совокупности:
1) только в случае смерти одного или обоих супругов;
2) только в случае, если фактические брачные отношения возникли в период с 1926 по 8 июля 1944 г.;
3) только если фактические брачные отношения продолжались до смерти одного из лиц, состоявших в них;
4) никто из лиц, находившихся в фактических брачных отношениях, до смерти не должен был состоять в другом браке.
При доказанных в таком порядке фактических брачных отношениях выдача свидетельства о праве собственности также возможна, хотя встречается сейчас, естественно, крайне редко.
В практике нередко приходится сталкиваться с решениями судов, которыми установлен факт нахождения лиц в брачных отношениях, возникших после 8 июля 1944 г. Такие решения являются ошибочными и не порождают никаких юридических последствий, поэтому не могут быть приняты нотариусами в качестве доказательства брачных отношений.

Наличие брачных отношений супругов устанавливается нотариусом, как правило, на основании свидетельства о браке (свидетельства о заключении брака). Иногда в качестве доказательства брачных отношений используется отметка о регистрации брака в паспорте пережившего супруга. Вместе с тем такую отметку вряд ли можно признать бесспорным подтверждением факта нахождения сторон в зарегистрированном браке. Кроме того, что эта отметка не скрепляется печатью органов загса и уже в силу одного этого не обладает достаточной доказательственной силой, она еще и далеко не всегда свидетельствует о том, что брак действительно имел место на момент обращения пережившего супруга к нотариусу.

Согласно Кодексу о браке и семье РСФСР брак считался расторгнутым не с момента вынесения судом соответствующего решения, а с момента регистрации его расторжения в органах загса по обращению хотя бы одного из супругов. Таким образом, у нотариуса при выдаче свидетельства о праве собственности на основании одной только отметки о регистрации брака в паспорте пережившего супруга не может быть уверенности в том, что в паспорте умершего супруга не имелось иной отметки — о расторжении брака. В настоящее же время использование в качестве доказательства брачных отношений отметок в паспортах становится и вовсе проблематичным, ибо в соответствии с нормами СК РФ брак между супругами считается расторгнутым с момента вынесения об этом решения суда. При новом порядке расторжения брака штампа о его расторжении в паспорте может вообще не оказаться. Исходя из изложенного, отметку в паспорте о регистрации брака для подтверждения брачных отношений следует использовать в исключительных случаях и при наличии какого-либо дополнительного документа, также свидетельствующего факт брачных отношений.

При выдаче свидетельства о праве собственности в случае смерти одного из супругов факт брачных отношений может быть дополнительно подтвержден также соответствующим заявлением наследников.
Факт состояния в фактических брачных отношениях, возникших до 8 июля 1944 г., как уже отмечалось выше, должен быть установлен решением суда, копия которого приобщается нотариусом к материалам дела.

(«Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения» (6-е издание, переработанное и дополненное) (Зайцева Т.И., Крашенинников П.В.) («Статут», 2009))

Свидетельство о праве собственности может быть выдано только в случае приобретения имущества, на которое оно выдается, в период брака. Чаще всего в практике нотариусами свидетельства о праве собственности выдаются на имущество, подлежащее специальной регистрации или иному учету (недвижимое имущество, автомототранспортные средства). При выдаче свидетельств на такое имущество проблем с проверкой факта приобретения его в течение брака обычно не возникает. Соблюдение этого условия проверяется нотариусом по правоустанавливающим документам на имущество путем сопоставления даты регистрации брака с датой приобретения имущества. В отношении имущества, не требующего регистрации (различного рода денежные суммы, ценные бумаги и т.п.), нотариус также должен удостовериться, что право на него возникло у супругов в период брака. Это возможно при наличии соответствующих официальных документов (справок, выписок и т.п.), выданных компетентными в той или иной сфере органами.

(«Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения» (6-е издание, переработанное и дополненное) (Зайцева Т.И., Крашенинников П.В.) («Статут», 2009))

Для того чтобы выдать свидетельство о праве собственности пережившему супругу, нотариус должен удостовериться, что имущество является общей совместной собственностью супругов. На имущество, являющееся раздельной (личной) собственностью каждого из супругов, выдать свидетельство о праве собственности нельзя.
При определении, какое имущество относится к совместной собственности, следует руководствоваться нормами семейного и гражданского законодательства.

В соответствии со ст. 34 СК РФ к общему имуществу супругов относятся:
— доходы каждого из супругов от трудовой и предпринимательской деятельности;
— доходы от результатов интеллектуальной деятельности каждого из супругов;
— полученные каждым из супругов пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения;
— приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале;
— любое другое имущество, не изъятое из гражданского оборота, нажитое супругами в период брака, независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено, зарегистрировано или на имя кого внесены денежные средства.

Момент возникновения права общей совместной собственности на перечисленное имущество определяется по-разному. Так, на доходы, полученные от трудовой, предпринимательской и иной деятельности, а также на доходы от результатов интеллектуальной деятельности право общей совместной собственности супругов возникает даже в тех случаях, когда эти доходы еще не получены. По-иному решен ст. 34 СК РФ вопрос о пенсиях, пособиях, а также об иных выплатах, не имеющих специального назначения. К общему имуществу супругов в этом случае отнесены лишь уже полученные выплаты. Нельзя сказать, что законодательная логика в данном случае легко понятна и объяснима, но статья сформулирована именно таким образом, что речь в ней идет не о причитающихся к выплате, а именно ополученных суммах. Таким образом, право общей совместной собственности у супругов на перечисленные виды выплат возникает только с момента их фактического получения.

Не может быть выдано свидетельство о праве собственности на имущество, являющееся собственностью каждого из супругов. В соответствии со ст. 36 СК РФ к такому имуществу относится:
— имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак;
— имущество, полученное одним из супругов хотя бы и в период брака, но в порядке наследования;
— имущество, полученное одним из супругов в дар как от второго супруга, так и от третьих лиц, а также имущество, полученное по иным безвозмездным сделкам;
— вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и др.) независимо от времени и оснований приобретения, за исключением драгоценностей и иных предметов роскоши.

Факт приобретения имущества до заключения брака, а также отсутствие факта совместных вложений супругов на приобретение имущества устанавливаются на основании правоустанавливающих документов на это имущество. Кроме таких традиционных и широко известных оснований безвозмездного приобретения имущества, как наследование и принятие в дар, в настоящее время не менее распространенной сделкой, в результате которой право общей совместной собственности у супругов не возникает, является передача жилых помещений в собственность одного из них в результате приватизации. Большинство квартир приватизированы были безвозмездно, поэтому право общей совместной собственности у супругов при приватизации жилых помещений возникать не может.

Супруг, отказавшийся от участия в приватизации жилого помещения и не пожелавший становиться его собственником, не вправе впоследствии претендовать на это жилое помещение по праву собственности. В случае возникновения спора по поводу правомерности заключенного договора передачи жилого помещения в собственность одного из супругов другой супруг, считающий свои права нарушенными, вправе обратиться в суд с иском о признании такого договора недействительным по общим правилам о признании сделок недействительными (например, отказ его от участия в приватизации был получен путем насилия, угрозы, обмана, злоупотребления доверием и т.п.). Исключением из этого правила являются только жилые помещения, хотя и полученные в результате приватизации в собственность одного из супругов, но по возмездному договору. Как известно, на начальном этапе приватизации не все жилье передавалось гражданам, проживающим в нем, бесплатно. До 1 января 1993 г. приватизация проводилась с учетом определенной площади занимаемых гражданами жилых помещений в расчете на каждого члена семьи, и какая-то, хотя и незначительная, часть договоров передачи жилых помещений в собственность производилась с денежной доплатой за излишние сверх установленных метры площади. В этом случае на основании договора приватизации жилого помещения у супругов возникает право общей совместной собственности на него, причем независимо от размера произведенной доплаты.

Права супругов при наследовании

Отдельное внимание заслуживает наследование теми супругами, который не состояли в зарегистрированном браке. К сожалению, сейчас такая ситуация совсем не редкость, когда люди равнодушно относятся к институту брака и семьи, что в свою очередь порождает отсутствие государственной защиты.

Однако, наследодатель вправе составить завещание, в котором предусмотрит решение имущественных вопросов с фактических супругов. При отсутствии завещании, единственное, что может получить фактический супруг, так это долю в каком-либо имуществе, которое было приобретено совместно при жизни второго супруга. Однако, доказать этот факт достаточно проблематично, но решаемо при наличии грамотного адвоката и твердой юридической позиции.

г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 5

остановка транспорта Гагарина

Трамвай: А, 8, 13, 15, 23

Автобус: 61, 25, 18, 14, 15

Троллейбус: 20, 6, 7, 19

Маршрутное такси: 70, 77, 04, 67

В силу ч. 2 ст. 35 Конституции РФ каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами.

Физическая смерть не всегда заканчивается юридической. Разделить имущество, если один из супругов умер — вполне обычная ситуация в системе права любого государства.

В соответствии со ст. 256 ГК РФ и ст. ст. 34, 38 СК РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если брачным договором между ними не установлен иной режим этого имущества или не заключено соглашение о разделе такого имущества.

Согласно положениям п. 2 СК РФ к имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся:

— доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие);

— приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации;

— любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.

Право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода.

Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), является его собственностью (п. 1 ст. 36 СК РФ, ч. 2 ст. 256).

Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и т.п.), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные во время брака за счет общих средств супругов, признаются собственностью того супруга, который ими пользовался.

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, принадлежащее автору такого результата (статья 1228), не входит в общее имущество супругов. Однако доходы, полученные от использования такого результата, являются совместной собственностью супругов, если договором между ними не предусмотрено иное.

На основании ст. 1150 ГК РФ принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со статьей 256 настоящего Кодекса, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными настоящим Кодексом.

В соответствии с ч. 4 ст. 256 ГК РФ правила определения долей супругов в общем имуществе при его разделе и порядок такого раздела устанавливаются семейным законодательством.

Согласно ч. 1 ст. 39 СК РФ при разделе общего имущества супругов и определении долей в этом имуществе доли супругов признаются равными, если иное не предусмотрено договором между супругами.

В связи с этим, на основании ст. 75 Основ законодательства о нотариате, если между наследниками отсутствует спор в этом вопросе, а также нет решения суда, соглашения о разделе имущества или брачного договора, то в наследственную массу включается половина имущества, совместно нажитого во время брака. Например, если во время брака супругами была приобретена квартира, вне зависимости от того, на кого из них она была оформлена, то соответственно каждому из супругов принадлежит по ? доли в этой квартире. В этом случае ? доли в праве собственности на квартиру и войдет в наследственную массу.

Вместе с тем, при определении состава наследства не учитываются условия брачного договора, которым договорный режим имущества супругов установлен только для случая расторжения брака.

При этом на основании Постановления Пленума Верховного суда РФ № 9 от 29.05.2012 г. «О судебной практике по делам о наследовании» переживший супруг вправе подать заявление об отсутствии его доли в имуществе, приобретенном во время брака. В этом случае все это имущество входит в состав наследства. Переживший супруг может подать такое заявление, например, в том случае, если он является единственным наследником (по закону, завещанию), отсутствуют требования кредиторов и, соответственно, все имущество в любом случае будет принадлежать ему.

Таким образом, в состав наследства умершего супруга включается имущество, принадлежавшее исключительно ему, а также его доля в имуществе, находившемся в общей совместной собственности супругов, независимо от того, на имя кого из супругов оно было приобретено, если брачным договором не установлено иное.

Раздел совместно нажитого имущества после смерти одного из супругов оформляется при отсутствии спора нотариальным свидетельством на основании ст. 75 Основ законодательства о нотариате. Так, согласно данной норме в случае смерти одного из супругов свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов выдается нотариусом по месту открытия наследства по письменному заявлению пережившего супруга с извещением наследников, принявших наследство.

В заключение стоит отметить, что все описанное выше относится к бракам, заключенным в органах ЗАГС, поскольку только такой брак признается семейным законодательством Российской Федерации на основании п. 2 ст. 1 СК РФ. В Российском законодательстве отсутствуют положения о договоре, который бы позволял защитить имущественные права лиц, проживающих совместно вне брака, как это предусматривается введенным во французском законодательстве ПАКСом (гражданским договором солидарности). В связи с этим сожительство не порождает режим совместно нажитого имущества, и лица, проживающие вне брака, законом не защищены, если только имущество не было приобретено ими в их общую собственность.

Если у вас еще остались вопросы про раздел имущества после смерти супруга, наши специалисты, имеющие большой опыт в данном вопросе, помогут разобраться в них.

По закону супружеское имущество делится пополам только в том случае, если между ними не был заключен брачный договор, в котором были оговорены иные варианты раздела собственности.

Брачный договор по своей сути является супружеским контрактом, в котором оговариваются имущественные права и обязанности между мужем и женой. Заключить такого рода договор супруги имеют со дня подачи заявления в ЗАГС и в любой момент до расторжения брака. Контракт, заключенный до свадьбы, вступает в силу только с момента официальной регистрации отношений. Чаще всего брачный договор заключают граждане, находящиеся в процессе расторжения брачных отношений.

Брачный контракт позволяет избежать долгой тяжбы и конфликтов в процессе раздела имущества. В договоре может быть оговорен режим раздельной собственности на регистрируемое движимое и недвижимое имущество. Такая форма владения выгодна лицам, состоящим в повторном браке и имеющим своих детей. В случае смерти своего родителя дети не смогут претендовать на жилище и другие виды собственности второго супруга.

Брачный контракт имеет силу только в том случае, когда он заверен нотариально. Устные договоры никакой силы не имеют. Изменить условия контракта можно до тех пор, пока супруги находятся в браке.

Житейских ситуаций, которые приводят супругов к решению о необходимости выделения доли в жилище, достаточно. Причинами для обращения в суд по вопросу раздела имущества могут быть:

  • овдовевший человек просит определить его долю в совместном браке;
  • с целью передачи своей собственности детям либо любому другому лицу, организации;
  • второй супруг зависим от алкоголя, наркотиков;
  • выделение доли в жилище, купленном на ипотечные деньги с частичным погашением стоимости за счет средств материнского капитала.

Как выделить доли детей в жилище, можно прочесть здесь.

Выделение долей возможно при соблюдении следующих условий:

  • имуществу не будет нанесен значимый ущерб, который повлечет уменьшение стоимости жилья;
  • жилое помещение после раздела может использоваться только по предназначению;
  • права ни одного из собственников не будут ущемлены.

Раздел жилого помещения усложнен тем, что каждый из собственников должен получить не только комнату, но равнозначные подсобные помещения (кухню, туалет).

Дата пубикации: Отредактировано 09 мая 2020 Рейтинг:

Закон разрешает нахождение имущества в собственности нескольких лиц одномоментно либо переход права собственности от одного гражданина другому. В связи с этим для лиц, находящихся в браке, имеется возможность выдела супружеской доли и впоследствии получения права на нее ввиду наследования.

Законодательно выделяются две категории имущества супругов — совместно нажитое и личное.

К совместно нажитому относятся все денежные доходы, полученные супругами в браке . Это зарплата, прибыль от предпринимательской и трудовой деятельности, авторские и патентные вознаграждения. Также к совместно нажитым относят денежные средства, внесенные на банковский счет, доли и паи в паевых и уставных капиталах, сюда же включают полученные в ходе сделки или переданные в дар сразу обоим супругам ценные бумаги.

Всё это относится к совместно нажитому только тогда, когда иное не прописано в брачном контракте.

Личное имущество супруга . не подлежащее разделу, включает в себя всю собственность, полученную до вступления в брак. Кроме того, сюда относят унаследованную и полученную в персональный дар собственность, вещи личного пользования, авторские и патентные права, страховые выплаты и различные компенсации.

Если наследователь не оставил завещания, основанием для выделения супружеской доли является 256-я статья ГК РФ. Именно по ней супругу причитается обязательная ½ часть собственности наследователя. Если имеются другие законные или указанные в завещании наследники, они делят между собой оставшееся имущество. При этом несовершеннолетние и нетрудоспособные наследники в обязательном порядке получают причитающуюся им часть, даже если завещанием это не предусмотрено.

Брачный контракт — дополнительный документ . который вносит изменения в условия, действующие по умолчанию. Если такой договор был заключен в соответствии с требованиями закона и нотариально заверен, то содержащиеся в нем положения служат юридическим основанием для перераспределения прав собственности.

Супружеская жизнь подразумевает образования общих благ, ценностей, забот. Возникают общие материальные ценности, принадлежащие в равной степени супругам. Разделение совместно нажитых материальных благ происходит при двух ситуациях:

  • Развод;
  • Смерть одного из супругов.

Законодательные акты определяет понятие «совместно нажитого»:

  • Денежные средства накопленные в период брака;
  • Недвижимость;
  • Транспортные средства;
  • Банковские вклады;
  • Ценные бумаги;
  • Акции;
  • Облигации;
  • Доли предприятия;
  • Ценности.

Отдельно рассматриваются личные вещи, полученное наследство, объекты дарения. При отсутствии совместных расходов, повышающих стоимость объектов, данное имущество принадлежит одному супругу.

Рассмотрим подробнее имеет ли право супруг на наследство полученное женой.

Завещание родственников может предусматривать иные условия наследования и порядок распределения собственности, например, папа и мама супруга указывают в завещании супругу сына как наследницу.

Условия разделения собственности, прописанные в брачном договоре, отличаются от установленных законом.

Изменить порядок распределения собственности возможно через суд. Необходимо доказать материальные вложения в семейный объект, предоставить доказательства вложения личных средств, существенно повлиявших на стоимость объекта.

Документальным подтверждением служат счета, акты, договора на проведения работ, фотографии, видеоматериалы. Фотографии запечатлевают состояние объекта после получения по наследству, результат проведения работ. Показания свидетелей — дополнительное преимущество. Наличие существенных аргументов — суд признает собственность совместной, подлежащей разделению.

Споры при разделе материальных ценностей возникают при разводах, оформлении наследства. Во время развода происходит раздел совместно нажитых благ. Объекты, принадлежавшие супруге до брака, наследство, дары и личные вещи разделению не подлежат. Существуют возможные исключения, открывающие возможности раздела.

Порядок распределения собственности полученной в дар, по наследству, отличается от раздела приобретенного имущества в период брака. Согласно нормам наследственного права муж не имеет прав на объект, если не прописано договором, соглашением, не принято судом.

Например, средства, полученные за счет реализации наследственной собственности, стали частью при покупке объекта во время брака. В данном случае купленное имущество считается совместно нажитым. При отсутствии вложений в объект семейного бюджета, собственность считается личной. Имущество не подлежит разделу при разводе, супружеская доля не выделяется.

Определенные жизненные обстоятельства становятся причиной признания личного имущества общим. Особенности зависят от ситуации произведения распределения. Смерть супруга часто становится толчком к конфликтам родственников. Особо актуально при повторных браках. Близкие родственники, дети от предыдущих отношений не согласны с распределением долей. Текстом завещания супруг обезопасит новую семью от конфликтов связанных с разделом.

Развод становиться причиной раздела собственности. Распределение проводится по обоюдному согласию через суд.

Права супруга при наследовании по закону определяются Гражданским и Семейным кодексами. Имеет ли право жена на наследство мужа от его родителей и имеет ли муж право на наследство жены, зависит от порядка распределения имущества, иных обстоятельств.

Составление брачных договоров, соглашений о разделе собственности стремительно приобретают популярность. Разделение собственности, указанное документом, существенно отличается от принятых законодательных норм. Завещание одного из супругов указывает порядок распределения имущества. Текстом документа можно определить особенности разделения собственности.

Современное общество чаще уделяет внимание материальной стороне отношений. Статистика указывает на распад каждого второго брака.

Европейское, Западное сообщество давно практикует заключение брачных договоров. Составляют бумагу до вступления в брак или во время его. Наличие договорных обязательств не означает неизбежность разрыва отношений. Напротив, сводит спорные вопросы к минимуму.

Документ позволяет предусмотреть удобную форму раздела благ.Раздел собственности при разводе происходит на супружескую долю в совместном имуществе, имущество приобретенное до брака, полученное в дар, по наследству.

Порядок раздела имущества можно прописать брачным договором, соглашением о разделе имущества. Разделение наследства, полученное одним из супругов, происходит по закону, согласно договорам или по решению суда.

Если муж, жена имеют разногласия относительно распределения собственности, спорные вопросы решаются судом. В судебном порядке предстоит доказать существенную роль супруга в реставрации объекта, повышение ценности. Чем обширнее доказательная база, тем выше вероятность успеха. Наличие свидетелей, готовых в устной, письменной форме подтвердить причастность супруга к проведению реставрационных работ, материальные затраты.

Отсутствие доказательств станет причиной признания объекта личной собственностью.

Первоочерёдные наследники в случае смерти родственников могут отсутствовать по двум причинам:

  • Добровольно отказались от наследства;
  • Признаны судом недостойными наследниками.

В случае добровольного отказа от наследства детей, супругов и родителей умершего гражданина, право наследования их долей при разделе имущества переходит к второстепенным наследникам.

Наследниками второй ступени являются:

  • Братья и сёстры покойного;
  • Дедушки и бабушки;
  • Кровные племянники.

Государственной кадастровой регистрации подлежит недвижимость. Для осуществления данной процедуры необходимо наличие свидетельства о праве на наследство.

Также для осуществления регистрации недвижимого имущества необходимы следующие документы:

  • Технический план регистрируемой недвижимости;
  • Документы, удостоверяющие личность заявителя или его представителя;
  • Акты о правах на объект недвижимости и/или земельный участок.

Дети – это основные претенденты на наследство наравне с другими родственниками первой очередности по закону. Но не всегда они могут унаследовать имущество после смерти своих родителей. В этой статье мы расскажем вам о том, как делиться наследство между детьми и какие у них права.

По общему правилу, если иные условия не были прописаны в брачном договоре, заключенном между супругами и если между ними не было заключено соглашение о разделе имущества, то совместно нажитое супругами имущество за время брачных отношений является совместной собственностью супругов (см. ст. ст. 33, 34, 38 СК РФ и ст. 256 ГК РФ).

Доля супруга, пережившего второго, в совместно нажитом имуществе не изменяется со смертью второго супруга и получением доли умершего супруга по завещанию или по праву наследования. Согласно статье 1150 ГК РФ, доля в совместно нажитом супругами имуществе, которая принадлежала умершему супругу, входит в состав наследства и переходит по закону к наследникам. Обычно при определении долей в совместно нажитом супругами имуществе их доли принимаются за равные.

Согласно статье 1142 ГК РФ, дети входят в число первоочередных претендентов на получение наследства по закону. Вместе с детьми по закону претендовать на вступление могут супруги и родители умершего гражданина.

По закону определяется семь очередностей родственников, которые имеют право наследования. От одного круга близких к другому возможность принятия имущества передается в случае отсутствия или отказа от наследства предыдущего круга претендентов.

Наследство детям от родителей может перейти и на основании завещания. Например, мать или отец имеет право составить документ, в котором будет отражена их воля в отношении раздела нажитого имущества.

Нередко в число получателей по завещанию могут войти принимающие, не имеющие родства с покойным. Закон допускает выделение наследства постороннему человеку.

Несмотря на то что дети являются преимущественными претендентами, они могут и не принять участие в наследстве. Такой факт может возникнуть в нескольких ситуациях.

Мнение эксперта

Соловьев Виктор Юрьевич

Адвокат с 7-летним опытом. Специализируется в области уголовного права. Эксперт в области права.

Добровольный отказ от вступления – это один из способов не принимать оставленное имущество. Согласно установленным нормам, любой преемник умершего имеет право выбора: оформить вступление или написать заявление об отказе.

Отказ от вступления может быть обусловлен разными причинами, например, наличием в наследственной массе долгов наследодателя или незначительность доли.

Отказ может быть выражен абсолютно или же с указанием получателя не унаследованной доли имущества. В последней ситуации преемник может написать заявление об отказе от наследства в пользу другого кандидата. Несовершеннолетние дети не могут выразить отказ от вступления без согласия своих родителей или опекунов, а также – органов опеки.

Перед отказом от вступления нужно быть уверенным в своем действии, поскольку отменить решение невозможно.

Признание недостойным получателем – следующая причина, по которой сын или дочь может не получить имущество после смерти своих родителей. Если в отношении наследства, наследодателя или других претендентов были совершены противоправные действия со стороны одного из получателей, то такое лицо может быть лишено возможности вступления по решению суда.

Основаниями для ограничения прав могут служить: препятствие вступлению, сокрытие объектов наследственной массы, отказ от обязательств в отношении отдающего. Признать недостойным получателем можно только совершеннолетнего кандидата.

Все наследство завещано другому претенденту. В такой ситуации законные преемники могут остаться вовсе без наследства, поскольку завещание – это добровольное решение отца или матери в отношении своей собственности . В силу разных причин родители могут исключить своих детей из круга наследников, передав имущество другим гражданам.

В случае несогласия с волей наследодателя завещание можно оспорить в суде, однако сделать это возможно только при наличии объективных причин. Например, документ признается ничтожным, если был составлен группой лиц, не был удостоверен или содержит противоречивые сведения.

Несовершеннолетние дети имеют право на выделение в свою пользу обязательной доли в случае, если наследство завещано не им.


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *