Субъекты наследственных правоотношений по завещанию

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Субъекты наследственных правоотношений по завещанию». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

3. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право: учебное пособие. М.: Юстицинформ, 2014. С. 3-4.

4. Наследственное право России: учебник для бакалавров / В.В. Гущин, В.В. Гуреев. 2-е изд., перераб. и доп. М.:Юрайт, 2015. С. 22.

5. Новицкий И.Б. Римское право / И.Б. Новицкий. М., 2016. С. 283.

6. Байзигитова А.М. Очередность наследования по закону в Российской Федерации и зарубежных странах: дис. .. .канд. юр. Наук / А.М. Байзигитова, 2004. С. 14.

7. Великоклад Т.П. Особенности наследования по завещанию в России: дис….канд. юр. Наук / Т.П. Великоклад. М., 2008. С. 85.

8. Бочарников М.В. Проблемы наследования по завещанию в гражданском праве // Вестник СевероКавказского института, 2016. № 3. С. 108.

9. Куленко Н.И. Некоторые проблемы наследования в российском праве // Вестник Челябинского университета, 2013. № 5. С. 49.

10. Мурадьян Э.М. О наследовании // Русский закон, 2004. № 1. С. 275.

11. Орлова М.А., Денисова Ю.Н. Исторические аспекты становления и развития наследования по завещанию в России//Вестник Санкт-Петербургской юридической академии, 2016. № 2. С. 26.

12. Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. М.: Статут, 2003. С. 14.

13. Ханси Д.В. Исторические аспекты наследования (в дореволюционной, советской и современной России) // Молодой ученый, 2014. № 12. С. 217-224.

14. Цокур Е.Ф. Современные проблемы взаимодействия социального и индивидуального начал правового регулирования наследования по закону и принятия наследства в Российского Федерации // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал, 2011. № 4. С. 45.

15. Шевчук С.С., Малакеев Р.В. Проблемы правовой квалификации универсального наследственного правопреемства // Актуальные проблемы современной науки, 2014. С. 129.

СУБЪЕКТЫ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ ПРИ НАСЛЕДОВАНИИ ПО ЗАВЕЩАНИЮ Стоногина Д.С.

Субъекты наследственных правоотношений

Завещательные отношения возникают с момента открытия наследства, все участники процесса отличаются равными правомочиями, они не подчинены друг другу. Субъектами являются наследники, призванные к наследованию.

Особенностью завещательных отношений является обязательное условие в виде смерти одной из сторон, ведь эти связи возникают для реализации последней воли умершего субъекта. Свободное волеизъявление сторон в наследственной отрасли регулирует целую взаимосвязь отношений, включающих имущественные, неимущественные стороны, обязанности.

Несмотря на смерть одного из участников, его присутствие является опосредованным, отстоящим по временным рамкам. В деле принимает участие его воля, определенная им при жизни, только отсроченная в наступлении во временных рамках.

Важно! Каждый человек имеет правомочие распоряжаться имеющимся у него имуществом по собственной воле, оставляя рекомендации для уполномоченных граждан на случай собственной смерти.

Правоотношения развиваются по таким основаниям:

  • смерть субъекта;
  • получение законной силы решением суда, признающего человека умершим;
  • собственность умершего гражданина, закрепленного нормативно-правовыми актами;
  • наличие завещания, должным образом оформленного (с условием родственных связей между правопреемником и наследодателем);
  • нахождение субъекта наследования в живых к моменту получения им прав завещательного вида (юридический субъект должен подтвердить факт собственного существования);
  • обязательное обращение к нотариусу согласно срокам, установленным по закону.

Важно! Наличие собственности любого вида у умершего человека – обязательное условие его участия в наследственном деле.

Структуру наследственных правоотношений составляют объекты, а также субъекты, обладающие правомочиями и обязанностями.

Завещатель имеет право составлять завещание, сделку одностороннего вида, где он выступает управомоченным лицом, обладающий субъективными правами (распоряжаться принадлежащими ему объектами по собственному усмотрению, в случае смерти). Это правомочие имеет три составляющие:

  1. Возможность субъекта совершать действия фактически и юридически значимые: завещать любой вид принадлежащих ему ценностей, на любых условиях, выбранному гражданину. Причем право этого вида возникнет лишь после кончины наследодателя.
  2. Требование принятия определенных решений, поддержания поведения должного вида от заинтересованных субъектов, получающих права наследования. Защита от бездействий или незаконных действий третьих лиц, не имеющих правомочий препятствовать законному наследнику при осуществлении воли покойного (к примеру, нотариуса, не желающего удостоверять желание умершего).
  3. Правомочие защищать собственные права.

Объекты наследственных правоотношений содержат вещи материального вида, являющиеся предметом наследования. Это имущество, принадлежащее покойному наследодателю, переходящее по праву наследования к выбранному или назначенному законом, правопреемнику.

Виды объектов:

  • движимое и недвижимое имущество;
  • ценности;
  • акции;
  • долг и кредитные обязательства.

К субъектам наследственных правоотношений относят ряд лиц:

  • наследодатель;
  • правопреемник;
  • уполномоченные органы.

Наследниками являются не только физические лица (зачатые при жизни наследодателя наследники, любого пола, возраста, принадлежности к гражданству, иных признаков), но юридические (общества, предприятия, организации всех форм собственности), государство на разных уровнях власти (выморочный вид наследия).

Наследование согласно завещанию возникает по основаниям:

  • кончина участника, владеющего имуществом;
  • нотариально оформленный документ;
  • действия, необходимые для принятия завещания.

Важно! Согласно законным основаниям, наследование берут на себя лица, состоящие в разных степенях родства по отношению к наследодателю. Точный перечень установлен нормами гражданского права.

При отсутствии наследников, как по законным основаниям, так по составленному завещанию, ценности признаются выморочными, отходя к государству, представляемому органами власти.

Отношения наследственного типа возникают после кончины завещателя, с передачей имущества правопреемникам. Здесь возможно участие лишь физических лиц, юридическая форма не обладает правом наследования.

К наследодателю применяются требования (без обладания ими, человек не может стать им):

  • нахождение в дееспособном состоянии с полным пониманием происходящего вокруг: сюда относятся лица не находящиеся под воздействием сильнодействующих лекарств, наркотических веществ, спиртных напитков;
  • совершеннолетие (возраст гражданина от 18 лет, подтвержденные законом супружеские отношения, осуществление индивидуального предпринимательства).

Важно! Наследование согласно закона отличается другими особенностями возникновения правоотношений. Принятие наследства осуществляется дееспособным лицом.

Совершение завещания недееспособным гражданином ведет к его отмене.

Наследственно-правовые отношения возникают с момента, смерти человека, являющегося наследодателем. Предметом этих правомочий является имущество, ценности, собственность субъекта.

Это могут быть права имущественного вида и нематериальные блага.

Человек способен наследовать:

  • право собственности;
  • автомобиль или иную технику;
  • недвижимость;
  • драгоценности;
  • участки земли;
  • денежные средства (наличные или находящиеся на банковском вкладе);
  • долги и обязательства наследодателя (кредиты, ипотеки, алиментные долги).

При нежелании правопреемника заниматься выплатой долгов умершего родственника, он составляет отказ от имущества, с погашением всех задолженностей продажей собственности наследодателя.

Важно! Возникновение завещательных правоотношений невозможно без присутствия субъекта, объекта, предмета этих правомочий.

Особенности наследственных правоотношений

Наследственной массой называют имущественные, неимущественные обязанности и права, принадлежащие завещателю. После смерти наследодателя прекращается его правомочия владения, возникают (по правилам, установленным законом) эти же отношения, но, уже у его правопреемника.

Наследственная масса состоит из:

  • имущества (вещей, ценностей, недвижимости, транспорта, денег);
  • правомочий (предметов материального мира, обладающих денежной стоимостью).

Второй пункт включает возможность принимать участие в юридически значимых процессах, получения вознаграждений авторского вида, изобретательской сферы (патенты на изобретения), договоры коммерческой концессии.

Существует ряд прав, не подлежащих отнесению к этой области:

  • выплаты пенсионного, социального характера;
  • правомочия наследодателя, относящиеся непосредственно к его личности.
  • Новая статья на сайте: «Соглашение об уплате алиментов: правила составления», 06.05.2021
  • Новый материал из раздела «Блог»: «Что такое СберЗвук, как подключить и отключить подписку», 05.05.2021
  • Новый материал на сайте: «Страхование карты Сбербанка: стоимость и условия», 04.05.2021
  • С карты Сбербанка украли деньги – что делать
  • Зачем оформляется закладная на квартиру при ипотеке и какие возможности она предоставляет банку
  • Вклады в Сбербанке: какие бывают, как выбрать, можно ли открыть через Сбербанк Онлайн
  • Подборка материала за август 2020 года, 01.09.2020
  • ТОП-10 популярных материалов из категории «Недвижимость», 12.10.2020
  • Подборка статей за январь 2021 года, 01.02.2021
  • Подборка материала по теме: «Некоммерческие организации», 21.09.2020
  • ТОП-10 популярных материалов из категории «Гражданский процесс», 07.09.2020

Если у Вас возникла какая-либо проблема, требующая юридической помощи, Вы можете напрямую обратиться со своим вопросом к юристу или адвокату — для этого нужно заполнить форму и отправить заявку в юридическую службу. Через несколько минут Вы получите ответ от юриста или адвоката. При этом первичная консультация осуществляется бесплатно .

Можно не отправлять заявку, а просто позвонить юристам по бесплатным телефонам:

Вопросы наследственных правоотношений

Говоря о субъектах наследственных правоотношений, прежде всего необходимо отметить, что они делятся на три группы: 1) субъекты-наследодатели; 2) субъекты-наследники; 3) должностные лица, содействующие наследованию.

Наследодатели. Данная группа субъектов наследственных правоотношений делится в зависимости от оснований перехода прав на наследственное имущество после смерти наследодателя. Поскольку согласно норме ст. 1111 ГК наследование осуществляется по завещанию и по закону, то можно выделить два вида субъектов: 1) наследодатели по закону; 2) наследодатели по завещанию.

Наследодателем по закону может быть правоспособное физическое лицокак обладающее, так и не обладающее гражданской дееспособностью. Согласно ст. 17 ГКгражданская правоспособность, т. е. способность иметь гражданские права и нести обязанности, признается в равной мере за всеми гражданами. Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается смертью. Что же касаетсядееспособности гражданина, то согласно норме ст. 21 ГК– это способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Дееспособность гражданина в полном объеме, как правило, возникает с наступлением его совершеннолетия, т. е. по достижении им восемнадцатилетнего возраста. Согласно норме п. 1 ст. 29 ГК гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судомнедееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается опека. Однако это обстоятельство не исключает его из субъектов наследственных отношений: имущество такого гражданина переходит в порядке наследования к его родственникам соответствующей очереди, призываемой к наследованию.

К наследодателю, желающему распорядиться своим имуществом на случай смерти, предъявляются более жесткие требования: он долженобладать как правоспособностью, так и дееспособностью в полном объеме. Гражданин, не достигший возраста 18 лет, не обладающий дееспособностью на иных, предусмотренных законом основаниях (вступление в брак, эмансипация), не может оставить завещание. Это положение закреплено в п. 3 ст. 1118 ГК, которая гласит, чтозавещание должно быть совершено лично. Совершение завещания через представителя не допускается. Как же соотнести данное императивное требование с правилом п. 2 ст. 29 ГК, где указывается, что от имени гражданина, признанного недееспособным, сделки совершает его опекун и такие сделки соответственно являются действительными. Статья 29 ГК не предусматривает возможности каких-либо исключений и изъятий из этого правила. Исходя из буквального толкования данного пункта ст. 29 можно сделать вывод, что опекун от имени недееспособного может составить завещание, но данный вывод будет являться неверным. Дело в том, что личный характер завещания предполагаетсобственноручность его подписания завещателем, что нашло закрепление в п. 3 ст. 1125, п. 2 ст. 1126, п. 2 ст. 1127 ГК. При этом законодатель не допускает каких-либо временных промежутков междуподписанием завещания завещателем иудостоверением завещания.

Требование об обязательности подписания завещателем завещания в присутствии лица, удостоверяющего это завещание, вытекает из п. 2 ст. 1127 ГК и ст. 44 Основ законодательства о нотариате. Вместе с тем законодатель предусмотрел исключение из общего правила собственноручности подписания завещателем завещания, указав, что в определенных ситуациях допускается подписание завещания вместо завещателя другим гражданином. Перечень случаев, при которых завещание может быть подписано другим лицом, определен законом (п. 3 ст. 1125 ГК) и ограничен. Завещание может быть подписано другим гражданином только тогда, когда завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может лично подписать завещание.

Выбор лица, которое будет подписывать завещание (душеприказчика), осуществляется самим завещателем. Поскольку лицо, признанное недееспособным, не способно понимать значение своих действий и руководить ими, то соответственно оно не может выбрать лицо, которое подпишет его волеизъявление за него, да и выразить само волеизъявление также не может, так как последнее будет нелегитимным. В случае нарушения правила о личном характере завещания, оно признается недействительным, и включается механизм наследования по закону.

Следует отметить, что поскольку завещание – это односторонняя сделка, так как для ее совершения необходимо и достаточно выражения воли одной стороны (п. 2 ст. 154 ГК), то оно, как и любая другая сделка, может быть признано недействительным по основаниям, предусмотренным в ст. 168–172, 175–179 ГК. Судебная практика свидетельствует о том, что самым распространенным основанием для признания завещания недействительным является основание, предусмотренное в ст. 177 ГК: завещание совершено гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими.

Наследники. В отличие от ранее рассмотренной группы субъектов наследственного права круг субъектов-наследников шире, и ими могут быть: 1) физические лица; 2) юридические лица; 3) Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации. При этом необходимо отметить, что юридические лица, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации могут выступать наследниками только по завещанию, а физические лица и Российская Федерация – и по закону, и по завещанию.

Самое интересное заключается в том, что раньше (согласно историческим заметкам) только лица мужского пола могли считаться главными завещателями, при этом наследником мог быть только один человек. Это должен был быть прямой член семьи, который и становился следующим владельцем. Однако такие законы не распространялись на знать – боярское и княжеское имущество на тот момент подлежали совсем другим формам передачи по наследственным связям.

Начиная с 19 века был введен новый закон, который позволял непосредственно наследодателю решать, кому и в каком порядке будет передаваться имущество так, чтобы это полностью удовлетворяло его собственные интересы (статья 1148 Кодекса Российской империи). Однако и здесь были свои ограничения, которые по большей части касались разрешений на предоставление наследства родственникам и близким. Семейные товары обычно не рассматривались как часть завещания. Однако наследодатель мог по закону распорядиться о передаче семейной скидки одному или нескольким из его потомков. Бывали и такие случаи, когда у наследодателя не было прямых потомков – тогда он мог передать имущество представителю другой семьи, и в том случае вся члены семьи считались наследниками.

Получение возможности распоряжаться своим имуществом после смерти считается частью гражданско-правовой дееспособности, гарантированным государством (пункт 4 статьи 35 Конституции РФ), которое должно быть дозволено каждому гражданину, начиная от рождения и заканчивая смертью. Однако из-за сугубо личного характера завещания, лицо на момент написания и принятия завещания должно иметь статус полностью дееспособного субъекта. Если же в процессе рассмотрения дела человек был признан некомпетентным или у него нет опекуна, попечителя, уполномоченного принимать решения за него, тогда завещание такого наследодателя не считается действительным.

Рассматривая более детально ситуации недействительности завещания, стоит выделить несколько факторов:

  • согласно 29 ст. ГК РФ рассматриваемый объект не был признан официально дееспособным;
  • по ст. 30 человек, создавший завещание, слишком сильно злоупотреблял алкогольными напитками, из-за чего впоследствии частично лишился дееспособности.
  • группа несовершеннолетних, которые не являются исключением и не наделены соответствующими полномочиями по ведению своей трудовой деятельности.

Именно такая позиция привела к тому, что законодательством было утверждено возникновение наследственных прав только начиная с 18 лет – этот возраст считается приемлемым для начала ведения своей собственной деятельности и самостоятельного распоряжения приобретенным имуществом – так утверждает А.А. Рубанов. На практике большинство юридических и нотариальных контор полностью поддерживают данное положение, однако же сам акт о правах несовершеннолетних все же нуждается в доработке касательно всех прав и обязанностей такого рода наследников.

В отличие от завещателей, наследники призываются к принятию завещания согласно положениям законодательства, при этом они обязаны принять это приглашение В качестве наследников принимаются не только физические лица, как это было в случае с наследодателями. Здесь рассматривается более широкая область лиц, начиная от государственных юридических лиц и заканчивая иностранцами, проживающими на территории РФ и обладающими соответствующими полномочиями

Физические лица могут получить имущество в качестве наследства не только согласно предписанным положениям завещания. Зачастую наследодатель не успел, либо же просто не создал нужного завещания, тогда распределение всего имущества происходит на законном основании. Наследование предоставляется только тем лицам, которые считаются дееспособными без видимых психологических отклонений. Если человек умер раньше завещателя, даже если он был частью завещания, он не может быть прямым участником данных отношений, поэтому его имущество распределяется между другими кандидатами. Это регулирование управляется положениями 1114 ГК относительно правосубъектности гражданина на территории страны. Сюда также входит описание возможности получить права (вместе с ним и право унаследовать имущество) и обязанности, возникающие с самого рождения.

Особенностью политики наследования считается то, что даже еще нерожденный ребенок потенциально может считаться прямым наследником, поэтому его права активно защищаются законодательством. Временами бывают такие ситуации, когда до рождения наследника приостанавливают всю процедуру передачи наследства по завещанию (часть 3 статьи 1163 ГК РФ). Разделение генетического материала нельзя проводить согласно социальным и законным противоречиям в стране.

Замечание 2

Отдельно рассматривается ситуация с умершим при рождении ребенком – в такой ситуации он не может считаться наследником; однако если он был рожден с физическими или психологическими отклонениями, процедура продолжается согласно законодательным положениям. Если же ребенок умирает в течение первой недели после родов, он считается умершим при рождении и теряет возможность выступать в качестве наследника.

Согласно третьей части ГК РФ было создано несколько групп наследников, чтобы значительно расширить возможности передачи имущества по наследству без временных и финансовых потерь; так были сформированы четыре отдельные категории наследников. Теперь в качестве наследников рассматриваются не только близкое окружение наследодателя, но и более далекие родственники, как дяди, их дети, братья по третьему или четвертому колену. Если говорить о порядке формирования данных групп наследников, то здесь в качестве основного параметра подбирался именно уровень родства по кровности.

Замечание 3

Рассматривая кандидатов с одного родственного колена, они имеют равные права для получения части имущества, но только в том случае, если такого же права нет у родственника поколением выше.

Если таковых родственников нет, или же невозможно доказать поколения родства, определение имущества происходит по желанию всех выбранных кандидатов; в таких переговорах и наследственных отношениях могут участвовать те же еще нерожденные дети. Неважно, когда ребенок был жив, достаточно, чтобы он был жизнеспособным.

Законодатель ограничил круг возможных кандидатов на наследство введением термина «недостойные наследники» . К данной категории стоит отнести дееспособных людей, которые преднамеренными незаконными действиями, которые были направлены на то, чтобы лишить наследодателя его имущества, нанести непоправимый ущерб имуществу или здоровью завещателя, его родственникам и близкому окружению. Такие лица получают статус «недостойных» в том случае, если все эти действия имели свое полное доказательство во время судебного процесса.

Таким образом, законодатель устанавливает возможность завещателя свободно и согласно своим интересам распоряжаться наследством, одновременно доказывая, что все равны перед законом – каждый из наследников заслуживает на то, чтобы законно получить свою долю наследственного имущества.

Замечание 4

Действия против воли завещателя через волю завещателя могут быть выражены в формулировке вымышленной воли, сокрытии завещания, исполнении завещания, принуждении наследника отказаться от наследства и т.д. Фокус намерения не важен.

Для применения этого правила необходимо, чтобы незаконные действия лица были умышленными. Граждане, которым наследодатель оставил имущество после утраты наследства, имеют право наследовать его. Дети имеют право распоряжаться своим имуществом в рамках завещания в отношении родителей, лишенных родительских прав.

В соответствии со Статьей 1117 (абз. 2 п. 1) ГК Российской Федерации, которая применяется только к случаям наследования по закону, родители не имеют возможности вернуть имущество, которое было по завещанию предписано детям, если она ранее лишились родительских прав и отдали ребенка на попечительство.

В соответствии с пунктом 2 ст. 1117 ГК Российской Федерации, по ходатайству заинтересованного лица о наследовании по закону, суд исключает граждан, которые злонамеренно обошли обязанности, наложенные законодателем.

Заинтересованные стороны:

  • граждане, обратившиеся в суд за защитой своих законно защищенных прав или интересов;
  • прокурор, обратившийся в суд за защитой общественных и государственных интересов, прав и интересов других лиц.

Лицо, которое не имеет права наследовать или исключать из наследства по признаку искусства (недостойный наследник). 1117 ГК РФ обязан вернуть все неоправданные из наследства полученные товары, которые должны быть возвращены в натуре, как они были получены. Если возврат невозможен, недостойный наследник обязан возместить фактическую стоимость имущества и убытки, возникшие в результате последующего изменения стоимости, с тем чтобы возместить любой доход, полученный во время использования имущества.

Настоящие правила применяются к наследникам, которые имеют право на обязательную долю в наследстве: детям умершего, супругу-инвалиду и родителям, а также родственникам-инвалидам умершего, которые должны быть привлечены к наследованию в соответствии с пунктами 1 и 2 указа 1148 ГК РФ.

Если вы просто хотите все оставить своему женатому партнеру и у вас нет детей, то без законного завещания ваш законно женатый партнер имеет право на ваше имущество. Однако, если вы и ваш партнер не состоите в браке или состоите в гражданском браке, ваш партнер не имеет такого же права.

Конечно, это может вызвать много проблем для вашего значимого человека. Без законного брака им не предоставляются автоматические льготы, если вы должны предоставить имущество без составленного завещания. В России закон общего права утверждает, что состоящий в браке партнер не считается ближайшим родственником в соответствии с Законом о реформе закона о наследовании.

Если вы умрете без вступления в брак, в акте будет указан список, в котором будет распределено ваше имущество. Согласно закону, если вы не состоите в браке, ваше имущество будет распределено следующим образом:

  • если у вас нет детей, то ваши ближайшие родственники будут вашими потенциальными кандидатами на наследство. Если нет, то ваши братья и сестры
  • если близких родственников больше нет в живых, то наследство будет разделено между племянницами и племянниками
Замечание 5

Нигде в этом списке не рассматривается партнер или гражданский супруг для получения какой-либо части вашего имущества.

Это еще один фактор, который упускается из виду и создает много проблем в вашей семье – это общее количество ее участников. Хотя дети по-прежнему будут получать значительную часть вашего имущества без завещания, оно не обязательно будет разделено так, как вы или они ожидали.

Это может вызвать споры или разногласия между вашими детьми относительно определенных активов в вашем имуществе. Большая причина этого – сентиментальная привязанность к собственности или семейным реликвиям. Несмотря на то, что ваши активы могут быть «равными», ваши дети могут этого не видеть, если была сентиментальная связь с собственностью или один ребенок хотел передать семейную реликвию следующим поколениям.

Замечание 6

Если эти разногласия не могут быть разрешены, и дети не могут прийти к окончательному разделению активов, тогда предметы имущества будут выставлены на продажу, а раздел имущества станет одним из финансовых активов.

Наличие завещания имеет решающее значение, если вы хотите обеспечить защиту ваших близких, ваше имущество распределяется так, как вы хотите, и даже то, что акции и активы вашего бизнеса защищены и переданы должным образом. Хотя в Онтарио могут быть установлены некоторые законодательные акты и положения, позволяющие разделить ваше имущество после вашей смерти, оно, несомненно, не будет разделено так, как вы бы хотели.

Пленум Верховного Суда СССР в подпункте «а» с.10 Постановления № 6 от 1 июля 1966 г. «О судебной практике по делам о правопреемстве» прояснил вопрос об исключении из наследства недостойных наследников первой группы, но только в отношении тех «незаконных действий!, преступная деятельность которых была инициирована, а чье подтверждение было уточнено только решением суда. Незаконные действия, помимо уголовных преступлений, включают в себя препятствие завещанию, подделку или создание фиктивного завещания, сокрытие завещания, исполнение завещания или отказ от наследства одним из наследников. Оставшийся без ответа вопрос о том, как комиссия наследников наследодателя или одного из его наследников может быть подтверждена другими «незаконными» действиями, не подпадающими под действие уголовного закона, не была достаточно ясной в доктрине.

Еще один порядок исключения из наследства – для третьей группы недостойных наследников – «злобных извращенцев». Для признания их недостойными наследниками согласно п. 2 ст. 1117 ГК РФ требуется судебное решение, которое выдается по требованию заинтересованных лиц. По словам О. Шилохвоста, такая практика не только и не столько связана с отсутствием уголовной ответственности за злоумышленников, уклоняющихся от выплаты алиментов, но и с невозможностью полагаться на карательные решения суда родственников родственников из этой группы с завещателем. Дальние родственники и отсутствие родства являются основанием для признания нарушения семейных обязанностей в результате таких отношений менее серьезным вмешательством в защищенные интересы семьи. Закон рассматривает нарушения взаимных семейных обязанностей лиц с более отдаленными родственниками как менее серьезные нарушения и допускает исключение наследников из наследства, которые более склонны быть виновными в таких нарушениях, по крайней мере требуя тех, кто заинтересован в получении недостойных наследников, устранить. Для того, чтобы дисквалифицировать недостойных наследников, заинтересованные стороны должны одновременно прояснить свои интересы, подав соответствующие требования в суд.

Замечание 7

Однако классификация этой категории взрослых детей, которые злонамеренно избегали ухода за своими родителями-инвалидами, регулируется статьей 3. 87 УК РФ, следует признать необоснованным, если существует уголовный суд с точки зрения их наказания по ст. 157 Уголовного кодекса Российской Федерации, во-первых, при наличии судебного постановления, обход злонамеренного деяния не требует дополнительного судебного расследования и поэтому не должен рассматриваться в гражданском суде, а во-вторых, о нарушении семейных обязанностей близких родственников умершего (взрослых детей) из-за строгости охраняемых законом семейных интересов, что равносильно нарушению семейных прав родителей в отношении их детей, нарушение, которое закон делает неразборчивым в отношении наследования (1117 ст. ГК Российской Федерации).

Аналогичным образом родители, которые злонамеренно избегали содержать своих детей, когда у них есть уголовный суд по ст. Статья 157 Уголовного кодекса, должны рассматриваться лишенные родительских прав. Таким образом, эти лица, несомненно, подлежат исключению из наследства только на основании решения уголовного суда и независимо от наличия или воли заинтересованных лиц, по просьбе которых гражданский суд должен исключить всех других лиц.

«Злые девианты». Однако закон справедливо разрешает наследование имущества не только по закону, но и по воле таких наследников, несмотря на их недостойное поведение по отношению к наследодателю в смысле основ верховенства права.

Поэтому решение об отстранении гражданина от наследства может быть принято только судом общей юрисдикции в порядке особого производства по требованию заинтересованных лиц, которые являются не только другими наследниками, но и родственниками наследодателя. К ним относятся, прежде всего, другие наследники, которые не хотят уменьшать свою долю путем призыва наследовать недостойного наследника. Среди заинтересованных лиц есть и граждане, которые в суде защищают свои права.

Это требует полного понимания интереса, который закон придает инициированию процедуры исключения из недостойного наследника. Предполагается, что такая проверка была начата по просьбе еще более дальних родственников, чье правопреемство не зависит от удаления недостойного наследника.

Следует отметить, что Гражданский кодекс РСФСР 1922 года разделил наследников на настоящих и отсутствующих наследников. Если наследник, присутствовавший на месте обнаружения наследства, не объявлял суду об отказе от наследства в течение трех месяцев после даты принятия мер, предполагалось, что он его принял (статья 429 ГК РСФСР, 1922 г.). Отсутствующий наследник был признан им только в том случае, если в течение шести месяцев после принятия мер по охране наследия он сообщил Народному суду в месте, где он открыл наследство, о своем желании принять наследство.

Чтобы полностью соблюсти все пункты завещания, вы должны оставить инструкции, как правило, в самом начале завещания. Другие документы, такие как обозначения бенефициаров и отзывные доверительные отношения, также могут быть частью управления вашим имущественным планом после вашей смерти. Вы можете подробно описать различные типы завещаний в своем документе и обновлять их в течение всей жизни по мере развития вашей семьи, приоритетов и желаний.

Замечание 8

Для передачи имущества после вашего ухода и подачи завещаний ваша воля должна быть сначала «подтверждена» с юридической стороны. В последние время российские органы улучшили процесс завещания, сделав его менее дорогим и быстрым.

Если у вас нет желания указывать свои инструкции, закон страны самостоятельно определяет, где находится и как распределяется ваша собственность. Как правило, это будет в первую очередь выгодно для выжившего супруга, а затем для ваших детей и другой семьи в соответствии с законодательством. Если вы не оставите завещание и у вас нет живых родственников, ваше имущество, в зависимости от того, где вы живете, может быть передано в бюджет государства.

Наследственное право – единственная отрасль права, регулирующая отношения, в которых человек участвует после смерти. Смерть прекращает существование человека как в физическом смысле, так и как субъекта всех правоотношений. В связи с этим возникает необходимость урегулировать судьбу тех его прав и обязанностей, которые переходят к другим лицам. (Что такое Право)

Наследственное правопреемство не всегда возможно и необходимо. Так, не переходят по наследству те права, которые тесно связаны с личностью умершего, некоторые личные неимущественные права (право авторства, например) и некоторые права имущественного характера (право на алименты и т. п.).

Наследственные отношения возникают в связи с имуществом, которое принадлежало умершему лицу, регулируются нормами наследственного права по вопросам открытия и принятия наследства и совершения других, связанных с приобретением наследства действий.

Структура наследственных правоотношений представлена тремя элементами:

  • субъектом;
  • объектом;
  • содержимым.

Субъектами наследственных правоотношений являются лица, которые участвуют в отношениях по поводу наследства и наследования.Круг субъектов наследственных правоотношений состоит из:

  • наследодателя;
  • наследника;
  • государства.

Объект наследственных правоотношений – это имущество наследодателя, переходящее к наследникам в соответствии с законодательством.

Содержание наследственных правоотношений

Выделяются следующие виды завещаний:

  1. закрытое завещание – при составлении закрытого завещания, так как оно составляется без чьего-либо ведения, ни на кого не возлагается обязанность по хранению данного завещания. Нотариусом в присутствии не менее двух свидетелей завещание запечатывается в конверт, на котором ставят свои росписи свидетели. На конверте, в котором содержится закрытое завещание, нотариусом делается надпись о месте и времени принятия завещания, фамилия, имя, отчество, а также место жительства завещателя в соответствии с удостоверяющими личность документами. После принятия закрытого завещания завещателю выдается документ, подтверждающий принятие закрытого завещания. По предоставлению свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание, нотариус не позднее чем через 15 дней со дня представления свидетельства вскрывает конверт с завещанием в присутствии не менее чем двух свидетелей, а также пожелавших наследников. После вскрытия завещания его текст оглашается и составляется протокол, который подписывается свидетелями и нотариусом;
  2. завещательные распоряжения в банках – завещатель определяет, какие денежные средства, с какого счета в банке и кому должны отойти в наследство. При этом нет необходимости прибегать к помощи нотариуса, а достаточно воспользоваться правом на завещательное распоряжение, где и будет указано, кому причитаются данные денежные средства. Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке должно быть собственноручно подписано завещателем с указанием даты его составления и удостоверено служащим банка, имеющим право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счете. Права на денежные средства, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях в соответствии с положениями ГК РФ;
  3. завещания в чрезвычайных обстоятельствах – при составлении завещания в чрезвычайных ситуациях должны быть соблюдены следующие требования: завещатель должен находиться в положении явно угрожающем его жизни, обладать полной дееспособностью, завещание должно быть подписано лично завещателем, а также двумя свидетелями. При несоблюдении предъявляемых требований завещание теряет юридическую силу и является ничтожным. Если чрезвычайная ситуация миновала, то в течение месяца завещатель должен совершить завещание в строго надлежащей форме. Несоблюдение данной процедуры влечет недействительность завещания. Для того чтобы завещание, составленное в чрезвычайных ситуациях, могло быть исполнено, наследникам необходимо обратиться в суд для удостоверения смерти завещателя при чрезвычайных обстоятельствах.

Принципами наследственного права признаются основополагающие идеи, начала, закрепленные в действующем законодательстве, в соответствии с которыми осуществляется государственное регулирование общественных отношений в сфере наследственного права.

В наследственном праве выделяют следующие принципы:

  1. принцип универсального наследственного правопреемства;
  2. принцип свободы завещания;
  3. принцип обеспечения прав и интересов необходимых наследников;
  4. принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя;
  5. принцип свободы выбора наследников;
  6. принцип охраны наследства от чьих бы то ни было противоправных или безнравственных посягательств и т. д.

Принцип универсального правопреемства заключается в том, что в порядке наследования переходит имущество умершего к другим лицам в неизменном виде как единое целое в один и тот же момент.

Принцип свободы завещания вторит принципу диспозитивности. Завещатель обладает правом совершить завещание, при этом не разглашая его содержимое. Завещатель в завещании может оставить кому-то наследство, а может лишить наследников права наследования, а также имеет право в любой момент изменить или отменить завещание. Однако свобода завещания имущества наследодателя ограничена невозможностью наследования права получения процентов перепродажной цены по завещанию, невозможность получения ренты с имущества юридическим лицом, а только лишь гражданином и некоммерческими организациями, если это не противоречит закону и целям организации.

Принцип обеспечения прав необходимых наследников также ограничивает принцип свободы завещания, поскольку, несмотря на то что завещатель определяет самостоятельно наследственную долю каждого наследника, государство обязывает учитывать категорию лиц, признанных необходимыми наследниками (несовершеннолетние, иждивенцы, нетрудоспособные лица). Если завещатель не определил наследственную долю необходимым наследникам, она определяется в судебном порядке. При признании недостойными необходимых наследников они лишаются обязательной наследственной доли.

Принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя выражается в том, как определен круг наследников. Если в завещании не указаны конкретные наследники, а также указано не все имущество наследодателя, то оставшееся имущество будет распределено между наследниками, призываемыми на основании закона.

Принцип охраны наследстваот чьих бы то ни было противоправных или безнравственных посягательств воплощается в системе норм, обеспечивающих охрану не только наследства, но и порядка управления им, а также возмещения связанных с этим расходов, раздела имущества между наследниками и др.

Источники наследственного права представляют собой иерархическую систему нормативных актов, содержащих нормы наследственного права и регулирующих наследственные правоотношения.

Первоисточником наследственного права является Конституция РФ. Право наследования гарантируется ст. 35 Конституции РФ. Из данной статьи следует, что государством гарантируется переход права собственности от наследодателя к наследникам, если не по завещанию, то праву наследования в силу закона; право передавать в наследство любое принадлежащее наследодателю имущество; государством устанавливается ограничение свободы завещания посредством определения обязательной доли. Однако законом могут быть установлены ограничения свободы завещания имущества, принадлежащего наследодателю (имущество, ограниченное в гражданском обороте, а также изъятое из гражданского оборота).

Наследственные правоотношения также регулируются Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с нормами Конституции РФ. К данному виду источников относится:

  1. нормы Гражданского кодекса Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (ГК РФ.);
  2. нормы Налогового кодекса Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (НК РФ);
  3. нормы Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (ЗК РФ);
  4. нормы Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-I, которые регулируют правила и порядок совершения завещания нотариусом;
  5. нормы законов об интеллектуальной собственности (невозможна передача права авторства на произведение в порядке наследования и т. д.);
  6. иные нормативные акты.

На практике при возникновении наследственных правоотношений немало возникает спорных ситуаций (неправильное толкование норм права, коллизии закона и др.). Для правильного разрешения вопросов, связанных с применением норм наследственного права, необходимо прибегать к разъяснениям Пленума Верховного суда, а также Конституционного суда. Не все авторы придерживаются точки зрения о том, что определения и постановления Верховного суда и Конституционного суда являются источниками наследственного права, так как суды не имеют права законодательной инициативы, т. е. постановления и определения не носят нормативный характер, а носят лишь рекомендательный и разъяснительный характер. Несмотря на то что многие авторы не считают разъяснения Верховного и Конституционного судов источниками наследственного права, они являются необходимым материалом при разрешении спорных ситуаций при применении норм наследственного права.

В нормах ГК РФ не содержится дефиниции наследодателя, а также наследников. Только в юридической литературе теоретиками разработаны понятия «наследник» и «наследодатель». Многие указывают, что наследник и наследодатель являются субъектами наследственных правоотношений. Однако данное суждение неверно.

Наследодатель не является субъектом наследственных правоотношений просто потому, что его нет уже в живых на момент призвания наследников к наследованию. Несмотря на то что субъектом наследственных правоотношений наследодатель не является, он занимает не последнее место в наследственном праве.

Наследодателем признается лицо, чье имущество (материальные и нематериальные блага) переходят к другому лицу или лицам (наследникам) в порядке наследования как на основании завещания, так и на основании закона. Наследодателем может быть только физическое лицо, при этом не имеет значение его возраст, дееспособность и иные физические недостатки. Необходимо сразу отметить, что данное правило касается наследодателей по закону. Что же касается совершения завещания, то законом предусмотрено ограничение. Так как завещание является односторонней сделкой, к лицам, совершающим завещание, предъявляются требования: физическое лицо, достигшее возраста совершеннолетия (18 лет, за исключением эмансипации и вступления в брак), обладающее полной дееспособностью. Наследодатель должен обладать полной дееспособностьюна момент совершения завещания, в противном случае оно будет признано недействительным и не будет иметь какой-либо юридической силы. Если наследодатель признан судом недееспособным в силу своей болезни, но на момент совершения завещания наблюдалось просветление болезни, то независимо от его состояния завещание будет признано недействительным. Завещание может быть составлено лицом, в последующем признанным недееспособным. Данное завещание будет иметь юридическую силу, если наследниками не будет доказано, что, совершая указанное завещание, наследодатель уже находился в помутненном состоянии.

Ограниченным в дееспособности наследодателям также не разрешается составление завещания. Совершение завещания опекуном ограниченного в дееспособности или полностью недееспособного наследодателя законом не допускается.

Если наследодатель признан недееспособным или ограниченным в дееспособности, то завещание не может быть составлено, а, следовательно, наследование может осуществляться только по закону.

Наследодателем может быть не только гражданин конкретной страны, например РФ, но лицо без гражданства (апатрид), лицо с двойным гражданством (би-патрид), иностранный гражданин, имеющий определенное место жительства, а также и не имеющий определенного места жительства. Местом жительства лица признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает.

Под наследованием понимается переход прав и обязанностей наследодателя (наследства) к наследникам по факту наступления события (смерти наследодателя) в соответствии с нормами наследственного законодательства.

Наследствомпризнается совокупность материальных и нематериальных прав, а также обязанностей, которые переходят от наследодателя к наследникам в порядке наследственного правопреемства. В порядке наследования переходят все права и обязанности наследодателя, кроме тех, которые не могут быть в силу своей правовой природы переданы (авторское право). Существует также имущество, которое ограничено в обороте, но может быть передано в порядке наследования. Для получения наследником имущества, ограниченного в гражданском обороте, необходимо также иметь разрешение на его хранение, пользование. Имущество, изъятое из гражданского оборота, не может быть передано в качестве наследства.

Значение наследования проявляется в том, что лицо, обладающее определенной собственностью (будь то материальные или нематериальные блага), должно быть уверено, что вся его собственность перейдет согласно его воле к указанным в завещании наследникам или же в силу закона имущество получат наследники по закону, если иное не будет предусмотрено завещанием или нормами законодательства. Отсутствие института наследования внесло бы хаос в различные сферы отношений. Прежде всего при наступлении смерти гражданина с непогашенным кредитом. Кредитные организации не знали бы, к кому обращатьсяс предъявленными требованиями. Ближайшие родственники умершего лица лишились бы средств на дальнейшее существование.

Справочно: Кредит по наследству.

Существует 2 формы основания наследования: завещание и закон. Для того чтобы состоялся факт наследования независимо от основания наследования, необходимо по крайней мере наличие двух юридических фактов: момент открытия наследства и лицо, которое призывается к наследованию. Необходимо отметить, что при совершении завещания завещатель определяет лицо, которому переходит то или иное имущество, когда при наследовании по закону необходимо еще определить, кто является наследником по закону и может ли он принять наследство. Наследодатель может указать в завещании, что его имущество не перейдет ни к одному из наследников как по завещанию, так и по закону. Таким образом, завещатель лишает всех наследников права на наследование. Согласно ГК РФ все имущество, принадлежащее наследодателю, отойдет в собственность РФ, т. е. приобретет статус выморочного имущества.

Таким образом, независимо от того, имеется завещание или нет, наследование возможно только при наличии юридических фактов.

Субъекты наследственного права

6

Гражданское право Е. А. Суханов М. 1993.

7

Гражданское право А. П. Сергеев, Ю. К. Толстой. М. 2005.

Цель лекции: выявление роли наследования, определение мер охраны наследственного имущества.

План лекции

  1. 1. Понятие и значение наследования.
  2. 2. Наследование по завещанию.
  3. 3. Наследование по закону.
  4. 4. Раздел наследственного имущества. Меры его охраны.

1. Понятие и значение наследования. В настоящее время количество и стоимость имущества, находящегося в собственности не ограничено. Появилось много новых видов собственности.

Возможность передать все свое нажитое имущество по наследству близким людям или принять наследство имеет большое значение, поскольку этим обеспечивается спокойное и уверенное положение человека в обществе, стабильность и надежность отношений.

В соответствии со ст. 35 Конституции РФ каждому гарантируется государством право частной собственности и право наследования. Под наследованием понимается переход после смерти гражданина принадлежащих ему имущественных и некоторых личных имущественных прав и обязанностей к другим лицам в установленном законом порядке.

Право получения наследства по закону или по завещанию установлено законодательством ст. 1111 третьей части ГК РФ, принятой 01.11.2001 г.

Субъектами (участниками) наследственного правоотношения являются наследователь и наследники.

Наследодателем может быть любое физическое лицо, в том числе недееспособное или ограниченно дееспособное. Распорядиться имуществом на случай смерти путем составления завещания может только гражданин, обладающий в момент его совершения дееспособностью в полном объеме (ст. 1118 ГК РФ). Совершение завещания через других лиц – опекунов, попечителей, представителей не допускается в связи с тем, что завещание должно быть совершено лично.

Наследниками являются те лица, к которым переходит имущество наследователя. Наследниками могут быть граждане, находящиеся в живых к моменту открытия наследства, а также дети наследодателя, зачатые при его жизни и родившиеся после открытия наследства. Возможность наследовать не зависит от дееспособности гражданина.

Если отсутствуют наследники по закону и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать, либо все наследники отказались от наследства, то к наследованию по закону призывается РФ или субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.

Наследование — переход прав и обязанностей умершего лица — наследодателя к его наследникам в соответствии с нормами наследственного права.

Признаки наследования :

1) права и обязанности наследодателя переходят к наследникам в порядке универсального правопреемства, т. е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент;

2) к наследникам переходят все права и обязанности наследодателя, кроме тех, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ и другими законами либо противоречит самой природе этих прав и обязанностей.

Значение наследования : выражая свою последнюю волю, человек вправе все нажитое им при жизни имущество, его права и обязанности передать родственникам и близким людям, а в случае, если он эту волю не выразил, имущество переходит им по закону.

Во всех случаях наследование возникает только при наличии предусмотренных в законе юридических фактов — конкретно определенных обстоятельств, необходимых для возникновения правоотношений.

Выделяют 2 основания наследования :

1) по закону;

2) по завещанию.

Для наследования по закону необходимо два юридических факта :

1) лицо, призываемое к наследованию, должно входить в круг наследников по закону;

2) должно пройти открытие наследства.

Нормы о наследовании по закону применяются, когда имеют место одно или несколько из указанных условий:

1) завещание отсутствует, в завещании определена судьба лишь части имущества (ст. 1111 ГК РФ) или в завещании указано лишь на лишение наследства части наследников по закону (ст. 1119 ГК РФ);

2) завещание признано недействительным полностью или в части (п. 5 ст. 1131 ГК РФ);

3) наследники, указанные в завещании, отсутствуют, отказались от наследства вообще (ст. 1157 ГК РФ) или в пользу лиц из числа наследников по закону (ст. 1158 ГК РФ), не имеют права наследовать либо отстранены от наследования как недостойные наследники;

4) во всех случаях при наличии лиц, признаваемых наследниками в силу принадлежащего им права на обязательную долю (ст. 1149 ГК РФ);

5) имущество признано выморочным.

При наследовании по завещанию наследодатель сам определяет лиц, призываемых к наследству.

Наследование по завещанию — это урегулированный законом порядок посмертного правопреемства, основанного на завещании наследодателя. Завещание как один из главных факторов порядка наследования наряду с другими обстоятельствами, такими как открытие наследства, наличие наследства, является основанием наследования. При отсутствии завещания выступает другой фактор — наследование по закону — как порядок посмертного правопреемства.

Открытие наследства — это процесс возникновения особого правового имущественного состояния. Совокупность имущественных прав и обязанностей умершего гражданина признается наследством — имуществом, предназначенным для приобретения правопреемниками умершего — его наследниками.

Открытие наследства представляет собой наделение имущественной совокупности прав и обязанностей умершего гражданина конкретно определенными юридическими свойствами наследуемой имущественной массы, которая предназначена для приобретения новыми правообладателями в установленном законодательством порядке.

Наследство и наследование составляют единую структуру наследственных правоотношений.

Основанием открытия наследства признается смерть гражданина — наследодателя.

Объявление судом гражданина умершим влечет за собой такие же правовые последствия, что и смерть гражданина. Основанием открытия наследства признается также объявление гражданина умершим.

Свидетельство о смерти выдается в том случае, когда смерть гражданина зарегистрирована в актах гражданского состояния, либо вступило в законную силу судебное решение об объявлении лица умершим.

Время открытия наследства — важный юридический факт наследования. В состав наследства входят: основания наследования, круг лиц, которые могут призываться к наследованию, момент приобретения наследства, законодательство, подлежащее применению к отношениям наследования. День открытия наследства признается моментом, с которым связано исчисление сроков для принятия наследства, получения денежных средств из банковского вклада либо со счета наследодателя в целях компенсации расходов на похороны, выдачи свидетельства о праве на наследство и др.

Днем открытия наследства признается день смерти гражданина- наследодателя. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства признается день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим. Таким образом, днем его смерти в записи акта гражданского состояния указывается день вступления в законную силу решения суда.

Место открытия наследства — это последнее место жительства гражданина, которым признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживал.

Несовершеннолетние граждане в возрасте до 14 лет, граждане, которые находятся под опекой, должны проживать совместно сих законными представителями — родителями, усыновителями, опекунами, попечителями и т. д.

Субъекты наследственных правоотношений.

На ранних этапах формирования человеческого общества нормы о наследовании как таковые не опосредовали складывающиеся между отдельными членами социума отношения, связанные со смертью. И это вполне объяснимо: на этапе зарождения социума потребности людей и средства их удовлетворения были более чем минимальными. Потребность в существовании норм о наследовании возникает только после появления накопленных материальных благ у одного человека, представляющих более или менее значимую ценность. Конечно, и в тот период от отца к сыну переходили орудия охоты и рыбной ловли; во владении и пользовании рода и племени, а впоследствии – семьи оставались средства поддержания домашнего очага, шкуры диких животных, запасы топлива и продовольствия, украшения, знаки принадлежности к роду (племени), кроме тех, которые подлежали захоронению вместе с умершим. Но складывавшиеся при этом отношения, безусловно, не могли в силу вполне понятных причин регулироваться правовыми нормами (права как такового еще не существовало), они регулировались нормами морали, обычаями, традициями; их соблюдение освящалось и обеспечивалось не мерами государственного принуждения, а общественным мнением, в первую очередь авторитетом наиболее влиятельных членов рода.

В сущности, зарождение и развитие института наследования рука об руку идет с имущественным и социальным расслоением общества, утверждением частной собственности на средства производства, появлением особых институтов, призванных оградить существующий порядок, который устраивает тех, в чьих руках находятся рычаги власти, от возможных посягательств. Система этих институтов образует государство, которое всегда выполняет по отношению к частной собственности и ее необходимому атрибуту – наследованию – охранительную функцию.

Наследственное право находит свои истоки в древнеримском праве. Первоначально в Древнем Риме наследования как юридического института не существовало: имущество умершего просто оставалось в его агнатской семье или роде. Развитие правового регулирования наследования связано с появлением завещаний.

Завещание – конкретно выраженное вовне волеизъявление наследодателя по поводу судьбы принадлежащего ему имущества на случай смерти – существовало наряду с наследованием без завещания или наследованием вопреки завещанию, т. е. вопреки действительной воле наследодателя. В Древнем Риме завещателями могли быть совершеннолетние римские граждане, не находящиеся под чужой властью, дееспособные и могущие объясняться не только путем мимики. Женщина могла быть завещателем только с согласия опекуна. Наследниками по завещанию могли быть римские граждане и их рабы, а также постумы (лица, зачатые при жизни завещателя, но к моменту его смерти еще не родившиеся), независимо от родства с завещателем, не лишенные наследственной правоспособности, и некоторые юридические лица. Завещание в Древнем Риме должно было быть продуктом собственной воли наследодателя, но могло быть поставлено и в зависимость от согласия третьего лица (например, мужа). Существовала также субституция – назначение добавочного наследника.

Наследование по закону – древнейшее право – фиксировало фактически сложившиеся отношения на основе агнатского родства (т. е. родства не по крови, а по подчинению домовладыке). Прежде всех наследовали дети, затем кровные родственники до шестой степени (ближайшие исключали дальнейших) и, наконец, переживший супруг. В Юстиниановом своде законов был закреплен порядок наследования по четырем классам:

1) потомки наследования с применением права представления;

2) ближайшие восходящие по линиям полнородные братья и сестры или их дети по праву представления; 3) неполнородные братья и сестры по праву представления; 4) все остальные боковые родственники без ограничения степеней. Наследование вопреки завещанию происходило вследствие ограниченной свободы завещания, устанавливаемой в интересах класса, – обычно это называют классом необходимого наследования.

Близкие родственники, имевшие право быть наследниками по закону и не получившие и четверти причитающейся им доли, могли подать жалобу на безрассудность завещателя, ничего или мало им оставившего, и требовать доли, причитавшейся по закону. Усыновленные имели право только на обязательную долю от усыновителя.

В Древнем Риме существовал институт легата – дарения, совершаемого по завещанию. В древнейшее время от употребляемой завещателем формулировки зависело, приобретает ли легатарий вещное право путем устной или письменной просьбы наследодателя к наследнику по завещанию или по закону. Первоначально легаты ничем не ограничивались, но затем появляются попытки их ограничения.

Принятие наследства происходило по древнейшему праву – без возможности отказа. Срок не был установлен, но кредиторы могли запросить наследника, который был вправе просить суд определить время на размышление, по истечении этого времени он считался принявшим наследство. Если наследник умер, не приняв наследства, то наследовали его наследники, в остальных случаях его доля переходила к остальным наследникам, призываемым с ним одновременно.

Возможно было временное введение во владение наследством: для женщин, беременных наследником; для попечителей умалишенного; несовершеннолетнего, законность рождения которого оспаривается; иных спорных наследников, представивших обеспечение.

Расцвет частной собственности, освобождение ее от сословно-корпоративных пут привели к тому, что предметом наследования постепенно становится все, что способно приносить прибыль, обеспечивать удовлетворение разнообразных потребностей людей, за исключением, пожалуй, самой личности, которая объектом наследственного преемства ныне быть не может. Однако для утверждения этих незыблемых устоев современной цивилизации человечеству потребовалось не одно тысячелетие.

Наследственное право как подотрасль гражданского права представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, которые возникают при переходе имущества (имущественных прав) умершего к наследникам в порядке универсального правопреемства.

Наследственное право рассматривается в объективном и субъективном смысле.

В объективном смысле наследственное право представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, которые образуют подотрасль гражданского права. Значение наследственного права в объективном смысле заключается в том, что каждому человеку гарантирована возможность жить с сознанием того обстоятельства, что все его имущество перейдет после смерти к его близким. Отсюда следует вывод, что предметом данной отрасли права являются гражданско-правовые отношения, возникающие в связи с открытием наследства, защитой, осуществлением и оформлением наследственных прав.

В субъективном смысле наследственное право выражается в возможности конкретного субъекта гражданского правоотношения наследовать имущество умершего. В условиях становления рыночных отношений, закрепления за гражданами права частной собственности на имущество особую актуальность приобретает возможность распорядиться им на случай смерти по своему усмотрению. Гарантии этого права закреплены в ч. 4 ст. 35 Конституции, где указано, что право наследования гарантируется. Поскольку данное положение помещено в статье о праве частной собственности, эта норма не является нормой прямого действия и отсылает к отраслевому законодательству.

Значение наследственного права в субъективном смысле заключается в том, что право наследования у конкретного лица возникает лишь при наличии оснований, указанных в законе: наличие родства с наследодателем, включение его в круг наследников посредством совершения наследодателем завещания. Таким образом, в отличие от предмета гражданского права предмет наследственного права более узок и сводится только к тем гражданско-правовым отношениям, которые возникают в связи с открытием наследства, осуществлением и оформлением наследственных прав, их охраной.

Принципы наследственного права. Под принципами наследственного права как одной из относительно самостоятельных подотраслей гражданского права понимаются основополагающие начала, на которых базируются все нормы, регулирующие отношения по поводу наследования. К этим принципам могут быть отнесены следующие.

1. Принцип универсальности наследственного правопреемства. Это наиболее важный принцип наследственного права; он означает, что между волей наследодателя направленной на то, чтобы наследство перешло именно к тем, к кому оно перейдет, и волей наследника, который принимает наследство, не должно быть никаких посредствующих звеньев, кроме случаев, прямо предусмотренных законом (например, если наследник недееспособен, то наследство принимает за него его законный представитель).

Универсальность наследственного правопреемства означает, что акт принятия наследства распространяется на все наследство, в чем бы таковое ни выражалось и у кого бы ни находилось. Наследство нельзя принять частично, под условием или с оговорками. Другими словами, наследник принимает все имущество и все права и обязанности без какого-либо исключения, не зная, что входит в наследство, – банковские вклады наследодателя, принадлежавшие ему акции или его долговые обязательства.

2. Принцип свободы завещания. Он является конкретным выражением таких присущих гражданскому праву принципов, как принцип дозволительной направленности и принцип диспозитивности гражданско-правового регулирования. Данный принцип означает, что наследодатель может распорядиться на случай смерти своим наследством по своему усмотрению, а может и вовсе не распорядиться им; может оставить наследство любому субъекту гражданского права; по своему усмотрению распределить наследство между наследниками; лишить наследства всех или часть наследников; оформить особые завещательные распоряжения.

В соответствии с указанным принципом воля наследодателя при составлении завещания, его последующей отмене или изменении должна формироваться совершенно свободно, никто не должен ни прямо, ни косвенно оказывать на него давление, пользуясь беспомощным состоянием наследодателя, шантажируя его, угрожая причинением вреда ему самому или его близким и т. д.

Принцип свободы завещания может быть ограничен лишь в одном случае, прямо предусмотренном законом: наследодатель не может ни прямо, ни косвенно, лишить в завещании необходимых наследников, круг которых предусмотрен ГК, причитающейся им обязательной доли, которая за ними бронируется. В то же время в законе иногда определяется круг лиц, которым то или иное наследственное имущество не может быть завещано. Так, получателями постоянной ренты могут быть только граждане, а также некоммерческие организации, а вот к коммерческой организации права получателя постоянной ренты перейти не могут, в том числе и в порядке наследования.

3. Принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя. Действие этого принципа выражается прежде всего в том, как определен круг наследников по закону, которые призываются к наследованию в том случае, если наследодатель не оставил завещания, или оно признано недействительным, или часть имущества не завещана.

Говоря о субъектах наследственных правоотношений, прежде всего необходимо отметить, что они делятся на три группы: 1) субъекты-наследодатели; 2) субъекты-наследники; 3) должностные лица, содействующие наследованию.

Наследодатели. Данная группа субъектов наследственных правоотношений делится в зависимости от оснований перехода прав на наследственное имущество после смерти наследодателя. Поскольку согласно норме ст. 1111 ГК наследование осуществляется по завещанию и по закону, то можно выделить два вида субъектов: 1) наследодатели по закону; 2) наследодатели по завещанию.

Наследодателем по закону может быть правоспособное физическое лицо как обладающее, так и не обладающее гражданской дееспособностью. Согласно ст. 17 ГК гражданская правоспособность, т. е. способность иметь гражданские права и нести обязанности, признается в равной мере за всеми гражданами. Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается смертью. Что же касается дееспособности гражданина, то согласно норме ст. 21 ГК– это способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Дееспособность гражданина в полном объеме, как правило, возникает с наступлением его совершеннолетия, т. е. по достижении им восемнадцатилетнего возраста. Согласно норме п. 1 ст. 29 ГК гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается опека. Однако это обстоятельство не исключает его из субъектов наследственных отношений: имущество такого гражданина переходит в порядке наследования к его родственникам соответствующей очереди, призываемой к наследованию.

К наследодателю, желающему распорядиться своим имуществом на случай смерти, предъявляются более жесткие требования: он должен обладать как правоспособностью, так и дееспособностью в полном объеме. Гражданин, не достигший возраста 18 лет, не обладающий дееспособностью на иных, предусмотренных законом основаниях (вступление в брак, эмансипация), не может оставить завещание. Это положение закреплено в п. 3 ст. 1118 ГК, которая гласит, что завещание должно быть совершено лично. Совершение завещания через представителя не допускается. Как же соотнести данное императивное требование с правилом п. 2 ст. 29 ГК, где указывается, что от имени гражданина, признанного недееспособным, сделки совершает его опекун и такие сделки соответственно являются действительными. Статья 29 ГК не предусматривает возможности каких-либо исключений и изъятий из этого правила. Исходя из буквального толкования данного пункта ст. 29 можно сделать вывод, что опекун от имени недееспособного может составить завещание, но данный вывод будет являться неверным. Дело в том, что личный характер завещания предполагает собственноручность его подписания завещателем, что нашло закрепление в п. 3 ст. 1125, п. 2 ст. 1126, п. 2 ст. 1127 ГК. При этом законодатель не допускает каких-либо временных промежутков между подписанием завещания завещателем и удостоверением завещания.

Требование об обязательности подписания завещателем завещания в присутствии лица, удостоверяющего это завещание, вытекает из п. 2 ст. 1127 ГК и ст. 44 Основ законодательства о нотариате. Вместе с тем законодатель предусмотрел исключение из общего правила собственноручности подписания завещателем завещания, указав, что в определенных ситуациях допускается подписание завещания вместо завещателя другим гражданином. Перечень случаев, при которых завещание может быть подписано другим лицом, определен законом (п. 3 ст. 1125 ГК) и ограничен. Завещание может быть подписано другим гражданином только тогда, когда завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может лично подписать завещание.

Выбор лица, которое будет подписывать завещание (душеприказчика), осуществляется самим завещателем. Поскольку лицо, признанное недееспособным, не способно понимать значение своих действий и руководить ими, то соответственно оно не может выбрать лицо, которое подпишет его волеизъявление за него, да и выразить само волеизъявление также не может, так как последнее будет нелегитимным. В случае нарушения правила о личном характере завещания, оно признается недействительным, и включается механизм наследования по закону.

Следует отметить, что поскольку завещание – это односторонняя сделка, так как для ее совершения необходимо и достаточно выражения воли одной стороны (п. 2 ст. 154 ГК), то оно, как и любая другая сделка, может быть признано недействительным по основаниям, предусмотренным в ст. 168–172, 175–179 ГК. Судебная практика свидетельствует о том, что самым распространенным основанием для признания завещания недействительным является основание, предусмотренное в ст. 177 ГК: завещание совершено гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими.

Наследники. В отличие от ранее рассмотренной группы субъектов наследственного права круг субъектов-наследников шире, и ими могут быть: 1) физические лица; 2) юридические лица; 3) Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации. При этом необходимо отметить, что юридические лица, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации могут выступать наследниками только по завещанию, а физические лица и Российская Федерация – и по закону, и по завещанию.

Законодателем установлены следующие виды завещаний:

1) нотариально удостоверенное завещание;

2) завещание, удостоверенное должностным лицом органа исполнительной власти (должностным лицом органа местного самоуправления), уполномоченным совершать нотариальные действия;

3) закрытое завещание;

4) завещание, приравниваемое к нотариально удостоверенному завещанию;

5) завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках;

6) завещание в чрезвычайных условиях.

Основным видом завещания является нотариально удостоверенное завещание, поскольку закон прямо указывает, что лишь в случае отсутствия в населенном пункте нотариуса должностные лица органов исполнительной власти, уполномоченные совершать нотариальные действия, вправе удостоверить завещание (ст. 37 Основ законодательства о нотариате).

По общему правилу завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Формы завещаний установлены законодателем и регламентированы приказом Минюста России от 10 апреля 2002 г. № 99 «Об утверждении форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах» (далее – Приказ Минюста России № 99).

Завещание в чрезвычайных обстоятельствах. Как указывалось ранее, простая письменная форма совершения завещания допускается, но только в виде исключения. Для признания легитимности завещания, составленного в простой письменной форме, в первую очередь необходимо совершение его в чрезвычайных обстоятельствах. Согласно норме п. 1 ст. 1129 ГК при таком положении дел, когда создается явная угроза жизни гражданина, т. е. вследствие как действия непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия и т. п.), так и физического состояние человека (болезнь, травма и т. п.), в сочетании с чрезвычайными обстоятельствами, которые не позволяют гражданину совершить завещание в ином виде (территориальная изолированность и отсутствие управомоченных удостоверить завещание лиц), закон допускает возможность совершить завещание в простой письменной форме.

Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, должно быть собственноручно написано и подписано завещателем, т. е. не дозволяется записать завещание с помощью технических средств (электронно-вычислительной машины, пишущей машинки и т. п.). Кроме того, такое завещание должно быть подписано в присутствии двух свидетелей. Закон, однако, не указывает, что должны при этом делать свидетели. Здесь следует применить аналогию закона, поскольку законодатель в других сходных обстоятельствах разъясняет обязанности свидетелей, присутствующих при составлении завещания (п. 4 ст. 1125 ГК). При этом не имеет существенного значения, поставят ли свидетели просто свои подписи и укажут личные данные (фамилию, имя, отчество и место жительства в соответствии с документом, удостоверяющим личность) или каким-либо образом выразят свое отношение к составленному завещателем акту (например, «подтверждаю, что это завещание» или «подпись завещателя верна»). Эти обстоятельства не могут служить основанием для признания завещания недействительным, ведь такое завещание все равно подлежит исполнению только при его подтверждении судом по требованию заинтересованных лиц (п. 3 ст. 1129 ГК).

Кроме случая, рассмотренного выше, во всех остальных случаях закон требует, чтобы завещание было удостоверено в установленном порядке нотариусом (п. 1 ст. 1125 ГК) либо уполномоченными должностными лицами органов местного самоуправления или должностными лицами консульских учреждений Российской Федерации (п. 7 ст. 1125 ГК). При этом следует учитывать, что далеко не любое должностное лицо органов местного самоуправления наделено такими полномочиями. Вправе удостоверять завещание лишь лица, обладающие исполнительно-распорядительными полномочиями, например глава местной администрации (или муниципального образования), его заместитель.

Порядок удостоверения завещания нотариусом. Такой вид нотариального действия, как удостоверение завещания, следует рассматривать как форму содействия гражданам в осуществлении их прав и защиты их законных интересов (ст. 16 Основ законодательства о нотариате). Исходя из систематического толкования этого положения, можно выявить круг действий, которые, собственно, и составляют удостоверение завещания. Итак, как и любое нотариальное действие, удостоверение завещания начинается с установления личности лица, обратившегося за удостоверением завещания. Установление личности производится посредством предъявления паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, который в соответствии с действующим законодательством может заменить паспорт. Затем нотариус обязан проверить дееспособность лица.

Безусловно, нотариус не обязан обладать профессиональными навыками психотерапевта и не может в течение 5-10 минут сделать медицинское заключение относительно дееспособности или недееспособности обратившегося к нему лица. Нотариус лишь задает простые вопросы, например о сегодняшней дате, месте нахождения, общеизвестных событиях и т. д., на которые в состоянии ответить любой дееспособный человек. Кроме того, нотариус принимает во внимание такие внешние признаки недееспособности, как несвязное бормотание, слюнотечение, странность в одежде и внешнем виде (например, одежда не по сезону или чрезвычайно грязная и т. п.). В случае сомнения нотариус откладывает удостоверение завещания и выясняет, было ли вынесено судебное решение об ограничении или лишении дееспособности гражданина, обратившегося в нотариал��ную контору. Кроме того, нотариус обязан отказать в совершении нотариального действия, если гражданин, обратившийся за его совершением, находится в состоянии алкогольного или иного опьянения (наркотического, токсического), поскольку в таком случае, исходя из медицинских данных, есть основания полагать, что гражданин не может понимать значения своих действий или руководить ими.

Субъекты при наследовании по завещанию

Вторым основанием принятия наследства является наследование по закону, к которому наследники призываются в порядке очередности, установленной законодательством. Наследование по закону – это воплощение принципа предполагаемой воли наследодателя: если он не оставил завещания (не реализовал свою действительную волю), считается что таким образом он желал бы, чтобы его имущество после смерти перешло к его ближайшим родственникам, т. е. той очереди наследников, которая в соответствии с законом подлежит призванию к наследованию.

Наследование по закону имеет место тогда, когда нет завещания, а также в иных случаях, предусмотренных законом. При наличии завещания наследование по закону возможно в следующих случаях:

1) наследодатель завещанием лишил всех своих наследников по закону той очереди, которая в случае отсутствия завещания призывалась бы к наследованию, не указав других наследников. В таком случае, к наследованию призывается следующая очередь наследников;

2) суд признал завещание недействительным полностью или в части;

3) завещана только часть имущества;

4) наследник по завещанию умер до открытия наследства, не успев его принять;

5) завещатель в своем завещании нарушил требования об обязательной доле;

6) наследник по завещанию отстраняется о наследования как недостойный.

При наследовании по закону имущество наследодателя делится между всеми наследниками призываемой к наследованию очереди в равных долях.

При наследовании переход прав и обязанностей наследодателя к его наследникам осуществляется в порядке правопреемства. Согласно правилам п. 1 ст. 1141 ГК наследники каждой последующей очереди наследуют, в случаях:

› если нет наследников предшествующих очередей;

› если никто из наследников предшествующих очередей не имеет права наследовать;

› если все они отстранены от наследования;

› лишены наследства;

› никто из них не принял наследства;

› все они отказались от наследства.

Наследование предполагает переход имущества и денег наследодателя к его правопреемникам. Переходящие позиции выступают объектами правоотношений в наследственных делах. Стоит отметить, что по законодательству принятие наследства ч условиями или в частичном выражении невозможно. Человек либо полностью принимает назначенную ему долю, либо отказывается от нее (возможно, в адрес другого наследника).

Здесь подразумеваются все фигурирующие в наследственном деле лица, вступающие в правоотношения. Это может быть узкий круг граждан, состоящий из наследодателя и наследников, или же более расширенный. При заверении завещания могут присутствовать свидетели, а разделу наследства будет способствовать назначенный волеизъявителем душеприказчик.

Преемниками почившего гражданина могут выступать как физические, так и юридические лица. Конкретный круг определяется исходя из наличия завещания или без него (при отсутствии). Во втором случае подключается законный раздел, основанный на очередности наследников. Их последовательное рассмотрение в качестве претендентов осуществляется на основе родственной связи с умершим.

Завещание допускает наделение правами на наследство любых лиц по желанию завещателя. Однако такая свобода ограничивается потребностями незащищенных претендентов на наследство: иждивенцам покойного положено обязательное выделение доли в наследственной массе.

Несмотря на то, что именно фонд получает свидетельство на наследство, он не характеризуется как его прямой получатель. Управленческие позиции новой организации и занимающие их лица определены, но они получают доход от своей непосредственной должностной деятельности. Наследники в этих обстоятельствах считаются выгодоприобретателями, получающими дивиденды от деятельности фонда.

Требования, которым должен отвечать правопреемник

Преемник должен наделяться правом наследования по завещанию либо находиться в одной из наследственных очередей по закону. Во втором случае предполагается семь линий Ближе к началу находятся ближайшие родственники и супруги, а к концу — дальняя родня.

Кандидат подтверждает намерения относительно наследства в соответствии со своими гарантиями, оформляя заявление. В последующий период ожидания (полгода с момента открытия наследства) он также обязан совершить ряд действий: оценка имущества, уплата пошлины, получение свидетельства. Чтобы успешно присвоить наследство, надо соответствовать статусу достойного наследника.

Наследодателем вправе выступать любой гражданин старше восемнадцати лет при наличии у него зарегистрированной собственности (движимой и недвижимой) или денежных ресурсов. Максимальных возрастных ограничений здесь не установлено.

Любой умерший человек будет называться наследодателем независимо от того, написал он завещание или нет, а также наличия или отсутствия наследников. В последнем случае его имущество будет признано выморочным и передано в территориальный или федеральный бюджет. Такая процедура также подходит под определение наследственных правоотношений.

Субъектный состав наследственных правоотношений

Все должностные лица и госучреждения действуют на основании строгого соблюдения процессуального и документального регламента, установленного в рамках законодательства. Исполнителями являются нотариус, судебные инстанции и регистрационные органы.

Переменным фигурантом выступает лишь суд, так как сюда приходится обращаться недовольным исключительно при возникновении спорных ситуаций. При этом даже заключаемые в добровольном формате соглашения должны иметь официальный характер, то есть являться нотариально заверенными. Перечисленные нормативы касаются периода после открытия наследства (кончины наследодателя).

Основные понятия правоотношений при распределении наследства:

  1. Предмет правоотношений (их суть и целенаправленность).
  2. Объект правоотношений (наследственная масса).
  3. Субъекты правоотношений: наследодатель, наследники, а также иные дополнительные лица, подключаемые в зависимости от ситуации.

Важную роль в наследственных делах играет способ дележки имущества и денег скончавшегося гражданина. Для этого также применяется нормативная база либо удостоверенное нотариусом завещание. Оформленное в неофициальном формате волеизъявление не подлежит его приобщению к будущему наследственному делу и не является базой для правоотношений.

Для заведения наследственного дела и инициирования правоотношений участников требуется несколько оснований. Все они наступают последовательно. Наследодатель может оказать непосредственное влияние на характер этих правоотношений, составив завещание и, возможно, распорядившись в нем о создании наследственного фонда или назначения для раздела душеприказчика.

Основания и этапы вступления в правоотношения:

  1. Открытие наследства (происходит автоматически по факту установленной кончины наследодателя).
  2. Появление права наследования у завещательных или законных претендентов.
  3. Подтверждение этого права в заявительном формате на приеме у нотариуса.

Наследство открывается только после смерти собственника. Граждане обращаются к нотариусу для заведения наследственного дела (некоторых претендентов нотариус извещает сам). При этом выявляется наличие права притязаний у желающих получить свою долю (при их включении в завещание или раздел наследства по закону). После пишутся заявления.

Все должностные лица и госучреждения действуют на основании строгого соблюдения процессуального и документального регламента, установленного в рамках законодательства. Исполнителями являются нотариус, судебные инстанции и регистрационные органы.

Переменным фигурантом выступает лишь суд, так как сюда приходится обращаться недовольным исключительно при возникновении спорных ситуаций. При этом даже заключаемые в добровольном формате соглашения должны иметь официальный характер, то есть являться нотариально заверенными. Перечисленные нормативы касаются периода после открытия наследства (кончины наследодателя).

Основные понятия правоотношений при распределении наследства:

  1. Предмет правоотношений (их суть и целенаправленность).
  2. Объект правоотношений (наследственная масса).
  3. Субъекты правоотношений: наследодатель, наследники, а также иные дополнительные лица, подключаемые в зависимости от ситуации.

Важную роль в наследственных делах играет способ дележки имущества и денег скончавшегося гражданина. Для этого также применяется нормативная база либо удостоверенное нотариусом завещание. Оформленное в неофициальном формате волеизъявление не подлежит его приобщению к будущему наследственному делу и не является базой для правоотношений.

Для заведения наследственного дела и инициирования правоотношений участников требуется несколько оснований. Все они наступают последовательно. Наследодатель может оказать непосредственное влияние на характер этих правоотношений, составив завещание и, возможно, распорядившись в нем о создании наследственного фонда или назначения для раздела душеприказчика.

Основания и этапы вступления в правоотношения:

  1. Открытие наследства (происходит автоматически по факту установленной кончины наследодателя).
  2. Появление права наследования у завещательных или законных претендентов.
  3. Подтверждение этого права в заявительном формате на приеме у нотариуса.

Наследство открывается только после смерти собственника. Граждане обращаются к нотариусу для заведения наследственного дела (некоторых претендентов нотариус извещает сам). При этом выявляется наличие права притязаний у желающих получить свою долю (при их включении в завещание или раздел наследства по закону). После пишутся заявления.

Чтобы полностью соблюсти все пункты завещания, вы должны оставить инструкции, как правило, в самом начале завещания. Другие документы, такие как обозначения бенефициаров и отзывные доверительные отношения, также могут быть частью управления вашим имущественным планом после вашей смерти. Вы можете подробно описать различные типы завещаний в своем документе и обновлять их в течение всей жизни по мере развития вашей семьи, приоритетов и желаний.

Замечание 8

Для передачи имущества после вашего ухода и подачи завещаний ваша воля должна быть сначала «подтверждена» с юридической стороны. В последние время российские органы улучшили процесс завещания, сделав его менее дорогим и быстрым.

Если у вас нет желания указывать свои инструкции, закон страны самостоятельно определяет, где находится и как распределяется ваша собственность. Как правило, это будет в первую очередь выгодно для выжившего супруга, а затем для ваших детей и другой семьи в соответствии с законодательством. Если вы не оставите завещание и у вас нет живых родственников, ваше имущество, в зависимости от того, где вы живете, может быть передано в бюджет государства.

Субъекты наследования по завещанию 2021 год

Важная составляющая любых правоотношений, включая наследственных, представлена его субъектами. Это могут быть лица (организации), за которыми законодательно признается свойство правосубъектности, которая выражается возможностью являться носителем прав и обязанностей в составе определенных правоотношений.

Правовая литература не содержит единой позиции на возможность считать определенных лиц субъектами наследственных правоотношений. Это связано с тем, что существуют разнообразные точки зрения на сами правоотношения в сфере наследства, включая его состав и возникновение.

Так, в соответствии с точкой зрения одних исследователей, субъекты наследственных правоотношений включают наследников и наследодателя, другие авторы не включают в состав субъектов наследственного правоотношения наследодателя. Они аргументируют это тем, что покойник не может являться субъектом правоотношений.

Замечание 1

Рассматривая наследственное правоотношение в качестве отношения, которое возникает по причине смерти физического лица и заключается в переходе к наследникам его прав и обязанностей как универсальное правопреемство (неизменный вид как единого целого в один и тот же момент), необходимо отметить, что наследодателя не стоит включать в состав субъектов.

Наследодатель, безусловно, является лицом, после смерти которого происходит правопреемство. Именно он представляет собой одну из центральных фигур наследственного права, поскольку только с его смертью законодатель связал проявление наследственных отношений.

Для того, чтобы стать субъектом любых правоотношений, важно обладание правоспособностью и дееспособностью. Статья 17 ГК РФ рассматривает правоспособность, которая возникает в момент рождения гражданина, прекращаясь в момент его смерти. Соответственно, дееспособность тоже прекращается, так как не может существовать самостоятельно, без правоспособности.

Лицо может стать наследодателем в момент смерти, а до него он является завещателем. Отношения в области составления завещания не относятся к наследственным правоотношениям, но их регулирование происходит посредством наследственного права. Таким образом, при утрате в связи со смертью правоспособности и дееспособности, наследодатель теряет и способность являться субъектом правоотношений.

Замечание 2

Аналогично можно рассуждать при анализе возможности являться субъектом наследственных правоотношений для нерожденного ребенка наследодателя.

Наследственное законодательство содержит несколько положений, которые концентрируются на защите прав еще не родившихся детей наследодателей. Статья 1163 ГК РФ гласит, что при существовании зачатого, но еще не родившегося ребенка в качестве наследника, выдача свидетельства о наследстве может быть приостановлена, а раздел наследства происходит лишь после его рождения.

Данные обстоятельства не значат, что зачатого, но еще не родившегося ребенка наследодателя необходимо признавать субъектом права. Даже называть его наследником не корректно. Законодатель сформулировал права и обязанности, возникающие при рождении живого ребенка, который в этот момент приобретает правоспособность и, вместе с ней, возможность являться субъектом наследственных правоотношений и становиться наследником.

В случае рождения мертвого ребенка он исключается из состава субъектов наследственных правоотношений. Если же ребенок рождается живым, но умирает после рождения, то он обретает правоспособность, включая наследственную. Такой ребенок считается призванным к наследованию, включая все вытекающие из этого последствия.

При составлении завещания, некоторые наследодатели сталкиваются с рядом проблем, которые возникают из-за множества нюансов, связанных с правом:

  • человек не знает формальных требований, необходимых для придания завещанию юридической силы;
  • не учитываются все имеющиеся деньги и имущество;
  • не принимается во внимание возможность того, что бенефициар может умереть до того, как лицо оформит завещание.

Если эти изменения не подписаны и не засвидетельствованы, они являются недействительными:

  • не знают о влиянии брака, зарегистрированного гражданского партнерства, развода или расторжения гражданского партнерства на завещание;
  • не ориентируются в правилах, которые позволяют иждивенцам требовать наследства, если они считают, что они не обеспечены должным образом. Эти правила означают, что положения в завещании могут быть отменены

Есть некоторые обстоятельства, когда особенно важно обратиться к услугам профессионального адвоката:

  • вы делите имущество с кем-то, кто не является вашим мужем, женой или гражданским партнером;
  • вы хотите обеспечить иждивенца, который не в состоянии заботиться о себе;
  • есть несколько членов семьи, которые могут претендовать на завещание, например, вторая жена или дети от первого брака;
  • ваше постоянное имущество не находится на территории РФ;
  • вы проживаете в России, но за рубежом имеет большую часть собственной недвижимости;
  • вовлечен бизнес.

Если вы являетесь членом профсоюза, вы можете обнаружить, что профсоюз предлагает услугу добровольного письма. Профсоюз часто будет использовать своих адвокатов для выполнения этой работы.

Есть книги, в которых даются рекомендации по составлению завещания. Это может помочь вам решить, следует ли вам составить собственное завещание, а также поможет вам решить, подходит ли какая-либо из ��редварительно напечатанных форм завещаний, которые можно приобрести в канцелярских и благотворительных организациях.

Здесь подразумеваются все фигурирующие в наследственном деле лица, вступающие в правоотношения. Это может быть узкий круг граждан, состоящий из наследодателя и наследников, или же более расширенный. При заверении завещания могут присутствовать свидетели, а разделу наследства будет способствовать назначенный волеизъявителем душеприказчик.

Преемниками почившего гражданина могут выступать как физические, так и юридические лица. Конкретный круг определяется исходя из наличия завещания или без него (при отсутствии). Во втором случае подключается законный раздел, основанный на очередности наследников. Их последовательное рассмотрение в качестве претендентов осуществляется на основе родственной связи с умершим.

Открытие наследства – это процесс возникновения особого правового имущественного состояния. Совокупность имущественных прав и обязанностей умершего гражданина признается наследством – имуществом, предназначенным для приобретения правопреемниками умершего – его наследниками.

Открытие наследства представляет собой наделение имущественной совокупности прав и обязанностей умершего гражданина конкретно определенными юридическими свойствами наследуемой имущественной массы, которая предназначена для приобретения новыми правообладателями в установленном законодательством порядке.

Наследство и наследование составляют единую структуру наследственных правоотношений.

Основанием открытия наследства признается смерть гражданина – наследодателя.

Объявление судом гражданина умершим влечет за собой такие же правовые последствия, что и смерть гражданина. Основанием открытия наследства признается также объявление гражданина умершим.

Свидетельство о смерти выдается в том случае, когда смерть гражданина зарегистрирована в актах гражданского состояния, либо вступило в законную силу судебное решение об объявлении лица умершим.

Все должностные лица и госучреждения действуют на основании строгого соблюдения процессуального и документального регламента, установленного в рамках законодательства. Исполнителями являются нотариус, судебные инстанции и регистрационные органы.

Переменным фигурантом выступает лишь суд, так как сюда приходится обращаться недовольным исключительно при возникновении спорных ситуаций. При этом даже заключаемые в добровольном формате соглашения должны иметь официальный характер, то есть являться нотариально заверенными. Перечисленные нормативы касаются периода после открытия наследства (кончины наследодателя).

Основные понятия правоотношений при распределении наследства:

  1. Предмет правоотношений (их суть и целенаправленность).
  2. Объект правоотношений (наследственная масса).
  3. Субъекты правоотношений: наследодатель, наследники, а также иные дополнительные лица, подключаемые в зависимости от ситуации.

Важную роль в наследственных делах играет способ дележки имущества и денег скончавшегося гражданина. Для этого также применяется нормативная база либо удостоверенное нотариусом завещание. Оформленное в неофициальном формате волеизъявление не подлежит его приобщению к будущему наследственному делу и не является базой для правоотношений.

Исключением служат завещания, не заверенные нотариально, но приравненные по силе к юридическим документам. В эту специфичную категорию входят распоряжения, составленные в чрезвычайных обстоятельствах (при угрозе жизни). В отдельных случаях эти документы могут заверяться заменяющими нотариуса лицами.


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *